KIO 1616/25
National Appeal Chamber (KIO)2025-06-02
Case number
KIO 1616/25
Court
Krajowa Izba Odwoławcza
Judgment date
2025-06-02
Type
wyrok
Judges
Agata Mikołajczyk
Judgment text
Sygn. akt: KIO 1616/25
WYROK
Warszawa, dnia 2.06.2025 r.
Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:
Przewodnicząca: Agata Mikołajczyk
Protokolant: Oskar Oksiński
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 maja 2025 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej w dniu 25 kwietnia 2025 r. przez Odwołującego: STRABAG Sp. z o.o. z/s w Pruszkowie (ul. Parzniewska
10, 05800 Pruszków) w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. z/s
w Gdyni (ul. Rotterdamska 9, 81337 Gdynia)
- Uczestnik po stronie Odwołującego: PORR S.A. z/s w Warszawie (ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa);
orzeka:
1.Umarza postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutu z punktu I.1. 1) odwołania; W pozostałym zakresie oddala
odwołanie;
2.Kosztami postępowania odwoławczego obciąża Odwołującego: STRABAG Sp. z o.o.z/s w Pruszkowie (ul.
Parzniewska 10, 05800 Pruszków) i:
2.1.zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20.000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych
zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania oraz kwotę 4.628 zł 95 gr (słownie: cztery
tysiące sześćset dwadzieścia osiem złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) tytułem kosztów wynagrodzenia
pełnomocnika Zamawiającego oraz tytułem kosztów dojazdu jego pełnomocników na posiedzenie i rozprawę.
2.2.zasądza od Odwołującego na rzecz Zamawiającego: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. z/s w Gdyni(ul.
Rotterdamska 9, 81337 Gdynia) kwotę 4.628 zł 95 gr (słownie: cztery tysiące sześćset dwadzieścia osiem złotych
dziewięćdziesiąt pięć groszy) tytułem kosztów wynagrodzenia pełnomocnika w kwocie 3.600 zł oraz tytułem kosztów
dojazdu jego pełnomocników na posiedzenie i rozprawę w kwocie 1.028 zł 95 gr.
Na orzeczenie - w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Zamówień Publicznych.
……………………………..
Sygn. akt: KIO 1616/25
Uzasadnienie
Odwołanie zostało wniesione do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25.04.2025 r. przez wykonawcę STRABAG
Sp. z o.o. z/s w Pruszkowie (Odwołujący) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.),
[ustawa Pzp lub Pzp lub Ustawa PZP]przez Zamawiającego: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. z/s w Gdyni.
Przedmiotem zamówienia publicznego jest: „Rozbudowa Stanowiska Przeładunku Paliw Płynnych w Porcie Gdynia w
formule zaprojektuj i wybuduj”. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane Dzienniku Urzędowym UE w dniu 16.04.2025 r.
Nr 250244-2025. Odwołujący podał, że wnosi odwołanie na niezgodne z przepisami Pzp ustalenie treści Specyfikacji
Warunków Zamówienia, w tym w szczególności Załącznika nr 5 do SW Z – warunki umowne w sposób naruszający
przepisy ustawy Pzp oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
I. Zarzuty:
I.1. Odwołujący stawia Zamawiającemu następujące zarzuty:
1)art. 112 ust. 1 ustawy Pzp, art. 116 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 16 pkt. 1 i 3 ustawy Pzp poprzez określenie w rozdz.
IX ust 4 pkt 1 lit d) SW Z oraz w ogłoszeniu warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznych i
kwalifikacji zawodowych w sposób nieodpowiedni i nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz zawężający grono
potencjalnych wykonawców, a przez to naruszający zasadę zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji i równego
traktowania wykonawców, które to naruszenie objawia się żądaniem wykazania wykonaniem robót budowlanych, których
przedmiotem było wykonanie instalacji przeładunku paliw płynnych bez możliwości wykazania wykonania „instalacji
przeładunku lub przesyłu paliw płynnych lub gazowych”.
2)naruszenie art. 99 ust 1 Pzp oraz 433 pkt 3 ustawy Pzp w zw. z art. 16 pkt 1,2,3 oraz art. 8 ust. 1 pzp, w zw. 3531 kc w
zw. z art. 647 kc i art. 649 kc poprzez dokonanie opisu przedmiotu zamówienia i postanowień umowy w sposób niepełny,
niejasny, nieprecyzyjny oraz poprzez nadużycie przez Zamawiającego uprawnienia wynikającego ze swobody
kształtowania warunków umowy i przerzucenia na Wykonawcę ryzyka w zakresie w jakim ponosi on wszelką
odpowiedzialność za odsłonięcie, sprawdzenie, wydobycie i zagospodarowanie obiektów ferromagnetycznych na koszt
wykonawcy ponad wstępny raport tj. opracowanie informacyjne o jakim mowa w załączniku nr 21 do SW Z co nie daje
podstaw do oszacowania ryzyka z tego tytułu a zapisy umowy są sprzeczne i niejasne w zakresie możliwości zmiany
umowy w tym zakresie.
3)naruszenie art. 436 pkt 3 ustawy Pzp w związku z art. 16 pkt 1, 2, 3 ustawy Pzp i art. 8 ust. 1 ustawy Pzp w związku z
art. 3531 kc i art. 647 kc w zw. z art. 484 § 2 w zw. z art. 483 kc i art. 473 § 1 kc ze względu na sformułowanie w
postanowieniu § 16 ust 6 łącznego limitu kar umownych na poziomie 30%, który odbiega znacząco od standardów
rynkowych i jest rażąco wygórowany. Ponadto stanowi nadużycie swobody Zamawiającego do kształtowania
postanowień umownych, uniemożliwiający wykonawcy prawidłowe oszacowanie ryzyk związanych z realizacją umowy
oraz mogący prowadzić do niczym nieuzasadnionego wzbogacenia się Zamawiającego kosztem wykonawcy,
4)art. 439 ust. 1, 2 i 4 ustawy Pzp w zw. z art. 3531 kc i art. 5 kc w zw. 8 ust. 1 ustawy Pzp, art. 16 pkt 2 i 3 ustawy Pzp
poprzez: sformułowanie warunków waloryzacji w § 28 wzoru umowy w sposób oderwany od realiów rynkowych i
uniemożliwiających waloryzację odpowiadającą realnej zmianie cen i materiałów w zakresie w jakim Zamawiający:
a)wyznacza zbyt wysoki próg zmiany wskaźnika uprawniający do waloryzacji co oznacza, że zmiana wynagrodzenia
nastąpi w przypadku, gdy wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowych zmieni się o co najmniej 5%,
b)Zamawiający przewidział pozorny mechanizm waloryzacji poprzez: brak wskazania początkowego terminu ustalenia
zmiany wynagrodzenia, nieprecyzyjnie określony wskaźnik, dokonanie waloryzacji każdorazowo w oparciu o wskaźnik
ukazujący zmiany cen materiałów i kosztów w stosunku do tych cen sprzed 12 miesięcy zamiast do dnia złożenia oferty,
c)ustalił łączną maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia na skutek zmiany wskaźników cen produkcji budowlano-
montażowej (w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia) na poziomie 5 %
wynagrodzenia,
d)przewidział możliwość waloryzacji jedynie raz w roku, w okresach 12miesięcznych od daty zawarcia umowy podczas
gdy ustawodawca przewiduje że waloryzacji podlegają umowy zawarte na okres dłuższy niż 6 miesięcy co uzasadnia
waloryzację wynagrodzenia w okresach nie dłuższych niż 6 miesięcy,
co stanowi o ustaleniu warunków zmiany cen w rozumieniu art. 439 ust 1 i 2 ustawy Pzp w sposób oderwany od realiów
rynkowych, a także czyni że umowa zawiera jedynie pozorne i iluzoryczne, a także nieproporcjonalne i nieadekwatne do
zamówienia mechanizmy waloryzacyjne.
II.Wnioski:
Mając na uwadze powyższe zarzuty, Odwołujący wnosi o nakazanie Zamawiającemu dokonania czynności zmiany
SWZ, w tym warunków umowy i OPZ w sposób określony poniżej. Jednocześnie Odwołujący podkreśla, że:
−zaproponowana przez niego treść zmienionych postanowień wzoru umowy stanowi wyłącznie kierunek zmian, które
Odwołujący uznaje za adekwatne do podnoszonych zarzutów, bowiem gospodarzem postępowania jest Zamawiający;
− Odwołujący wnosi o dokonanie zmian zgodnych z zarzutami i kierunkiem określonym we wnioskach niniejszego
odwołania we wszystkich dokumentach zamówienia, tj. w Ogłoszeniu, SW Z, OPZ i warunkach umownych, a także w
innych dokumentach zamówienia.
Ad. 1. w zakresie warunku udziału wnosimy o nadanie brzmienia odpowiednio rozdz. IX ust 4 pkt 1 lit d SW Z oraz
odpowiedniego brzmienia ogłoszenia w następujący sposób:
Było:
d) roboty budowlane, których przedmiotem było wykonanie instalacji przeładunku paliw płynnych, o wartości robót nie
mniejszej niż 20 000 000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów zł 00/100) brutto;
jest:
d) roboty budowlane, których przedmiotem było wykonanie instalacji przeładunku lub przesyłu paliw płynnych lub paliw
gazowych, o wartości robót nie mniejszej niż 20 000 000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów zł 00/100) brutto;
Ad. 2 w zakresie brzmienia § 6 ust 14 pkt 36 umowy oraz korelującego z nim § 19 ust 1 pkt 9 lit c umowy wnosimy o takie
ukształtowanie postanowień umowy aby wykonawca nie ponosił ryzyka wydobycia ferromagnetyków w ilościach
znacznie przekraczających ilości wynikające z przekazanego mu informacyjnego opracowania stanowiącego zał. Nr 21
do SW Z: Pomiary magnetometryczne dna akwenu w rejonie planowanych robót czerpalnych dla rozbudowy Stanowiska
Przeładunku Paliw Płynnych w Porcie Gdynia , Explosiv, styczeń 2025oraz aby zapisy umowy uprawniały do zmiany
umowy w takim zakresie:
było
§ 6 ust 14 pkt 36) wydobycia obiektów ferromagnetycznych na obszarze objętym robotami czerpalnymi i
fundamentowymi. W tym celu Wykonawca dokona ich odsłonięcia, sprawdzenia, wydobycia i zagospodarowania
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przystąpienie do robót czerpalnych lub fundamentowych możliwe będzie
po wykonaniu przez Wykonawcę badania kontrolnego oraz przedstawieniu raportu stwierdzającego, że możliwe
jest bezpieczne prowadzenie robót czerpalnych i fundamentowych. W razie stwierdzenia podczas prac
czerpalnych lub fundamentowych zalegania niebezpiecznych obiektów ferromagnetycznych, Wykonawca
zobowiązany jest do ich usunięcia i zagospodarowania na własny koszt. Zamawiający zwraca uwagę, iż
zalegające obiekty mogą być pochodzenia wojskowego oraz potencjalnie wybuchowe i niebezpieczne;
jest :
§ 6 ust 14 pkt 36) wydobycia obiektów ferromagnetycznych na obszarze objętym robotami czerpalnymi i
fundamentowymi. W tym celu Wykonawca dokona ich odsłonięcia, sprawdzenia, wydobycia i zagospodarowania
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przystąpienie do robót czerpalnych lub fundamentowych możliwe będzie
po wykonaniu przez Wykonawcę badania kontrolnego oraz przedstawieniu raportu stwierdzającego, że możliwe
jest bezpieczne prowadzenie robót czerpalnych i fundamentowych. W razie stwierdzenia podczas prac
czerpalnych lub fundamentowych zalegania niebezpiecznych obiektów ferromagnetycznych w ilościach
przekraczających przekazanych na etapie postępowania zał. Nr 21 do SW Z: Pomiary magnetometryczne dna
akwenu w rejonie planowanych robót czerpalnych dla rozbudowy Stanowiska Przeładunku Paliw Płynnych w
Porcie Gdynia , Explosiv, styczeń 2025, Wykonawca uprawniony będzie do wystąpienia o zmianę umowy
stosownie do § 19 umowy zobowiązany jest do ich usunięcia i zagospodarowania na własny koszt. Zamawiający
zwraca uwagę, iż zalegające obiekty mogą być pochodzenia wojskowego oraz potencjalnie wybuchowe i
niebezpieczne;
było:
§ 19 ust 1 pkt 9 lit c) Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy, w szczególności zmiana sposobu wykonania
przedmiotu Umowy, zakresu Robót, lokalizacji Robót w sytuacji:
•wystąpienia innych warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niż te wskazane w dokumentacji
projektowej, powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy;
•wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, które uniemożliwiają lub
utrudniają wykonanie robót na warunkach przewidzianych w Umowie; Jest:
§ 19 ust 1 pkt 9 lit c) Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy, w szczególności zmiana sposobu wykonania
przedmiotu Umowy, zakresu Robót, lokalizacji Robót, zmiana terminu oraz wynagrodzenia w sytuacji:
•wystąpienia innych warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niż te wskazane w dokumentacji
projektowej, powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy;
•wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, oraz obiektów
ferromagnetycznych o jakich mowa w § 6 ust 14 pkt 36 w ilościach przekraczających ilości wskazane w
opracowaniu: „Pomiary magnetometryczne dna akwenu w rejonie planowanych robót czerpalnych dla rozbudowy
Stanowiska Przeładunku Paliw Płynnych w Porcie Gdynia , Explosiv, styczeń 2025” stanowiącym Załącznik nr 21
do SWZ które uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie robót na warunkach przewidzianych w Umowie;
Ad. 3 zmianę paragrafu § 16 ust 6 umowy poprzez zmianę limitu kar:
było:
Strony ustalają maksymalną wysokość kar umownych, które mogą dochodzić na podstawie niniejszej Umowy na
poziomie 30% (słownie: trzydzieści) całkowitego wynagrodzenia brutto
jest:
Strony ustalają maksymalną wysokość kar umownych, które mogą dochodzić na podstawie niniejszej Umowy na
poziomie 10% (słownie: dziesięć) całkowitego wynagrodzenia brutto
Ad. 4 – w zakresie brzmienia § 28 ust. 1 i § 28 ust. 2 umowy wnosimy o nadanie brzmienia jak poniżej; dla czytelności
przytaczamy brzmienie całych ustępów z oznaczeniem kolorem czerwonym zmian w stosunku do tekstu pierwotnego:
1.Niezależnie od postanowień § 19 ust. 1 pkt 5) lit. a) – d) Umowy wynagrodzenie ryczałtowe pozostałe do wypłaty, o
którym mowa w § 13 ust. 1 Umowy, może być corocznie jednorazowo waloryzowane (zwiększone lub zmniejszone) w
okresach 12 6 - miesięcznych od daty zawarcia Umowy (liczonych na koniec miesiąca kalendarzowego), przy
zastosowaniu wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej ogółem za ostatnie 12 miesięcy różnego niż 100,
dotyczącego kolejnych miesięcy kalendarzowych począwszy od miesiąca otwarcia oferty, do miesiąca poprzedzającego
złożenia wniosku, w przypadku kolejnych waloryzacji – od miesiąca dokonania poprzedniej waloryzacji, na podstawie
wskaźników cen produkcji budowlano-montażowej w układzie miesiąc poprzedni = 100 ogłaszanych ogłaszanego w
informacjach sygnalnych odpowiedniego organu statystycznego, którym na dzień zawarcia umowy jest Prezes Głównego
Urzędu Statystycznego. Waloryzacja wynagrodzenia stanowi zmianę Umowy i wymaga formy pisemnej w postaci
aneksu pod rygorem nieważności i będzie dokonana wg poniższych zasad:
1)waloryzacja może obejmować wyłącznie wynagrodzenie za tę część Przedmiotu Umowy, która w dniu upływu
okresów 12-to 6-
miesięcznych wskazanych w ust. 1, nie została jeszcze wykonana;
2)wzrost wynagrodzenia Wykonawcy możliwy jest pod warunkiem realizacji prac i Robót zgodnie z Harmonogramem
rzeczowofinansowym, na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego;
3)waloryzacji dokonuje się, jeżeli wskaźnik wskazany w ust. 1, liczony od dnia otwarcia ofert do z miesiąca
poprzedzającego złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 4 poniżej, wynosić będzie co najmniej –103 105 (wzrost cen o
3% 5%), lub co najwyżej 97 95 (spadek cen o 3% 5%);
4)maksymalna łączna wartość zmiany wynagrodzenia w związku ze zmianą wskaźnika cen produkcji budowlano-
montażowej może wynosić (+/-) 15% 5% w stosunku do wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 13 ust. 1 Umowy.
2.Po spełnieniu warunków z ust. 1 powyżej, w przypadku, wzrostu cen – wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
a)powiększone według następującego wzoru:
Wz = (Wp – Ww) x R%
gdzie:
Wz – oznacza wynagrodzenie netto pozostałe do wypłaty Wykonawcy w zmienionej wskutek waloryzacji wysokości,
Wp – oznacza wysokość wynagrodzenie netto Wykonawcy, o którym mowa w § 13 ust. 1 Umowy,
Ww – oznacza łączną sumę wynagrodzenia netto objętego wszystkimi fakturami Wykonawcy wystawionymi przed
dniem wpływu wniosku Wykonawcy, o którym mowa w ust. 3, do
Zamawiającego,
R - oznacza wartość wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej, o którym mowa w ust. 1 powyżej, z miesiąca
poprzedzającego złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 3 poniżej, równą lub większą niż 103 105. R nie może przyjąć
wartości ujemnej.
b) pomniejszone według następującego wzoru:
Wz = (Wp – Ww) x R%
gdzie:
Wz – oznacza wynagrodzenie netto pozostałe do wypłaty Wykonawcy w zmienionej wskutek waloryzacji wysokości,
Wp – oznacza wysokość wynagrodzenie netto Wykonawcy, o którym mowa w § 13 ust. 1 Umowy,
Ww – oznacza łączną sumę wynagrodzenia netto objętego fakturami Wykonawcy wystawionymi przed dniem
doręczenia informacji Zamawiającego, o której mowa w ust. 4, do Wykonawcy,
R - oznacza wartość wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej, o którym mowa w ust. 1 powyżej, z miesiąca
poprzedzającego złożenie informacji, o której mowa w ust. 4 poniżej, równą lub mniejszą niż 97 95. R nie może przyjąć
wartości ujemnej III. Interes we wniesieniu odwołania i szkoda Odwołującego.
Wykonawca podał: „Odwołujący posiada interes we wniesieniu odwołania. Odwołujący jest podmiotem profesjonalnie
działającym na rynku budowlanym, w tym w sektorze inwestycji realizowanych w trybie ustawy Pzp. Postanowienia
zawarte w dokumentacji niniejszego Postępowania, w szczególności w warunkach umownych są niezgodne z ustawą
Pzp i kodeksem cywilnym. Zamawiający wprowadził do warunków umownych postanowienia nadużywające jego pozycji,
przerzucające na wykonawców nadmierne ryzyka i odpowiedzialność. Dotyczy to w szczególności przerzucenia na
wykonawcę odpowiedzialności za wydobycie obiektów ferromagnetycznych których ilości nie da się przewidzieć ani
ustalić na obecnym etapie, ustanowienia wygórowanych limitów kar umownych czy ustanowienia pozornego
mechanizmu waloryzacji. Ponadto Odwołujący podnosi, że niezgodne z przepisami są także nadmierne i ograniczające
konkurencje wymogi związane z warunkami udziału w postępowaniu w zakresie wykonania robót polegających wyłącznie
na wykonaniu instalacji przeładunku a nie przesyłu. Z uwagi na powyższe, skoro treść dokumentów Postępowania, w tym
warunków umowy narusza zasady określone ustawą Pzp oraz kodeksem cywilnym, Odwołujący ma interes w złożeniu
odwołania i w dążeniu do zmiany tych postanowień. Odwołujący chciałby mieć możliwość złożenia oferty w niniejszym
Postępowaniu, a jeśli zostanie ona wybrana – chciałby mieć możliwość zawarcia prawidłowej i zgodnej z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa umowy oraz jej realizacji w sposób nie budzący sporów z Zamawiającym, w tym
wynikających z interpretacji określonych w odwołaniu postanowień wzoru umowy.
W uzasadnieniu stanowiska podał:
UWAGI OGÓLNE
1.Odwołujący podkreśla, że jego celem nie jest doprowadzenie do ukształtowania warunków realizacji przedmiotu
zamówienia jak najbardziej dogodnych dla wykonawców, niezależnie od potrzeb Zamawiającego. Celem Odwołującego
jest, by Postępowanie zostało przeprowadzone, a Zamówienie zostało udzielone, z poszanowaniem przepisów prawa,
zasady proporcjonalności, uczciwej konkurencji, równego traktowania stron oraz zachowania równowagi stron umowy na
realizację Zamówienia. Tylko takie sformułowanie warunków umowy daje gwarancję należytego wykonania zamówienia i
osiągnięcia zamierzonych celów zarówno przez Zamawiającego – zainteresowanego otrzymaniem przedmiotu umowy o
wysokiej jakości, jak i po stronie Wykonawcy – zainteresowanego należytym wykonaniem Zamówienia i w konsekwencji
uzyskaniem doświadczenia niezbędnego do prowadzenia działań na rynku zamówień publicznych. W obszarze
zainteresowań wykonawcy jest również oczywiście osiągnięcie zysku i profitów finansowych w postaci odpowiedniego
wynagrodzenia, co pozostaje w zgodzie z istotą prowadzenia działalności gospodarczej i odpłatnym charakterem
zamówienia publicznego.
2.Konieczność realizacji uzasadnionych potrzeb Zamawiającego w oczywisty sposób wpływa na ograniczenie zasady
swobody umów w obszarze zamówień publicznych, niemniej jednak swoboda Zamawiającego w zakresie kształtowania
postanowień umowy nie jest nieograniczona. Należy zwrócić uwagę na treść orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej z
dnia 18 maja 2015 r., sygn. akt: KIO 897/15, w którym Izba zauważyła, że ustalenie przez Zamawiającego warunków
umowy nie ma charakteru absolutnego, gdyż Zamawiający nie może nadużywać swojego prawa podmiotowego, a
granicami oceny, czy do takiego nadużycia doszło jest przepis art. 353 (1) Kodeksu cywilnego oraz klauzula generalna z
art. 5 Kodeksu cywilnego.
3.Odwołujący, w ślad za stanowiskiem zaprezentowanym przez Izbę wskazuje, iż „Uprawnienie zamawiającego do
kształtowania przedmiotu zamówienia zgodnie z jego potrzebami nie oznacza prawa do zupełnie dowolnego
kształtowania wymagań SIW Z (w tym warunków umowy), które mogą prowadzić do obciążenia wykonawcy w stopniu
wykraczającym ponad uzasadnione potrzeby zamawiającego. Zamawiający w szczególności ma obowiązek
ukształtować stosunek prawny w granicach określonych treścią art. 353 (1) oraz art. 5 k.c., co oznacza, że
postanowienia umowne nie mogą być sprzeczne z właściwością stosunku zobowiązaniowego, ustawą lub zasadami
współżycia społecznego. Właściwość (naturę) stosunku należy rozumieć jako nakaz respektowania podstawowych cech
stosunku kontraktowego, które stanowią o jego istocie." (wyrok KIO z dnia 6 listopada 2014 roku, sygn. akt: KIO 2177/14).
4.Sąd Najwyższy w wyrokach o sygn. IV CSK 478/07 oraz II CSK 528/10 stwierdził, że negatywnej ocenie powinna też
podlegać umowa o zamówienie publiczne, ukształtowana przez Zamawiającego z wykorzystaniem jego silniejszej
pozycji w postępowaniu, gdyż umowa taka powinna chronić interesy nie tylko Zamawiającego, ale również Wykonawcy.
5.Mając na uwadze powyższe – Odwołujący poniżej przedstawia uzasadnienie poszczególnych zarzutów odwołania,
dotyczących warunków udziału w postępowaniu oraz postanowień wzoru umowy o zamówienie publiczne,
przedstawionych przez Zamawiającego w niniejszym Postępowaniu.
Ad. 1. nadmierne i nieproporcjonalne warunki udziału w zakresie doświadczenia w wykonaniu robót budowlanych
6.Zamawiający nieadekwatnie zawęża warunek udziału w rozdz. IX ust 4 pkt 1 lit d SW Z zakresie zdolności technicznej i
zawodowej do wykonania wyłącznie instalacji przeładunku paliw płynnych podczas gdy odpowiednie doświadczenie
będzie miał też wykonawca wykonujący instalacje przepływowe paliw płynnych lub paliw gazowych.
7.Roboty polegające wyłącznie na przeładunku paliw płynnych znacząco ograniczają konkurencję w postępowaniu do
producentów gotowych rozwiązań. W przypadku instalacji do przeładunku mamy do czynienia wyłącznie z ramionami
nalewaków, natomiast cała pozostała instalacja to jest instalacja przepływowa, którą muszą zbudować wykonawcy robót
budowlanych. Ramiona do przeładunku produkują specjalistyczne firmy, które dostarczają gotowy produkt na miejsce i
jest to przedmiot dostawy, a nie wykonania instalacji. Tym samym należy stwierdzić, iż równoważne a nawet większe
doświadczenie będzie posiadał wykonawca realizujący roboty związane z budową instalacji przesyłu paliw płynnych czy
też paliw gazowych. Paradoksalnie „lepsze doświadczenie” będzie też wyrazem dopuszczenia większej ilości
wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia, którzy nie tylko dostarczali gotowe instalacje do przeładunku, ale
także wykonywali właściwe roboty pod instalację przepływu paliw.
8.Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, instalacje związane z paliwami ciekłymi dzielą się
na różne kategorie, w tym instalacje przeładunku oraz przesyłu paliw ciekłych. Bazując na definicjach instalacji oraz ich
elementów składowych w myśl art. 3 pkt 10g ustawy – Prawo energetyczne, instalacja przeładunku paliw ciekłych to:
„instalacja używana do rozładunku lub załadunku paliw ciekłych na cysterny drogowe, cysterny kolejowe, cysterny
kontenerowe lub statki”.
Elementy składowe:
Instalacja przeładunku paliw ciekłych obejmuje:
•Ramiona przeładunkowe: specjalistyczne urządzenia umożliwiające bezpieczne załadunek i rozładunek paliw.
•Pompy i zawory: urządzenia kontrolujące przepływ paliwa podczas przeładunku.
•Rurociągi łączące: przewody łączące ramiona przeładunkowe z magazynami lub innymi elementami infrastruktury.
•Systemy bezpieczeństwa: instalacje przeciwwybuchowe, systemy detekcji wycieków, zawory bezpieczeństwa.
•Systemy monitoringu i kontroli: urządzenia do monitorowania parametrów procesu przeładunku, takich jak przepływ,
ciśnienie czy temperatura.
9.Natomiast Instalacja przesyłu paliw ciekłych zgodnie z art. 3 pkt 4 lit. b ustawy – Prawo energetyczne to: „transport
paliw ciekłych siecią rurociągów”.
Elementy składowe:
Instalacja przesyłu paliw ciekłych obejmuje:
•Rurociągi przesyłowe: sieci rur o dużej średnicy, przystosowane do transportu paliw ciekłych na duże odległości.
•Stacje pomp: urządzenia zapewniające odpowiednie ciśnienie i przepływ paliwa w rurociągu.
•Zawory i urządzenia kontrolne: umożliwiające regulację przepływu, odcinanie sekcji rurociągu oraz monitorowanie
parametrów przesyłu.
•Systemy monitoringu i detekcji wycieków: zapewniające bezpieczeństwo eksploatacji poprzez wczesne wykrywanie
nieprawidłowości.
•Infrastruktura wspomagająca: takie jak stacje rozdzielcze, punkty odbioru i przekazu paliwa, systemy komunikacji i
zasilania.
10.Poniżej przedstawiamy tabelę, w której zestawiamy poszczególne a wyżej wymienione elementy instalacji:
Instalacja przeładunku – elementy składowe Instalacja przesyłu – elementy składowe
Ramiona przeładunkowe: specjalistyczne Zawory i urządzenia kontrolne: umożliwiające
urządzenia umożliwiające bezpieczne regulację przepływu, odcinanie sekcji
załadunek i rozładunek paliw. rurociągu oraz monitorowanie parametrów
przesyłu Infrastruktura wspomagająca: takie
jak stacje rozdzielcze, punkty odbioru i
przekazu paliwa, systemy komunikacji i
zasilania
Pompy i zawory: urządzenia kontrolujące Stacje pomp: urządzenia zapewniające
przepływ paliwa podczas przeładunku. odpowiednie ciśnienie i przepływ paliwa w
rurociągu
Rurociągi łączące: przewody łączące ramiona Rurociągi przesyłowe: sieci rur o dużej
przeładunkowe z magazynami lub innymi średnicy, przystosowane do transportu paliw
elementami infrastruktury ciekłych na duże odległości
Systemy bezpieczeństwa: instalacje Systemy monitoringu i detekcji wycieków:
przeciwwybuchowe, systemy detekcji zapewniające bezpieczeństwo eksploatacji
wycieków, zawory bezpieczeństwa poprzez wczesne wykrywanie
nieprawidłowości
Systemy monitoringu i kontroli: urządzenia do Stacje pomp: urządzenia zapewniające
monitorowania parametrów procesu odpowiednie ciśnienie i przepływ paliwa w
przeładunku, takich jak przepływ, ciśnienie czy rurociągu
temperatura Zawory i urządzenia kontrolne: umożliwiające
regulację przepływu, odcinanie sekcji
rurociągu oraz
monitorowanie parametrów przesyłu
Jak wynika z powyższego zestawienia, zarówno wykonanie instalacji przeładunku, jak i instalacji przesyłu, zawiera
wykonanie podobnych elementów tzn. o zbliżonych funkcjach, parametrach i formie. Powyższe prowadzi do
stwierdzenia, że doświadczenia i wiedza uzyskane przy realizacji instalacji przesyłu pozwala z powodzeniem
wykonywać również instalację przeładunkową.
11.Uwzględniając powyższe definicje i elementy składowe, warto rozważyć zmianę zapisu dotyczącego wymagań
referencyjnych w dokumentacji przetargowej. Obecne ograniczenie do instalacji przeładunku paliw płynnych może nie
odzwierciedlać pełnego zakresu prac realizowanych w projektach infrastrukturalnych związanych z paliwami ciekłymi lub
gazowymi. Włączenie instalacji przesyłu paliw do wymagań referencyjnych pozwoli na uwzględnienie doświadczenia
firm, które realizowały kompleksowe projekty, obejmujące zarówno elementy przeładunkowe, jak i przesyłowe. Taka
zmiana może zwiększyć konkurencyjność postępowania przetargowego oraz zapewnić udział wykonawców
posiadających odpowiednie kompetencje i doświadczenie w realizacji kompleksowych instalacji paliwowych.
12.Dodatkowo wnioskujemy o rozszerzenie zapisu w zakresie referencji o paliwa gazowe jak w propozycji zapisu
warunków dotyczących doświadczenia.
13.Należy zauważyć, że przepisy prawne określające wymogi stawiane instalacjom paliwowym, nie rozróżniają podziału
na inne wymagania w zakresie paliw płynnych, czy gazowych, ponieważ wszystkie te paliwa są transportowane,
przeładowywane lub przesyłane w takiej samej technologii różniącej się jedynie warunkami ciśnienia oraz parametrów
pracy urządzeń..
14.Co więcej, instalacjom paliw gazowych stawiane są często bardziej rygorystyczne warunki parametrów pracy niż
instalacjom paliw płynnych, gdyż wymagają one instalacji o większych ciśnieniach oraz większych środków
bezpieczeństwa, natomiast sposób i rodzaj rozładunku, czy przesyłu paliwa jest taki sam.
15.W związku z powyższym zdaniem Odwołującego zawężanie zapisów dotyczących referencji tylko do instalacji
przeładunku paliw płynnych, jest nieadekwatne do przedmiotowego zadania oraz doświadczenia przy realizacji instalacji
infrastrukturalnych i przesyłowych na innych inwestycjach, takich jak: instalacje rafineryjne, gazociągi, stacje
przepompowe paliw płynnych czy gazowych, instalacje do regazyfikacji gazu płynnego.
16.W myśl art. 112 ust 1 ustawy Pzp „Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do
przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w
szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. Ustawodawca wprost nadmienia w przepisie o
minimalnych poziomach zdolności, a więc takich, których osiągnięcie zapewni zamawiającemu, że kontrakt publiczny
zdobędzie wykonawca wiarygodny (tak m.in. KIO w wyr. z 25.5.2020 r., KIO 457/20, Legalis).
17.Należy podkreślić, iż zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych określenie warunków udziału w postępowaniu
ma na celu doprowadzenie do wyboru wykonawcy, który obiektywnie jest zdolny do należytego wykonania zamówienia,
zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego. (Tak red. M.J., D.G., J.J., A.M., Prawo zamówień
publicznych. Komentarz, 2023, legalis.pl).
18.Ponadto, jak wynika z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, warunki udziału określone w danym postępowaniu
kształtują pewien wzorzec wykonawcy, któremu zamawiający może powierzyć realizację zamówienia. Wzorzec ten
określają cechy dobrane w sposób obiektywny – powiązany z przedmiotem zamówienia i do niego proporcjonalny,
zapewniający dostęp do zamówienia tylko tym wykonawcom, którzy gwarantują zamawiającemu, że przedmiot
zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z celem danego postępowania (tak m.in. wyrok KIO z 4.3.2021 r., KIO
356/21).
19.Owa proporcjonalność warunków udziału dotyczy nie tylko odniesienia do wartości, zakresu czy stopnia złożoności
zamówienia ale także sposobu określenia tych warunków. Może się bowiem okazać, że zamawiający słusznie wymagał
posiadania doświadczenia w realizacji zamówień o określonej specyfice, jednakże określił ten warunek w sposób
nieadekwatny do przedmiotu zamówienia. Proporcjonalność warunku przejawia się nie tylko we właściwym doborze
rodzaju zdolności, która będzie podlegała badaniu, ale też we właściwym określeniu minimalnego poziomu tej zdolności,
tj. w określeniu minimalnego sposobu spełnienia warunku (np. minimalny zakres przedmiotowy oraz liczba dotychczas
zrealizowanych zamówień). Każdy wykonawca, który wykaże spełnianie warunków udziału w postępowaniu przynajmniej
na minimalnym poziomie wskazanym przez zamawiającego, będzie uznany za posiadającego zdolności niezbędne do
należytego wykonania zamówienia (Tak red. M.J., D.G., J.J., A.M., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, 2023,
legalis.pl).
20.Należy zatem uznać, że wykonawca wykonujący inne porównywalne instalacje jak instalacja przesyłu (przepływu)
paliwa będzie miał co najmniej minimalną wiedzę i doświadczenie aby wykonać przedmiot niniejszego Postępowania. Ma
to też znaczenie w kontekście dopuszczenia do udziału wykonawców, którzy wykonywali podobne roboty w okresie
ostatnich 10 lat. Z pewnością nie wywoła to ryzyka nienależytego wykonania zamówienia a będzie sprzyjało zwiększeniu
konkurencyjności wśród profesjonalnych podmiotów, co przełoży się na ilość złożonych ofert jak i ich cenę.
21.Należy również pamiętać, że Zamawiający ma narzędzia aby dokonać wyboru wykonawców najlepszych i najbardziej
doświadczonych. Nie służą temu jednak warunki progowe a kryteria selekcji i kryteria oceny ofert punktujące
doświadczenie, kadrę, liczbę wykonanych obiektów lub ich wartość. Zamawiający nie powinien jednak stawiać
nadmiernych warunków wejścia tzw. progowych gdyż nie sprzyja to zachowaniu uczciwej konkurencji, nie sprzyja chęci
składania ofert, powoduje monopol wybranych wykonawców, którzy celowo składając ofertę zawyżają ceny. Przekłada
się to także na niekorzystne i nieracjonalne wydatkowanie środków publicznych.
Ad. 2 przerzucenie na wykonawcę ryzyka związanego z wydobyciem i utylizacją wszelkich obiektów ferromagnetycznych
22.W przypadku inwestycji prowadzonych na polskich nabrzeżach, niemal w każdym przypadku dochodzi do wykrycia w
trakcie realizacji prac anomalii wcześniej nieinwentaryzowanych lub nawet nie możliwych do wykrycia, mimo
przeprowadzenia odpowiednich i specjalistycznych badań, jak skan ferromagnetyczny. Nadbrzeża cechują się częścią
lądową prac oraz częścią podwodną. Z uwagi na pozostałości po wojnach światowych na dnie często zalegają obiekty
niebezpieczne i niewybuchy. Zdarza się też że badanie ferromagnetyczne wskazuje anomalie i obiekty metalowe ale bez
podejścia do ich wydobycia nie jest możliwe określenie rodzaju czy dokładnej skali zanieczyszczeń.
23.Odwołujący zaznacza, że Zamawiający przewidział w umowie że wykonawca dokona odsłonięcia, sprawdzenia,
wydobycia i zagospodarowania obiektów ferromagnetycznych wskazując, że „W razie stwierdzenia podczas prac
czerpalnych lub fundamentowych zalegania niebezpiecznych obiektów ferromagnetycznych, Wykonawca zobowiązany
jest do ich usunięcia i zagospodarowania na własny koszt”. Oznacza to, że wszelkie anomalie jakie ujawnią się podczas
wykonywania robót stanowią ryzyko wykonawcy.
24.Jednocześnie zamawiający w § 19 umowy przewiduje, że dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy, w
szczególności zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zakresu Robót, lokalizacji Robót w sytuacji:
•wystąpienia innych warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niż te wskazane w dokumentacji
projektowej, powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy;
•wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, które uniemożliwiają lub
utrudniają wykonanie robót na warunkach przewidzianych w Umowie;
25.Odwołujący wskazuje że nie jest w stanie określić w sposób jednoznaczny jakie obiekty wykryte na etapie realizacji
lub podczas badań wykonawcy będą uprawniały do zmiany umowy a jakie nie. Z drugiej strony Zamawiający stasuje
całkowicie niejasne zasady zmiany zastrzegając że chodzi o takie przeszkody „które uniemożliwiają lub utrudniają
wykonanie robót na warunkach przewidzianych w Umowie”. Użycie niejasnej semantyki powoduje ryzyko nadużyć i
indywidulanej interpretacji umowy na niekorzyść drugiej strony, podczas gdy przesłanki zmiany umowy w myśl art. 455
ust 1 pkt 1 ustawy Pzp muszą być opisane w sposób jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień. Logicznym
pozostaje że wszelkie anomalie w tym związane z wydobyciem obiektów niebezpiecznych wpływają zarówno na czas
realizacji zadania jak i wysokość kosztów gdyż wymagają zaangażowania specjalistycznych zewnętrznych podmiotów
np. saperów w ich celu podjęcia a następnie wydobycia i utylizacji.
26.Należy pamiętać że Zamawiający w ramach opisu przedmiotu zamówienia w tym w rozdz. IV ust 8 pkt 3 SW Z
zaznacza, że udostępnia dokument „pomocniczy” w postaci pomiarów zał. Nr 21 do SW Z: Pomiary magnetometryczne
dna akwenu w rejonie planowanych robót czerpalnych dla rozbudowy Stanowiska Przeładunku Paliw Płynnych w Porcie
Gdynia, Explosiv, styczeń 2025. Sam Zamawiający zastrzega, że nie jest to dokument wiążący i nie opisuje w sposób
jednoznaczny zgodnie z art. 99 ust 1 ustawy Pzp przedmiotu zamówienia. W umowie jednak Zamawiający próbuje
przerzucić na wykonawcę ryzyko pełnego ustalenia a następnie wydobycia i utylizacji wszystkich obiektów, nawet tych
które nie wynikają ze wstępnego pomiaru i tych których wykonawca nie jest w stanie przewidzieć. Zaleganie obiektów
ferromagnetycznych czy to niebezpiecznych i pochodzenia wojskowego czy też zwykłych śmieci czyli tzw. złomu jest
elementem terenu budowy i jego odpowiednie rozpoznanie i przygotowanie zgodnie z art. 647 kc powinno obciążać
Zamawiającego. Tym samym przerzucenie odpowiedzialności na wykonawcę w tym zakresie świadczy o przeniesieniu
ryzyka, które zgodnie z prawem powinno obciążać Zamawiającego, co stanowi wyraz użycia w umowie klauzuli
abuzywnej (zakazanej), o jakiej mowa w art. 433 pkt 3 ustawy Pzp.
27.Odwołujący podkreśla, że jeżeli przekazany pomiar określa ilości zalegających obiektów ferromagnetycznych, to
faktycznie nie precyzuje, z jakim obiektem mamy do czynienia, jaka jest jego waga, kubatura, czy jest niewybuchem lub
niewypałem co obliguje wydobycie przez ekipy specjalistyczne (saperów) oraz w większości przypadków okazuje się
pomiarem (raportem) niepełnym. Doświadczenie wykonawcy pozyskane m.in. na kontrakcie zrealizowanym dla Zarządu
Morskiego Portu Gdańsk S.A. tj. Rozbudowa Nabrzeża Oliwskiego w Porcie Gdańsk pokazuje, że w stosunku do
szacunków z etapu postępowania faktyczna ilość wydobytych obiektów była większa o 800% (wydobyto 863 szt.
Ferromagnetyków w stosunku do 87 szt. zakładanych na etapie oferty na podstawie dokumentacji przetargowej).
28.Mając na uwadze brak możliwości jednoznacznego określenia przedmiotu zamówienia (art. 99 ust 1 ustawy Pzp) a
jednocześnie brak możliwości wyceny pełnego zakresu koniecznego do wykonania, Odwołujący wnosi o zmianę formę
rozliczenia z usunięciem zapisów próbujących w całości przerzucić to ryzyko na wykonawcę. Brak możliwości
jednoznacznego opisu zamówienia nie może być rekompensowane zapisami, takimi jak § 6 ust 14 pkt 36 umowy, który
wyłącza odpowiedzialność Zamawiającego i możliwość dochodzenia roszczeń przez wykonawcę. Zapis taki stanowi z
jednej strony o przerzuceniu na wykonawcę w całości ryzyka, jakie zgodnie z prawem powinien ponosić Zamawiający
(pełne i prawidłowe określenie przedmiotu zamówienia oraz przygotowanie i przekazanie terenu budowy) z drugiej strony
jest przejawem zapisów skrajnie naruszających równowagę kontraktową. Zamawiający mimo, iż jest stroną silniejszą
mającą możliwość kreowania treści przyszłego stosunku prawnego nie może tej pozycji nadużywać w ten sposób, ze
tam gdzie nie jest pewny zakresu to poprzez ogólne sformułowania przerzuci ten koszt i ryzyko na wykonawcę, który nie
jest w stanie skalkulować takiego ryzyka z ofercie.
29.W związku z powyższym, Odwołujący wnosi o wykreślenie zapisów z umowy, przerzucających ryzyko na
wykonawcę lub zmianę w sposób zaproponowany w petitum odwołania. Z uwagi na trudności w dokładnej ocenie ilości i
rodzaju zanieczyszczeń koniecznych do usunięcia Zamawiający coraz częściej decydują się na mieszane formy
wynagrodzenia i tam gdzie mowa o zakresie niemożliwym do określenia i wyceny na etapie postępowania przewidują
rozliczenia kosztorysowe np. za sztukę odpadu. Innym sposobem na pokrycie kosztów usunięcia takich
nieprzewidzianych anomalii jest przewidzenie odpowiednich mechanizmów zmiany umowy ale przede wszystkim w
warunkach niniejszej umowy koniecznym jest najpierw przywrócenie takiej możliwości która została przez
Zamawiającego wyłączona z naruszeniem szeregu przepisów ustawy Pzp.
30.Przedstawiając w zakresie powyższego szerszą argumentację prawną, wskazujemy iż Zamawiający formułując
postanowienia warunków umowy dąży do wyeliminowania swojej odpowiedzialności w sposób, który narusza przepisy
ustawy Pzp. KIO w wyroku z 10.12.2021 r. (KIO 2864/21, KIO 2872/21, Legalis) podkreśliła, że art. 433 ustawy Pzp
został wprowadzony w celu ograniczenia praktyk zamawiających polegających na kształtowaniu postanowień umów w
sposób zabezpieczający wyłącznie interesy zamawiających, bez należytego ich wyważenia z interesami wykonawców.
Potrzeba zmian w tym zakresie wynikała przede wszystkim z faktu, że zamawiający jako gospodarz postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego posiadał szczególnie uprzywilejowaną pozycję, co niejednokrotnie prowadziło do
próby nieuzasadnionego lub nadmiernego przerzucenia ryzyk kontraktowych na wykonawcę.
31.Z powyższego wynika jasno, że to Zamawiający ma odpowiadać za to, co zgodnie z zasadami kontraktowania
powinno leżeć po stronie jego odpowiedzialności, bez obarczania za to Wykonawcy. Bezsprzecznie zapewnia to
równowagę stron umowy i zapobiega nadużyciom przez Zamawiającego jego pozycji dominującej.
32.Należy również dodać, że oprócz naruszenia klauzuli abuzywnej i zachwiania równowagi kontraktowej stan
niepewności zakresu zamówienia, gwarancji jego realizacji do końca jak i ponoszenia ryzyka zdarzeń nieprzewidzianych
wykonawca musi doliczyć do ceny składanej oferty. Niedające się oszacować koszty powodują sztuczny i
nieproporcjonalny wzrost cen ofert często o kilkadziesiąt procent. Stanowi to zatem nie przejaw błędnego czy
nieuzasadnionego sposobu kalkulowania po stronie wykonawcy a przejaw niegospodarności prowadzenia zamówienia
przez Zamawiającego, a więc naruszenie dyscypliny finansów publicznych, co może być badane w toku kontroli
udzielenia zamówienia.
33.Z powyższych przyczyn Odwołujący wnosi jak we wnioskach niniejszego odwołania – o zmianę sposobu rozłożenia
ryzyk w zakresie wydobycia obiektów ferromagnetycznych i przywrócenie równowagi Stron umowy w kwestionowanym
zakresie.
Ad. 3 nadmiernie wygórowany limit kar umownych
34.W następnej kolejności Odwołujący podnosi naruszenie przepisów ustawy Pzp i kodeksu cywilnego w związku ze
sposobem sformułowania postanowień dotyczących limitu kar umownych
35.Zdaniem Odwołującego kształtując postanowienia dotyczące kar umownych Zamawiający nadużywa swobody do
kształtowania postanowień umownych, uniemożliwiając tym samym wykonawcom prawidłowe oszacowanie ryzyk
związanych z realizacją umowy, w sposób jednocześnie mogący prowadzić do niczym nieuzasadnionego wzbogacenia
się Zamawiającego kosztem wykonawcy.
36.W § 16 Umowy Zamawiający przewiduje kary umowne w tym karę za odstąpienie od umowy w skutek okoliczności
leżących po stronie wykonawcy na poziomie 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto. Jednocześnie Zamawiający
wskazuje łączny limit kar umownych na poziomie 30 % całkowitego wynagrodzenia brutto. Paradoksalnie oznacza to, że
Wykonawcy bardziej opłaca się od umowy odstąpić niż ją kontynuować ją z narażeniem się na naliczenie kar 3 razy
większych niż kara za odstąpienie. Odstąpienie jest formą terminacji zamówienia, w praktyce nastręcza więcej
problemów Zamawiającemu niż Wykonawcy i naraża na niewykonanie obiektu, problemy z znalezieniem wykonawcy
zastępczego, który dokończy zadanie, znaczącym przełożeniem się czasu realizacji zadania, utratą finansowania itd. To
w interesie często Zamawiającego jest utrzymanie wykonawcy na placu budowy, mimo że w pewnych nieprzewidzianych
okolicznościach inwestycja dla tego drugiego staje się całkowicie nieopłacalna. Wykonawca mając nad sobą widmo
grożących mu kar z limitem aż 30 % wynagrodzenia brutto z pewnością nie będzie kontynuował umowy lecz doprowadzi
do jej rozwiązania, co ograniczy jego odpowiedzialność do 10 % wynagrodzenia brutto. Przewidziany limit wg
Odwołującego jest nierynkowy, stanowi o przerzuceniu w ogromnym stopniu ryzyk na Wykonawcę, a także sprzeciwia
się sensowi ustanawiania limitu, wynikającemu z art. 463 pkt. 3 ustawy Pzp. Z tych względów limit zastosowany przez
Zamawiającego powinien ulec istotnemu obniżeniu.
37.W orzecznictwie KIO przyjmuje się, że adekwatny limit kar umownych to nie więcej niż 10-20% wynagrodzenia
wykonawcy, przy czym jednocześnie podkreśla się, że limit ten powinien pozostawać na poziomie kary umownej z tytułu
odstąpienia od umowy. Jest to uzasadnione o tyle, że funkcje kar umownych mają mieć charakter prewencyjny a nie
represyjny i odstraszający. W sytuacji kiedy de facto odstąpienie staje się korzystniejsze niż dalsza realizacja kontraktu i
ryzyko naliczenia kar na znacznie wyższym poziomie to dochodzi do utraty sensu i charakteru ustanawiania kar
umownych zgodnie z prawem. Limit kar na tak wysokim poziomie zachęca wręcz do rozwiązywania umów, co jest
sprzeczne z celem każdego zamówienia i jest działaniem niezwykle niebezpiecznym dla obu stron.
38.Odwołujący stoi na stanowisku, że limit kar umownych w wysokości 30% wynagrodzenia narusza dyspozycję art. 436
pkt 3 pzp. Potwierdzeniem tego jest poniższy pogląd doktryny: W szczególności maksymalna wysokość kar nie może
być określana na poziomie, który może być traktowany jako rażąco wygórowany w odniesieniu do wysokości
wynagrodzenia czy ewentualnych zagrożeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, w tym
możliwości powstania lub rozmiarów szkody. Ponoszone kary umowne powinny być odczuwalne, ale nie w stopniu, który
może powodować uznanie niecelowości wykonania umowy (por. wyr. KIO z 28.12.2018 r., KIO 2574/18, Legalis).
Dostrzec również należy, że przepis stanowi o określeniu maksymalnego limitu kar umownych, których mogą dochodzić
strony, tym samym nakłada również obowiązek określania kar umownych, do których zapłaty zobowiązany jest również
zamawiający, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania ciążących na nim obowiązków. (Prawo zamówień
publicznych. Komentarz, pod red. M. Jaworska, komentarz do art. 436).
39.W zakresie niedopuszczalności możliwości naliczenia kar umownych z tytułu naruszeń umowy, jakie miały miejsce
przed odstąpieniem od umowy i łączenia tych kar z karą z tytułu odstąpienia od umowy odwołać należy się do Uchwały
Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie III CZP 39/12, gdzie wskazano, że Roszczenie o
zapłatę kary umownej na wypadek zwłoki lub opóźnienia nie przysługuje stronie odstępującej od umowy wzajemnej, jeżeli
w umowie zastrzeżono również taką karę w związku z odstąpieniem od umowy.
40.Konsekwencją przyjęcia takiego stanowiska jest, że w razie odstąpienia od umowy wchodzić będzie w rachubę
odpowiedzialność za szkodę spowodowaną niewykonaniem zobowiązania, która pochłania odpowiedzialność za szkodę,
wcześniej doznaną, z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania, które miało miejsce przed odstąpieniem od umowy.
Tym samym Zamawiający powinien naliczyć tylko karę za odstąpienie a nie dodatkowo kary jednostkowe za przewinienia
leżące u jego podstaw.
41.Odwołujący wnosi zatem w szczególności o ustalenie jednego limitu kar umownych, który odnosiłby się do wszystkich
kar określonych Umową, a także o obniżenie limitu i ustalenie go na poziomie 10% wynagrodzenia brutto z umowy.
42.Dodatkowo wyjaśniamy, że zastosowanie limitu na poziomie 10% wynagrodzenia jest uzasadnione i rynkowe, np. w
następujących przetargach Zamawiający publiczni zastosowali limit na niższym niż w niniejszym postępowaniu
poziomie:
LIMIT KAR
L.p. NAZWA INWESTYCJI UMOWNYCH ZAMAWIAJĄCY
Opracowanie dokumentacji projektowo 10% Gmina Miasto Elbląg
kosztorysowej oraz wykonanie robót
1 budowlanych polegających na przebudowie
zachodniego nabrzeża rzeki Elbląg wzdłuż linii
Wyspy Spichrzów
2 Baza operacyjno-serwisowa w porcie ustka 10% PGE Baltica Sp. z
o.o.
3 Naprawa ścianki szczelnej Nabrzeże 10% Gdynia Container
Bułgarskie Terminal Sp. z o.o.
Remont i przebudowa istniejących nabrzeży 10% Miasto Darłowo
4 oraz budowa nowych nabrzeży w porcie
Darłowo wraz z niezbędną infrastrukturą, dla
potrzeb morskiej energetyki wiatrowej
Pogłębienie i umocnienie dna na III odcinku 10% Gdynia Container
Nabrzeża Bułgarskiego dla lI Etapu projektu: Terminal Sp. z o.o.
5 Budowa Infrastruktury i Zakup Sprzętu w
zakresie umocnienia dna na rzędnej docelowej
-15,5 m.
43.Tym samym wnosimy o obniżenie limitu w sposób zaproponowany w petitum w ten sposób aby limit kar umownych
za jednostkowe naruszenie nie przekraczał limitu kar z tytułu odstąpienia od Umowy.
Ad. 4 ustalenie warunków waloryzacji w sposób pozorny i niepozwalający na faktyczną waloryzację z uwzględnieniem
realiów rynkowych
44.Zasady waloryzacji zostały ustalone przez Zamawiającego w sposób sprzeczny z celem wyrażonym w art. 439
ustawy PZP, a zaproponowana waloryzacja jest pozorna i stanowi obejście przepisów nakazujących jej wprowadzenie i
przeprowadzenie, bowiem w praktyce nie spełni swojej funkcji.
45.Zamawiający w § 28 Projektu Umowy wprowadził uregulowania będące podstawą przyszłej waloryzacji
wynagrodzenia Wykonawcy. Pomimo wprowadzenia tych zapisów Zamawiający nie spełnił wymagań określonych w art.
439 ustawy Pzp, a przewidziane przez Zamawiającego zasady waloryzacji wynagrodzenia mają charakter pozorny, tj.
zawierają warunki, które powodują, że waloryzacja wynagrodzenia nie spełni celu wskazanego w Ustawie. Na dzień
złożenia ofert nie będzie bowiem wiadomo, jak wysokie ryzyko wzrostu cen powinni przyjąć Oferenci, Zamawiający z
kolei otrzyma oferty, w których Oferenci mogą przyjąć różny stopień ryzyka związanego ze wzrostem cen, a skutkiem
powyższego może być nieporównywalność ofert. Warunki dokonania waloryzacji zostały przez Zamawiającego
ustanowione w taki sposób, aby z dużym prawdopodobieństwem nie miały miejsca, a tym samym nie była dokonana
waloryzacja wynagrodzenia.
46.Przesłanki waloryzacji umownej uregulowane w art. 439 ustawy Pzp stanowią prawne narzędzie dostosowania
stosunku prawnego w celu przywrócenia stanu równowagi ekonomicznej między stronami umowy o zamówienie
publiczne, zachwianego przez określone zdarzenia mogące zaistnieć w trakcie jego wykonywania. Ustawodawca
przewidział, że trwający ponad 6 miesięcy proces realizacji zamówienia publicznego, niejednokrotnie skomplikowany z
uwagi na uwarunkowania techniczne i prawne, rodzi ryzyko, że rynkowe czynniki zewnętrzne będą istotnie oddziaływały
na treść, wysokość i ostatecznie ekwiwalentność świadczeń uzgodnionych przez strony i spełnianych na podstawie
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Klauzula waloryzacyjna w swoim założeniu ma takie negatywne dla stron
umowy oddziaływania zminimalizować, co w istocie jest w interesie obu stron umowy. Zadaniem waloryzacji umownej
jest zatem urealnienie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmian ceny materiałów lub kosztów związanych z
realizacją kontraktu publicznego. Zapewnia tym samym równość stron, czy prawidłowy rozkład ryzyk kontraktowych.
Wprowadzenie klauzuli waloryzacyjnej realizującej cele Ustawy jest korzystne dla Zamawiającego. Cytując Wyrok
Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2 marca 2022 r. KIO 440/22: „Należy także podkreślić, że instytucja waloryzacji cen
ma w założeniu służyć nie tylko wykonawcom, ale także zamawiającym. Przy czym nie chodzi tu tylko o to, że
waloryzacja może prowadzić także do obniżenia wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, ale również o to, że
określenie przez zamawiającego uczciwych zasad zmiany wysokości wynagrodzenia, pozwala wykonawcom na
skalkulowanie ceny oferty bez doliczania do niej kosztów ryzyka wzrostu cen. Oczywistym jest bowiem, że w przypadku
braku zapewnienia rzetelnych zasad waloryzacji, racjonalnie kalkulujący swoją ofertę wykonawca, aby nie ponieść straty i
osiągnąć zysk z realizacji zamówienia publicznego, musi uwzględnić w cenie oferty m.in. ryzyko wynikające ze wzrostu
cen na rynku. Tymczasem dla zamawiającego bardziej korzystna jest sytuacja, gdy będzie on dokonywał ewentualnego
podwyższenia wynagrodzenia wykonawcy w wysokości wynikającej z rzeczywistego wzrostu cen określonego wg
ustalonych wskaźników, np. w komunikacie GUS, niż gdyby musiał ponosić te koszty (ewentualnego wzrostu cen) w
wysokości wynikającej wyłącznie z tego, jak wybrany wykonawca ocenił ryzyko w tym zakresie i jaką dodatkową kwotę w
związku z tym uwzględnił w cenie oferty. W pierwszej z przedstawionych sytuacji, zamawiający może w ogóle uniknąć
ponoszenia wyższych kosztów, jeśli do wzrostu cen nie dojdzie albo będzie ponosił koszty tego wzrostu w wysokości
wynikającej z obiektywnych wskaźników. Natomiast w drugiej z przedstawionych sytuacji zamawiający z góry poniesie
koszty przewidywanego przez wykonawcę wzrostu cen – w postaci wypłaty wynagrodzenia równego cenie oferty –
nawet jeśli przewidywania te się nie potwierdzą, a ponadto poniesie je w wysokości, jaką ustalił sam wykonawca,
kierujący się w tym zakresie znanymi tylko sobie regułami kalkulacji ceny oferty. Dlatego też instytucja waloryzacji nie
powinna być postrzegania jako służąca wyłącznie interesom wykonawców, ale także jako korzystna dla zamawiających.
Tym bardziej zatem postanowienia projektu umowy powinny być formułowane w sposób odzwierciedlający sytuację na
danym rynku i umożliwiający dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia stosownie do rzeczywistych zmian cen
materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.” Należy podkreślić trafność stanowiska KIO, wskazującego
korzyść dla zamawiającego w sytuacji, gdy do ceny ofertowej nie jest doliczane, w stopniu Zamawiającemu nieznanym,
ryzyko wykonawców związane z możliwością wzrostu cen, a wynagrodzenie wykonawcy jest zmieniane tylko w
przypadku faktycznej zmiany cen realizacji umowy, w oparciu o ogólnodostępne i obiektywne wskaźniki.
47. Odpowiednio sformułowana klauzula waloryzacyjna prowadzi do osiągnięcia następujących celów:
− jest instrumentem sprzyjającym zwiększeniu konkurencyjności postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
− jest elementem odpowiedniego rozkładu ryzyk kontraktowych;
− sprzyja sprawnej realizacji inwestycji;
− winna być adekwatna do sytuacji rynkowej z uwzględnieniem nie tylko obecnych trendów, ale przeszłych doświadczeń;
− niweluje ryzyko zamawiającego dochodzenia przez wykonawcę zmiany umowy na podstawie klauzul rebus sic
stantibus.
48. W odniesieniu do zaproponowanych zmian wzoru umowy, Odwołujący przytacza następujące argumenty w stosunku
do proponowanych powyżej zmian wzoru umowy:
WYSOKI PRÓG ZMIANY WSKAŹNIKA UPRAWNIAJĄCEGO DO WALORYZACJI
49.Zamawiający w § 28 Wzoru Umowy wprowadził uregulowania będące podstawą przyszłej waloryzacji wynagrodzenia
Wykonawcy. W ustępie 1 Zamawiający wskazał, że pozostałe do wypłaty wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zwiększeniu lub zmniejszeniu przy zastosowaniu wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej za ostatnie 12
miesiące, różnego niż 100, ogłaszanego w informacjach sygnalnych Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).
Następnie, zgodnie z postanowieniami tego samego ustępu pkt 3 wzoru umowy, postanowiono, że waloryzacja będzie
dokonywana, gdy powyższy wskaźnik wynosić będzie co najmniej 105 w ciągu roku, co odpowiada wzrostowi cen o 5%,
lub co najwyżej 95, co oznacza spadek cen o 5%.
50.Zamawiający ustanowił powyższy limit, wymagany dla uruchomienia mechanizmu waloryzacji, w sposób rażąco
wygórowany i nieadekwatny do rejestrowanych wahań cen.
51.Jednocześnie Zamawiający przewidział, że limit taki będzie stosowany przy każdym wniosku, stąd faktycznym
ryzykiem wykonawcy, w związku z przewidywaną przez Zamawiającego dwukrotną waloryzacją, jest aż ponad 10%
wzrostu cen materiałów lub kosztów realizacji zamówienia, a także wzrosty przekraczające przewidzianą przez
Zamawiającego maksymalną wartość waloryzacji wynagrodzenia.
52.Powyższe oznacza, że celem Zamawiającego jest przy formułowaniu postanowień umownych jest uniknięcie
waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy.
53.Odwołujący podnosi, że ryzyko zmian cen produkcji budowlano-montażowej do ponad 10% przeniesione na
Wykonawcę na skutek umownych zasad przeprowadzenia waloryzacji, jest zbyt wysokie, biorąc pod uwagę, że
prowadzone postępowanie odbywa się w warunkach wysokiej konkurencyjności, gdzie na punktację oferty będzie miała
wpływ zaoferowana cena.
54.Tym bardziej więc, stosowane przez oferentów narzuty, odpowiadające ocenie i wycenie ryzyka związanego ze
wzrostem cen materiałów i innych kosztów mających wpływ na realizację inwestycji, które może być różnie
przyjmowane przez oferentów, może zakłócać ocenę ofert pod kątem ich konkurencyjności.
55.Odwołujący stoi na stanowisku, że wykonawcy powinni w swojej ofercie uwzględniać jedynie normalne ryzyko wzrostu
cen i kosztów wykonywania zamówienia. Z racji, że ostatnie lata były okresem znacznej zmienności (wzrostu) cen,
zdaniem Odwołującego zasadne byłoby odwołanie się do założeń polityki pieniężnej Państwa. Zgodnie z Uchwałą nr
5/2024 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 26 września 2024r., ogłoszonej w Monitorze Polskim, w sprawie ustalenia założeń
polityki pieniężnej na rok 2025r. Rada ogłosiła, że NBP będzie wykorzystywał strategię średniookresowego celu
inflacyjnego na poziomie 2,5% z symetrycznym przedziałem odchyleń o szerokości ±1 punktu procentowego.
56.Odwołujący proponuje zatem zmianę we wzorze, wskazanym w § 28 ust. 1 pkt 3) Wzoru Umowy, polegającą na
obniżeniu wartości zmiany wskaźnika do 3%, tj. o zwykły wzrost cen i kosztów wykonywania zamówienia, przyjmowany
na podstawie założonego przez RPP średniookresowego celu inflacyjnego, który wykonawcy powinni założyć przy
kalkulowaniu swojej oferty.
POZORNY MECHANIZM WALORYZACJI
57.Istotą art. 439 ust. 1 Pzp jest zapewnienie ekwiwalentności wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiałów lub
kosztów związanych z realizacją zamówienia. Co istotne, jest to przepis bezwzględnie obowiązujący. Oznacza to, że nie
tylko nie może być on zmieniany postanowieniami umownymi, ale też postanowienia umowne nie mogą być formułowane
w sposób prowadzący do ominięcia skutków tego przepisu.
58.Wykonawca wykonał symulacje przebiegu wypłaty wynagrodzenia wykonawcy i waloryzacji wynagrodzenia
wykonawcy wg postanowień umownych, które zawarte są w pierwszej tabeli, oznaczonej kolorem pomarańczowym,
Załącznika nr 5.3 do niniejszego Odwołania.
Załącznik nr 5.3 – Symulacja wzrostu cen i waloryzacji
Obliczenia zostały wykonane przy następujących założeniach:
− do obliczeń przyjęto średnią wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej z okresu ostatniego roku tj. od kwietnia
2024r. do marca 2025r. - 4,9%, co oznacza średniomiesięczną zmianę o 0,4% - na podstawie tego wskaźnika
przyjęto wartość zmiany cen materiałów i kosztów wykonania umowy w całym okresie realizacji,
− przyjęto wartość kontraktową 300 mln PLN (w tabeli wartości podane w TPLN tj.
w tysiącach złotych).
59.Symulacja wykazała, że po przyjęciu ww. założeń suma waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy wyniesie 0%, przy
zmianie cen materiałów i kosztów wynoszących 10,1%.
60.Z kolei druga wykonana symulacja, oznaczona w Załączniku nr 2 kolorem zielonym, wskazująca skumulowany wpływ
wzrostu cen materiałów i kosztów realizacji zamówienia od dnia złożenia oferty, wykazała, że przy założeniu wartości
kontraktowej 300 mln PLN, wartość waloryzacji w związku ze zmianą cen materiałów i kosztów powinna wynieść 30,3
mln PLN, czyli 10,1% zamówienia. Jako, że kwota 300 mln PLN została przyjęta na podstawie realizowanych obecnie
zamówień zlokalizowanych w otoczeniu Inwestycji i jest przybliżona, można również zinterpretować te wyniki w
następujący sposób, że w przypadku przyjęcia, że 300 mln PLN to kwota kosztów bezpośrednich wykonania
zamówienia, to w ciągu 143 tygodni realizacji zamówienia ich wartość wzrośnie o 30,3 mln PLN.
61.Powyższe prowadzi do konkluzji, że postanowienia przyszłej waloryzacji zostały określone przez Zamawiającego w
sposób, który ma ograniczać, lub w ogóle uniemożliwiać jej uzyskanie. Czyni to mechanizm waloryzacji pozornym, czyli
sprzeciwiający się ustawie, która przewiduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów
lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.
62.Określając zasady i sposób zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany cen
materiałów lub kosztów związanych w realizacją zamówienia, Zamawiający określił, że wynagrodzenie wykonawcy za
niewykonaną cześć Przedmiotu Umowy zostanie zmienione (zwiększone lub zmniejszone) o wskaźnik R, o którym
mowa w ust. 1 (§ 28 ust. 2 wzoru umowy).
63.W § 28 ust 1 Umowy określono, że zmiana będzie się dokonywać przy zastosowaniu wskaźnika cen produkcji
budowlano-montażowej za ostatnie 12 miesięcy, różnego niż 100, ogłaszanego w informacjach sygnalnych przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
64.Dodatkowo, w § 28 ust. 1 określono terminy, w których Strona uprawniona może złożyć wniosek o waloryzację:
waloryzacja taka może odbyć się jedynie raz w roku, w okresach 12 - miesięcznych od daty zawarcia Umowy (liczonych
na koniec miesiąca kalendarzowego).
Termin początkowy
65.Zgodnie z art. 439 ust. 2 Pzp umowa ma określać poziom zmiany cen materiałów lub kosztów uprawniający strony
umowy do żądania zmiany wynagrodzenia oraz początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia. Dalej, zgodnie z
art. 439 ust. 3 Pzp, jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert,
początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert, chyba że zamawiający określi termin
wcześniejszy.
66.Powyższe zapisy ustawy odwołują się do konieczności ustalenia początkowego terminu ustalenia zmiany
wynagrodzenia, czyli terminu do którego ewentualne zmiany cen i kosztów realizacji zamówienia są wyłącznym ryzykiem
Wykonawcy.
67.Zwykle stosowane w umowach są: dzień złożenia oferty, lub dzień zawarcia umowy, przy czym ustawodawca
zastrzegł w ustawie, że jeżeli od dnia złożenia oferty (gdy wykonawca w postępowaniu o zamówienie publiczne nie ma
już możliwości zmiany ceny oferty) do dnia podpisania umowy upłynęło 180 dni, to dniem tym będzie dzień złożenia
oferty.
68.W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający jako podstawę dokonania waloryzacji ustalił wskaźnik cen produkcji
budowlano-montażowej za ostatnie 12 miesięcy. W przypadku pierwszego wniosku, jak i kolejnych, stosowanie
wskaźnika pokazującego zmiany cen w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku przestaje służyć
swojemu celowi tj. określeniu zmiany cen i kosztów związanych z realizacją zamówienia, ponieważ nie odnotowuje
zmiany tych cen i kosztów w stosunku do terminu początkowego (np. złożenia oferty), a jedynie „cofa się” o rok
wcześniej. Tym samym nie jest badany, zgodnie z założeniem Ustawy Pzp, wpływ zmian cen materiałów lub kosztów na
koszty realizacji zamówienia, a jedynie zmiana cen w okresie ostatniego roku przed złożeniem wniosku o waloryzację.
69.Należy więc stwierdzić, że Zamawiający nie określił początkowego terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia, wobec
czego niemożliwe w trakcie realizacji będzie ustalenie występujących na rynku zmian cen materiałów lub kosztów
związanych z realizacją zamówienia.
70.Co więcej, Zamawiający ustalił, że zmiany cen będą badane każdorazowo w okresie rocznym i waloryzacja nastąpi,
jeśli w tym okresie zmiana przekroczy 5%. Z danych umieszczonych na Wykresie 2 „Zmiany cen produkcji budowlano-
montażowej w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego” dokumentu GUS: „Wskaźniki cen produkcji
budowlano-montażowej w marcu 2025 r.” wynika, że tak wysoki wskaźnik nie występuje od września 2024r., stąd należy
stwierdzić, że Zamawiający ustanowił zasady waloryzacji, który skutkuje brakiem dokonania waloryzacji zgodnej z
założeniami Ustawy Pzp.
Załącznik nr 5.1 - Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w marcu 2025 r.
71.W związku z powyższym Odwołujący proponuje ustalenie terminu początkowego zmiany wynagrodzenia na dzień
złożenia ofert.
Wskaźnik
72.Zamawiający kształtując klauzule waloryzacyjne postanowił zrobić to w oparciu o wskaźnik zmiany cen produkcji
budowlano-montażowej, ustalany i ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Źródło: GUS - Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w marcu 2025 r.
Załącznik nr 5.1 - Pełna treść informacji sygnalnej GUS
73.W pierwszej kolejności należy wskazać, że Zamawiający nie doprecyzował, który z wyszczególnionych w
komunikacie wskaźników będzie miał zastosowanie do obliczenia waloryzacji: ogółem, budowy budynków, budowy
obiektów inżynierii lądowej i wodnej, czy robót budowlanych specjalistycznych
74.Następnie wskazać należy, że dane dotyczące zmian cen produkcji budowlano montażowej, zbierane i ogłaszane są
miesięcznie, a sposób ich publikacji pozwala na określenie wskaźnika zmian cen, które nastąpiły w stosunku do:
miesiąca poprzedniego, lub analogicznego okresu roku poprzedniego. Zwrócić przy tym uwagę należy, że aby otrzymać
wskaźnik roczny, należy przemnożyć przez siebie kolejne miesięczne wskaźniki, przy czym dla miesiąca w stosunku do
którego badane są zmiany cen należy przyjąć wskaźnik 100,0 (100%).
75.Ustawodawca określił w Art. 439 ust. 4 Pzp, że przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się ich zmianę w
stosunku do ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie. W celu
ustalenia takiego wskaźnika konieczne mogą być obliczenia w okresie innym niż 12-miesięczny.
Odwołanie do wskaźnika zmiany cen w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku może być
nieadekwatne do wymogów Ustawy.
76.Należy zwrócić uwagę, że równolegle ze wskazanym przez Zamawiającego wskaźnikiem rocznym, w tej samej
publikacji, ogłaszane są zmiany cen produkcji budowlano montażowej w stosunku do miesiąca poprzedniego, co więcej -
wskaźniki te są podstawą do ustalenia przez GUS wskaźnika rocznego, a będą precyzyjniejszym miernikiem,
wskazującym dokładnie zmiany cen w badany okresie.
77.W związku z powyższym Odwołujący wnioskuje o odniesienie się do wskaźnika cen produkcji budowlano-
montażowej „ogółem” i ustalenie jego wartości za pomocą miesięcznych procentowych wskaźników cen produkcji
budowlano-montażowej w układzie miesiąc poprzedni = 100, dotyczących kolejnych miesięcy kalendarzowych
począwszy od miesiąca otwarcia oferty Wskaźnik skumulowany
78.Celem ustanowienia w Ustawie Pzp zasad wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w
przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia było utrzymanie ekwiwalentności
umowy. Zgodnie z tym celem Strony umowy powinny więc badać, w jaki sposób zmiany cen materiałów lub kosztów
miały wpływ na koszty wykonania zamówienia.
79.Powyższe jest możliwe, kiedy poziom zmiany cen, czy kosztów bada się w odniesieniu do ustalonego zgodnie z art.
439 ust. 2 pkt 1) terminu początkowego, a nie – jak proponuje Zamawiający – każdorazowo w stosunku do cen z
analogicznego miesiąca poprzedniego roku. Zwrócić bowiem należy uwagę, że planowany okres realizacji przedmiotowej
umowy to 143 tygodnie, czyli prawie 3 lata, stąd badanie zmiany cen i kosztów wykonania umowy powinno odbywać się
kumulatywnie w całym okresie realizacji. Wyrywkowe badanie – jednorocznie, jak zmieniały się ceny w ostatnim roku, nie
daje bowiem odpowiedzi na pytanie, jak zmienił się koszt realizacji zamówienia i czy skutkiem tych zmian powinna być
zmiana wynagrodzenia wykonawcy. W tym celu niezbędne jest określenie terminu początkowego – do którego odnosić
się będzie ustalenie poziomu zmian cen oraz wskaźnik, który precyzyjnie wskaże te zmiany. W celu określenia poziomu
zmian cen bardziej adekwatny jest wskaźnik zmian cen w stosunku do miesiąca poprzedniego, ponieważ pozwala na
dokładne, kumulatywne określenie jak zmiany cen w badanym okresie wyglądały i czy powinny być podstawą do zmiany
wynagrodzenia, poprzez zastosowanie iloczynu wskaźników miesięcznych w badanym okresie. Również w przypadku
kolejnych wniosków waloryzacyjnych, gdy wynagrodzenie wykonawcy zostanie już zmienione, w powyższy sposób
można precyzyjnie określić, jaka zmiana cen i kosztów produkcji budowlano-montażowej zaszła w badanym okresie.
80.Ponadto, brak jest uzasadnienia do ograniczenia ustanowionego przez Zamawiającego we wzorze umowy w § 28 ust.
1, że kolejne wnioski uprawniona Strona może złożyć jeden raz w roku, w okresach 12-miesięcznych od daty zawarcia
umowy, niezależnie od tego, czy w wyniku ich złożenia doszło do dokonania waloryzacji. Należy zwrócić uwagę, że
celem wprowadzenia do umowy klauzul waloryzacyjnych jest przywrócenie ekwiwalentności umowie. Skoro więc, w
wyniku złożenia poprzedniego wniosku waloryzacja nie została dokonana, badanie skutków zmian cen materiałów i
kosztów na wykonanie umowy powinno odbywać się w stosunku do okresu/miesiąca, w którym wynagrodzenie za
wykonanie umowy zostało ustalone tj. dnia złożenia oferty, lub dnia dokonania ostatniej zmiany wynagrodzenia
wykonawcy na skutek dokonanej waloryzacji.
81.W związku z powyższym Odwołujący proponuje, aby zmiana materiałów lub kosztów związanych z realizacją
zamówienia była badana względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w
ofercie zgodnie z art. 439 ust. 4 Pzp, podobnie wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej stosowany przy
waloryzacji wynagrodzenia, odnoszony był względem dnia złożenia przez wykonawcę oferty, a w przypadku kolejnej
waloryzacji – względem dnia dokonania poprzedniej waloryzacji.
MAKSYMALNA WARTOŚĆ ZMIANY WYNAGRODZENIA
82.Istotą przywoływanej przez Odwołującego regulacji art. 439 Pzp, było zobowiązanie zamawiających do wprowadzenia
realnej waloryzacji wynagrodzeń wykonawców.
83.W odniesieniu do powyższego, jak zauważyła Izba w orzeczeniach z dnia 2 marca 2022 r., sygn. akt: KIO 440/22 oraz
w wyroku: z dnia 5 stycznia 2022 roku, sygn. akt KIO 3600/21, z dnia 28 listopada 2023r. sygn. akt KIO 3389/23, celem
klauzul waloryzacyjnych jest rzeczywiste i uczciwe utrzymanie równowagi ekonomicznej pomiędzy wykonawcą a
zamawiającym. Chodzi o takie ustalenie zasad zwiększenia wynagrodzenia, aby na skutek tego, że realizacji umowy jest
rozciągnięta w czasie, w możliwie jak największym stopniu zrekompensować wykonawcy zmniejszającą się wartość
pieniądza, wskutek dokonywania odroczonych w czasie płatności.
84.Zamawiający przewidział w § 28 ust. 1 pkt 4) wzoru umowy, że maksymalna łączna wartość zmiany wynagrodzenia,
jaką dopuszcza Zamawiający w związku ze zmianą wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej może wynosić (+/-)
5% w stosunku do wynagrodzenia ryczałtowego określonego w Umowie.
85.Zastrzeżenie maksymalnej zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, w wysokości jedynie 5% wysokości
wynagrodzenia na skutek zmian cen materiałów i kosztów realizacji zamówienia, jest nieuzasadnione gospodarczo oraz
świadczy o nadużyciu przez Zamawiającego dominującej pozycji organizatora przetargu przez narzucenie wykonawcom
skrajnie niekorzystnych warunków umowy.
86.W szczególności, projektowane postanowienie nie uwzględnia faktu, iż zamówienie będzie realizowane, zgodnie z § 3
ust. 1 Wzoru Umowy, w okresie 1000 dni, tj. 142 tygodni, a więc prawie 3 lat.
87.Powszechnie wiadome jest, że w ostatnim okresie mamy do czynienia z dużą zmiennością cen materiałów, usług, jak
też wynagrodzeń, co wynika z danych publikowanych na stronach Głównego Urzędu Statystycznego. Wzrost inflacji, cen
materiałów oraz wynagrodzeń powoduje, że szczególnie istotne jest, w jaki sposób zamawiający przewidują w umowach
sposoby zwiększania wynagrodzenia i, czy dają one gwarancję zrekompensowania wykonawcy wzrostu kosztów, jakie
musi ponosić w związku z realizacją kontraktu.
88.Zauważyć należy, że w sytuacji, której dotyczą zapisy Art. 439 Pzp, tj. sytuacji nieprzewidywalnych zmian cen
materiałów i kosztów wykonania zamówienia, brak jest obiektywnej możliwości przedstawienia pewnego dowodu, z
którego można by wywieść, jak wysokie będą zmiany cen w okresie realizacji całego kontaktu i tym samym, na jakim
poziomie winien być ustalony limit waloryzacji wynagrodzenia. Trudność wynika przede wszystkim z faktu, iż waloryzacja
ma niwelować ryzyka stron na wypadek zaistnienia w przyszłości zmian siły nabywczej pieniądza, a zatem okoliczności
przyszłych i niepewnych. Mogą one jedynie być prognozowane w oparciu o dotychczasowe doświadczenia i analizy.
Sytuacja taka nie może jednak prowadzić do wyłączenia możliwości korzystania ze środków ochrony prawnej na skutek
braku dostępności dowodów w tradycyjnym rozumieniu, a zatem pewnych i kategorycznych.
89.W tym stanie rzeczy, możliwe jest oparcie się jedynie na danych historycznych, z drugiej strony – na prognozach
dotyczących sytuacji przyszłej oraz ich ocenie w świetle aktualnej sytuacji.
Dane historyczne
90.Z przedstawionych w załączniku do niniejszego odwołania – „Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w
marcu 2025 r.” – danych GUS można prześledzić, jak zmieniały się ceny produkcji budowlano montażowej w okresie od
stycznia 2024r. Wykres nr 2 publikacji wskazuje, że roczne zmiany cen produkcji budowlano-montażowej swoje
apogeum miały na początku badanego okresu, tj. w styczniu 2024r., gdzie zmiana cen w stosunku do stycznia 2023r.
osiągnęła 7,8%%. Wskaźnik ten stopniowo malał, osiągając w marcu 2025r. w stosunku do marca 2025r. wartość 3,8%.
Obecnie wykres ten przedstawia tendencję malejącą, należy jednakże podkreślić, że tendencja ta oznacza malejącą
wartość wzrostu cen, przy dalej utrzymującym się wzroście tych cen i kosztów. Kumulatywna zmiana cen, w okresie od
lipca 2022r. do marca 2025r., czyli w okresie 33 miesięcy odpowiadających planowanemu okresowi realizacji Inwestycji,
wyniosła 18,6%.
(źródło danych: GUS https://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne/ Tablica: Wskaźniki cen. Poz. 33 – „Wskaźniki cen
produkcji budowlano-montażowej” – B-okres poprzedni=100)
Załącznik nr 5.1 - Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w marcu 2025 r.
Załącznik nr 5.2 – Wskaźnik wzrostu cen produkcji budowlano-montażowej w okresie od lipca 2022r. do marca 2025r.
91.Należy więc stwierdzić, że analiza okresu historycznego o takiej samej długości, jak planowany okres realizacji
kontraktu, wskazuje, że wzrost cen i kosztów realizacji zamówienia w okresie 33-miesięcznym wyniósł aż 18,6%, a w
okresach wcześniejszych wzrost ten był jeszcze wyższy, stąd przyjęty obecnie limit waloryzacji wynagrodzenia w
wysokości 5% nie ma uzasadnienia w danych historycznych. Prognozy
92.Dokumentem, który zawiera kompleksowe analizy co do prognozowanej w przyszłości inflacji jest Raport o inflacji,
przedstawiającym ocenę Rady Polityki Pieniężnej dotyczącą przebiegu procesów makroekonomicznych wpływających
na inflację. Zawarta w tym dokumencie projekcja inflacji i PKB została opracowana w Departamencie Analiz i Badań
Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego (NBP). Nadzór merytoryczny nad pracami związanymi z projekcją
sprawował Dyrektor Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych. Do opracowania projekcji wykorzystano model
makroekonomiczny NECMOD. Projekcja jest opiniowana przez Zarząd NBP i przekazywana do Rady Polityki Pieniężnej,
zaś na jej podstawie RPP podejmuje decyzje w sprawie stóp procentowych NBP.
93.W ostatnio opublikowanym Raporcie o inflacji z marca 2025r. (https://nbp.pl/politykapieniezna/dokumenty-rpp/raporty-
o-inflacji/ ), w Dziale 4 „Projekcja inflacji i PKB” zawarto projekcję inflacji w okresie od I kw. 2025 r. do IV kw. 2027 r.
Biorąc pod uwagę powyższe projekcje NBP, należy zauważyć, że według powyższych danych przewidywana inflacja w
okresie obejmującym połowę roku 2025, rok 2026 i 2027 (bez uwzględnienia początku roku 2028r.) wyniesie 8,53%.
94.Prognozy NBP są wykonywane jedynie z odniesieniu do okresu dwóch kolejnych następnych lat. Zauważyć jednak
należy, że im dalszy horyzont czasowy, tym bardziej rozbiegają się wartości projekcie, dodatkowo na powyższym
wykresie szary kolor tła ilustruje niepewność prognoz w horyzoncie projekcji.
W dalszej części opracowania zaznaczono, że zarysowany scenariusz makroekonomiczny obarczony jest
niepewnością, szczegółowo omawiając czynniki mające wpływ na tę niepewność. Odnosząc się aktualnej sytuacji
należy zauważyć, że dla wykonania przedmiotowego zamówienia niezwykle istotne jest kształtowanie się cen surowców
energetycznych i materiałów na światowych rynkach, co stanowi znaczny czynnik niepewności dla rozwoju sytuacji
gospodarczej w Polsce. Ceny surowców na rynkach światowych będą uzależnione m.in. od wyników polityki celnej USA i
odpowiedzi na tę politykę, koniunktury w gospodarce światowej, podaży tych surowców oraz temperatur w sezonie
zimowym, a także przebiegu wojny w Ukrainie. Warto dodać, że w związku z wprowadzeniem programu Krajowego
Planu Odbudowy, branża budowlana spodziewa się znacznego ożywienia rynku, co może spowodować kolejny wzrost
cen i kosztów wykonywania zamówienia.
95.Mając do dyspozycji następujące dane: prognozę inflacji NBP oraz ostatni notowany wskaźnik zmian cen produkcji
budowlano-montażowej, można przewidywać, że wzrost cen w kolejnych dwóch latach osiągnie około 8%. Biorąc pod
uwagę obecną sytuację gospodarczą, cechującą się znaczną zmiennością i nieprzewidywalnością, zwłaszcza w obliczu
zdarzeń i przewidywań geopolitycznych, na kolejne dwa lata należałoby przyjąć co najmniej podobny wskaźnik zmian
cen. Zastrzec jednak należy, że wskaźniki prognozowane przez NBP wykorzystywane są raczej w niedalekiej
perspektywie czasowej (dane są aktualizowane trzy razy do roku), a przyjęty roczny wskaźnik cen produkcji budowlano-
montażowej jest najniższy w ciągu ostatnich dwóch lat. W związku z powyższym, spodziewać się można, że tak
przewidywane zmiany cen produkcji budowlano-montażowej mogą być znacząco niedoszacowane, a w rzeczywistości,
w ciągu 3-letniej realizacji, wskaźnik ten może znacznie przekroczyć poziom 15%.
96.Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że określony przez Zamawiającego sposób zmiany wynagrodzenia w
przypadku zmiany poziomu cen materiałów lub kosztów powoduje, że klauzula ma charakter pozorny i w konsekwencji
nie służy celowi zapewnienia Stronom umowy ekwiwalentności świadczenia w sytuacji zmian cen materiałów i kosztów
do realizacji zamówienia, a w konsekwencji nie zapewnia zmiany wynagrodzenia stosownie do rzeczywistych zmian cen
materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.
97. Biorąc pod uwagę powyższe, w tak długim okresie realizacji, Zamawiający powinien uwzględnić możliwość
nieoczekiwanego wzrostu cen i przewidzieć możliwość zwiększenia wynagrodzenia umownego w wysokości co
najmniej do 15% wysokości wynagrodzenia netto, o co wnioskuje Odwołujący.
98. W jednym z ostatnich odwołań składanych przez Odwołującego doszło do zmiany górnego limitu waloryzacji z
poziomu 5 % na 20 %. Izba w wyroku z dnia 9 maja 2024 roku sygn. akt KIO 1324/24 zwiększyła wspomniany limit do
20%, co tym bardziej uzasadnia zwiększenie limitu na żądany w niniejszym Postępowaniu.
99. Mając na uwadze powyższe, przyjęty przez Zamawiającego we wzorze umowy sposób waloryzacji wynagrodzenia
nie prowadzi do przywrócenia równowagi ekonomicznej stron, ma charakter w znacznej części pozorny i przerzuca na
wykonawcę ryzyko zmiany cen i kosztów wykonania zamówienia, które obecnie jest nieprzewidywalne.
100.W związku z powyższym Odwołujący zaproponował zmianę maksymalnej wartości zmiany wynagrodzenia,
określonej w § 28 ust. 1 pkt 4) na (+/-) 15% w stosunku do wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 13 ust. 1
Umowy.
OKRESY ZMIANY WYNAGRODZENIA WYKONAWCY
101.Zamawiający w § 28 ust. 1 Wzoru Umowy przewidział dokonywanie waloryzacji corocznie jednorazowo, w
okresach12-miesięcznych od daty zawarcia Umowy.
102.Odwołujący wskazuje, że taki sposób ustalenia zasad waloryzacji ma na celu ograniczenie możliwości waloryzacji
wynagrodzenia. Zwrócić uwagę bowiem należy, że w zestawieniu z 33-miesięcznym okresem realizacji Zamówienia,
ewentualna możliwość dokonania waloryzacji nastąpi jedynie: 1) po 12 miesiącach od zawarcia umowy, 2) po 24
miesiącach od zawarcia umowy.
103. Koszty wykonawcy podczas prowadzenia robót budowlanych ponoszone są w sposób ciągły. Należy zwrócić
uwagę, że np. w drugim roku realizacji umowy wykonawca będzie ponosił wzrastające koszty materiałów i innych
kosztów, podczas gdy takie wzrastające koszty będą podstawę przyszłej waloryzacji wynagrodzenia i to tylko w zakresie,
jakiego wykonawca nie wykonał. W związku z powyższym waloryzacja wynagrodzenia jedynie jeden raz w roku, w
okresach 12-miesięcznych, dodatkowo uwarunkowana każdorazowo limitem 5%, może być niewystarczająca.
104.Zwrócić uwagę należy na fakt, że Ustawodawca w Art. 439 Ustawy Pzp przewidział, że: umowa, której przedmiotem
są roboty budowlane, zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, ma zawierać postanowienia dotyczące zasad
wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub
kosztów związanych z realizacją zamówienia (ust. 1), początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest
dzień otwarcia ofert (chyba że zamawiający określi termin wcześniejszy), jeżeli umowa została zawarta po upływie 180
dni od dnia upływu terminu składania ofert.
105. Powyższe wskazuje, że Ustawodawca uznał, że zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją
zamówienia, występujące w okresie 6-miesięcznym, mogą osiągnąć już skalę, która skutkować będzie brakiem
ekwiwalentności świadczeń i w konsekwencji powinna odbyć się waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy.
106. W związku z powyższym Odwołujący wnioskuje, aby waloryzacja wynagrodzenia odbywała się w okresach 6-
miesięcznych.
Do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego przystąpienie zgłosił wykonawca: PORR S.A.
z/s w Warszawie wnosząc o uwzględnienie odwołania.
Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie (pismo z dnia 19.05.2025 r.) podał: (...)
1)Uwzględniam zarzut nr 1; oraz wnoszę o: 2) oddalenie Odwołania w pozostałym zakresie (...). W uzasadnieniu
stanowiska podał: (...)
I. Odniesienie się do Uwag Ogólnych zawartych w Odwołaniu
Zamawiający kwestionuje wskazane w Uwagach Ogólnych Odwołania intencje jakimi kierował się Odwołujący składając
Odwołanie, bowiem wprost przeczy temu treść podniesionych zarzutów, jak również treść zmian SW Z, jakich oczekuje
Odwołujący. Wszystkie cztery zarzuty Odwołującego dotyczą zagadnień mających charakter uznaniowy, które można
rozpatrywać w pewnych zakresach tolerancji, w zależności od specyfiki zamówienia, potrzeb Zamawiającego i
możliwości rynku. Za nadużycie uznaje Zamawiający posługiwanie się przez Odwołującego pojęciami wskazującymi na
naruszenie przepisów prawa czy działania rażąco niewłaściwe, pozorne czy iluzoryczne. Zamawiający ma na celu
uzyskanie określonego świadczenia, trudnego, wymagającego wysokich i specjalistycznych kwalifikacji wykonawców,
przy optymalnym wykorzystaniu do tego środków publicznych. Zamawiający uwzględnił zarzut nr 1 przyjmując wiedzę
techniczną, którą zaprezentował Odwołujący dla jego poparcia, a także bezzwłocznie dokona zmiany SW Z w zakresie
wnioskowanym przez Odwołującego, dodatkowo poszerzając zakres dopuszczalnego doświadczenia wykonawców w
stosunku do żądania Odwołującego, co świadczy o rzetelnym i rozważnym podejściu do przedstawianej mu
argumentacji. Pozostałe jednak zarzuty, w powiązaniu z wnioskami Odwołującego o konkretnie sformułowane zmiany
SW Z, nie znajdują już uzasadnienia, i co ma kapitalne znaczenie w sprawie, nie dotyczą de facto naruszeń przepisów
prawa, w tym zasad udzielania zamówień publicznych, lecz oscylując w prawnie dopuszczalnym spektrum postanowień
dokumentacji postepowania, stanowią właśnie, wbrew twierdzeniom Odwołującego, emanację jego dążeń do
przesunięcia przez Zamawiającego niewygórowanych i prawnie dopuszczalnych wymogów do parametrów
korzystniejszych dla Odwołującego.
II. Ad. Zarzut nr 1: Odwołujący podniósł następujący zarzut:
Zamawiający uwzględnił ten zarzut, nie uznając przy tym, iż naruszył zasady udzielania zamówień, lecz analizując z
rozwagą argumentację techniczną zaprezentowaną przez Odwołującego w tym zakresie, uznał, iż uwzględnienie
proponowanych zmian, a wręcz ich poszerzenie, pozwoli dokonać odpowiedniej selekcji wykonawców, powiększając
jednocześnie ich krąg. Zamawiający jest w trakcie wdrożenia zmiany Rozdziału IX ust. 4 pkt 1) lit. d) SWZ.
III.Ad. Zarzut nr 2: Odwołujący podniósł następujący zarzut:
Jest on całkowicie bezzasadny z następujących przyczyn. Odwołujący twierdzi, iż Zamawiający dokonał opisu
przedmiotu zamówienia [Zamawiający podzielił ten zarzut na trzy grupy, aby wyświetlić „sporne” zagadnienia]:
1)w sposób niepełny, niejasny, nieprecyzyjny;
2)w sposób nieuprawniony przerzucając na Wykonawcę ryzyka dotyczące obiektów ferromagnetycznych;
3)stosując zapisy sprzeczne i niejasne w zakresie możliwości zmiany umowy.
Ad. 1)
Próżno znaleźć w argumentacji Odwołującego jakiekolwiek racjonalne twierdzenie czy dowód, potwierdzający taką tezę.
Podobnież, idący za tym zarzutem wniosek o zmianę postanowień SW Z sprawdza się do jednego, tj. do przerzucenia
całego ryzyka związanego z pracami dotyczącego podniesionego zarzutu na Zamawiającego. Odwołujący nie wykazuje
zatem, iż przedmiot umowy mógłby być sformułowany pełniej, jaśniej, precyzyjniej, lecz chciałby nie ponosić ryzyka
związanego z pracami. Zarzut ten w tej części jest zatem oczywiście bezzasadny, gołosłowny, a w konsekwencji
pozorny, natomiast jego prawdziwą sferę, tj. dotyczącą tego, po czyjej stronie winno leżeć ryzyko w tym zakresie,
Zamawiający odnosi się w pkt. 2) poniżej.
Ad. 2) obiekty a anomalie
W pierwszej kolejności, wskazuje się, iż Odwołujący zamiennie stosuje pojęcia „obiektu” ferromagnetycznego i
„anomalii”, co ma kapitalne znaczenie w sprawie, albowiem nie jest to tylko kwestia semantyki, lecz zrozumienia istoty
zagadnienia, a błędne posługiwanie się przez Odwołującego tymi pojęciami podważa zasadność tego zarzutu.
Odwołujący wskazał bowiem w zarzucie opisanym w pkt. I.1 pkt 2) [str. 2 Odwołania], iż dotyczy on „obiektów
ferromagnetycznych” w ilości wykraczającej ponad Zał. Nr 21 do SW Z: Pomiary magnetometryczne dna akwenu w
rejonie planowanych robót czerpalnych dla rozbudowy Stanowiska Przeładunku Paliw Płynnych w Porcie Gdynia,
Explosiv, styczeń 2025 [dalej: Raport]:
Tego samego dotyczą wnioski Odwołującego wskazujące jak chciałby on, aby Zamawiający uwzględnił omawiany zarzut
[str. 5 Odwołania]:
Oznacza to, iż zdaniem Odwołującego, Raport zawiera określoną ilość „obiektów ferromagnetycznych”, i chciałby
ponosić ryzyko do tak określonej ilości.
Powyższe wskazuje na niewystarczającą lekturę przez Odwołującego Raportu, bądź niezrozumienie jego treści.
Udostępnione przez Zamawiającego opracowanie nie określa ilości obiektów ferromagnetycznych do wydobycia, lecz
określa anomalie - skupiska obiektów, a w ramach jednej anomalii może znajdować się jeden lub wiele obiektów. Zgodnie
bowiem z treścią Raportu [vide Zał. Nr 21 do SWZ, plik EX-9-25-RK.pdf, str. 4]
Skoro zatem Raport wskazuje na określone anomalie, zawierające nieokreśloną ilość obiektów ferromagnetycznych,
zarzut i żądana przez Odwołującego zmiana jest sformułowana w sposób nie dający się pogodzić z SW Z i w
konsekwencji go wykonać, co stanowi zdaniem Zamawiającego samodzielną przesłankę do jego oddalenia.
Powyższe potwierdza orzecznictwo KIO, zgodnie z którym „W odwołaniu, którego przedmiotem są postanowienia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, znaczenie mają żądania odwołującego w zakresie postulowanej zmiany
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, bowiem to one wyznaczają zakres dokonywanego w sprawie
rozstrzygnięcia. W przypadku odwołania dotyczącego postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ocena
zarzutów podniesionych w ramach środka ochrony prawnej dokonywana jest z uwzględnieniem formułowanych żądań co
do ich nowej treści. To podmiot odwołujący formułując swoje żądania wskazuje jakie rozstrzygnięcie czyni zadość jego
interesom i jednocześnie wskazuje opisy, które w jego ocenie są zgodne z przepisami ustawy Prawo zamówień
publicznych. W takim przypadku zarzuty wyartykułowane przez odwołującego należy rozpatrywać łącznie ze
sformułowanymi żądaniami oraz ich podstawami faktycznymi” (wyrok z dnia 5 czerwca 2012 r., sygn. akt KIO 1019/12).
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamawiający dochował wszelkiej staranności, by w sposób pełny, jasny i precyzyjny opisać przedmiot zamówienia.
Dowodem na to jest m.in. sporządzenie Raportu. Jest to dokument, który ma właśnie zminimalizować wszelkie ryzyka
związane z wykonaniem zamówienia. Wykonano go przez specjalistyczną i profesjonalną firmę, zawiera ona szeroki
opis, mapy, wszelkie informacje jakie winny służyć wykonawcom. Jest to opracowanie aktualne, z 31 stycznia 2025 r.
Wykonawcy, w tym Odwołujący, odbyli obowiązkową wizję lokalną [vide SW Z], podczas których ich obowiązkiem było
poruszenie wszelkich możliwych kwestii związanych z przedmiotem zamówienia:
W wizji lokalnej wzięli udział przedstawiciele Odwołującego (vide Lista zgłoszonych przez
Odwołującego osób; Lista obecności na wizji lokalnej)
Oprócz samej wizji, w jej trakcie, wyniku, lub poza nią, wykonawcy mogli zadawać wszelkie pytania, w tym te, który
uczyniłyby zdaniem Odwołującego opis przedmiotu zamówienia pełniejszym, jaśniejszym, precyzyjniejszym. Pytań
takich w tym zakresie jednak nie zadał.
Dodatkowo, jeśli jakieś treści SW Z wymagają wyjaśnienia, wykonawcy mogą, a wręcz powinni, zastosować instytucję z
przepisu art. 135 PZP, z czego również Odwołujący w tym zakresie zrezygnował.
Zauważa się również, iż zgodnie z § 6 ust. 14 pkt 36) wzoru umowy, Wykonawcy przed przystąpieniem do robót
czerpalnych lub fundamentowych, muszą wykonać badania kontrolne. Podobne badania, gdyby Wykonawcy, w tym
Odwołujący, zgłosili takie zapotrzebowanie, mogli wykonać jeszcze na etapie tworzenia oferty. Zapotrzebowania takiego
Odwołujący jednak nie złożył.
Wykonawcy uzyskali również wszelkie możliwe dane: aktualny plan batymetryczny, plan sonarowy oraz dane surowe –
dane źródłowe dla pomiarów ferromagnetycznych, które Wykonawca może opracować i zinterpretować we własnym
zakresie przy użyciu posiadanego oprogramowania w związku z czym posiadają wiedzę umożliwiającą oszacowanie
ryzyk związanych z przedmiotem Odwołania.
Wykonawcy mają również możliwość dostępu do wszelkich danych, w tym archiwalnych, które umożliwią im stworzyć
rzetelną ofertę, z uwzględnieniem ryzyk.
O tym, iż przedmiot zamówienia jest prawidłowo opisany świadczy również fakt, iż tylko Odwołujący skorzystał z tego
środka ochrony prawnej, pomimo iż zainteresowanych zamówieniem jest więcej wykonawców – 12 podmiotów [vide lista
podmiotów uczestniczących w wizji lokalnej]. Nawet Przystępujący po stronie Odwołującego, mimo iż jak twierdzi,
przychyla się do zarzutów Odwołującego, sam ich jednak nie sformułował.
Ryzyka znacznie ogranicza nie tylko stosunkowo mały zakres robót czerpalnych, lecz także fakt, iż przedmiotowa
infrastruktura SPPP [dotycząca przedmiotu zamówienia] zbudowana została w latach 70 tych, i prowadzono tam już
wiele prac, w tym w 2018 roku prace podczyszczeniowe do gł. -12,0m, które jak należy się domyślać, miały możliwość
ujawnienia obiektów ferromagnetycznych.
Zamawiający przygotowując Opis Przedmiotu Zamówienia posługiwał się swoim wieloletnim doświadczeniem w
realizacji robót budowalnych o podobnym – analogicznym charakterze. W ostatnich latach zrealizował z powodzeniem
lub jest w trakcie realizacji wielu projektów hydrotechnicznych, takich jak:
1)Pogłębianie akwenów wewnętrznych Portu Gdynia,
2)Przebudowa Nabrzeża Indyjskiego, 3) Przebudowa Nabrzeża Helskiego, 4) Budowa falochronów osłonowych.
Ponadto, analogiczne, jak skarżonych, zapisy SW Z, z powodzeniem są wykorzystywane od wielu lat przez
Zamawiającego, i nie stanowiło to przeszkody ani w złożeniu przez wykonawców ofert, ani w realizacji zawartych w ich
wyniku umów.
1)https://portgdynia.logintrade.net/zapytania_email,76119,ce458e67218e9a4c1522c53d0a200e11.ht ml – numer
sprawy: ZHB/DSP- 612/SWZ-40/MŁ/PP/2021; Przebudowa Nabrzeża Indyjskiego w Porcie Gdynia;
-strona 12 swz zapis „wydobycia obiektów ferromagnetycznych na obszarze objętym robotami czerpalnymi. W tym celu
Wykonawca dokona ich odsłonięcia, sprawdzenia, wydobycia i zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi
przepisami, Przystąpienie do robót czerpalnych możliwe będzie po wykonaniu przez Wykonawcę badania kontrolnego
oraz przedstawieniu raportu stwierdzającego, że możliwe jest bezpieczne prowadzenie robót czerpalnych. W razie
stwierdzenia podczas prac czerpalnych zalegania obiektów ferromagnetycznych, Wykonawca zobowiązany jest do ich
usunięcia i zagospodarowania na własny koszt. Zamawiający zwraca uwagę, iż zalegające obiekty mogą być
pochodzenia wojskowego oraz potencjalnie wybuchowe i niebezpieczne”;
2) hhtps://portgdynia.logintrade.net/zapytania_email,110429,8604ce40a83008d1559c856db0cc4789. html – numer
sprawy: ZHB/DSP- 612/SWZ-29/MW/PP/2022; Przebudowa Nabrzeża Helskiego w Porcie Gdynia;
-strona 10 swz zapis „wydobycia obiektów ferromagnetycznych na obszarze objętym robotami czerpalnymi. W tym celu
Wykonawca dokona ich odsłonięcia, sprawdzenia, wydobycia i zagospodarowania zgodnie zobowiązującymi przepisami.
Przystąpienie do robót czerpalnych możliwe będzie po wykonaniu przez Wykonawcę badania kontrolnego oraz
przedstawieniu raportu stwierdzającego, że możliwe jest bezpieczne prowadzenie robót czerpalnych. W razie
stwierdzenia podczas prac czerpalnych zalegania obiektów ferromagnetycznych, Wykonawca zobowiązany jest do ich
usunięcia i zagospodarowania na własny koszt. Zamawiający zwraca uwagę, iż zalegające obiekty mogą być
pochodzenia wojskowego oraz potencjalnie wybuchowe i niebezpieczne”;
3) https://portgdynia.logintrade.net/zapytania_email,56926,10d00dfe9fbb579bc105d807556fed73.ht ml – numer sprawy:
ZHB/DSP – 612/SW Z - 16/JC/KT/2021; Wykonanie robót czerpalnych i zasypowych wraz z robotami budowlanymi i
telekomunikacyjnymi w ramach projektu inwestycyjnego „Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu
Gdynia etap I i III oraz przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia – Etapy II i III”;
-na stronie 13 w rozdziale IV SW Z opis przedmiotu zamówienia w ust. 8 pkt. 8 lit m mamy taki zapis „wydobycia obiektów
ferromagnetycznych na obszarze objętym robotami czerpalnymi. W tym celu Wykonawca dokona ich odsłonięcia,
sprawdzenia, wydobycia i zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, Przystąpienie do robót czerpalnych
możliwe będzie po wykonaniu przez Wykonawcę badania kontrolnego oraz przedstawieniu raportu stwierdzającego, że
możliwe jest bezpieczne prowadzenie robót czerpalnych. W razie stwierdzenia podczas prac czerpalnych zalegania
obiektów ferromagnetycznych, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia i zagospodarowania na własny koszt.
Zamawiający zwraca uwagę, iż zalegające obiekty mogą być pochodzenia wojskowego oraz potencjalnie wybuchowe i
niebezpieczne,” oraz w rozdziale XVII – opis sposobu obliczenia ceny ust. 2 pkt 16), 17), 29) – strona 32;
4) https://portgdynia.logintrade.net/zapytania_email,110492,766bba93be38b08d2b67833fb8ed8eb8. html – numer sprawy:
ZHB/DSP-612/SW Z-7/AP/PP/2022; Budowa wnęki dokowej oraz przestawienie doku pływającego wraz z robotami
towarzyszącymi;
- str. 10 swz zapis „wydobycia obiektów ferromagnetycznych na obszarze objętym robotami czerpalnymi (we wnęce
dokowej oraz na torze podejściowym do wnęki dokowej). W tym celu Wykonawca dokona ich odsłonięcia, sprawdzenia,
wydobycia i zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, Przystąpienie do robót czerpalnych możliwe
będzie po wykonaniu przez Wykonawcę badania kontrolnego oraz przedstawieniu raportu stwierdzającego, że możliwe
jest bezpieczne prowadzenie robót czerpalnych. W razie stwierdzenia podczas prac czerpalnych zalegania obiektów
ferromagnetycznych, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia i zagospodarowania na własny koszt. Zamawiający
zwraca uwagę, iż zalegające obiekty mogą być pochodzenia wojskowego oraz potencjalnie wybuchowe i niebezpieczne,”
oraz strona 36 swz – sposób obliczenia ceny „wydobycia przeszkód podwodnych, w tym wszystkich obiektów
ferromagnetycznych”.
Podczas realizacji zadania Przebudowa nabrzeża Helskiego I, Wykonawca na długości 400m nabrzeża zidentyfikował
łącznie 37 anomalii. W postepowaniu przetargowym załączone zostały analogiczne dokumenty, które pozwoliły na
rzetelne oszacowanie ryzyk, złożenie konkurencyjnej oferty, a przede wszystkim bezpiecznie zrealizować prace
budowlane. Powyższe nabrzeże, również zostało zbudowane w latach 70-tych XX wieku, analogicznie na jak Stanowisko
objęte przedmiotowym postępowaniem przetargowym.
Zestawienie ofert w analogicznych postępowaniach:
1)Przebudowa Indyjskiego – 6 ofert, w tym złożył Odwołujący;
2)Przebudowa Helskiego – 4 oferty;
3)Roboty Czerpalne – 4 oferty;
4)Wnęka dokowa – 7 ofert, w tym złożył Odwołujący.
ROZSTRZYGNIĘCIE PRZEZ KIO ANALOGICZNEJ SPRAWY
Wysoka Izba rozstrzygała już odwołanie z udziałem Zamawiającego w analogicznej sprawie, z identycznym zapisem
OPZ i przyznała rację Zamawiającemu – vide Wyrok KIO z dnia 14 października 2021 r. – KIO 2762/21.Cytując treść
ww. orzeczenia KIO (str. 47 – 50 uzasadnienia wyroku KIO): „Nie potwierdził się, w ocenie Izby, zarzut naruszenia art. 99
Pzp oraz art. 16 Pzp, poprzez sformułowanie opisu przedmiotu zamówienia, w zakresie wskazanym w Rozdziale IV pkt
2 ppkt 6 (prace podwodne związane z oczyszczeniem dna akwenu z obiektów ferromagnetycznych) oraz pkt 8 ppkt 8 lit.
m SW Z (badanie ferromagnetyczne kontrolne wraz z przedstawieniem raportu z przeprowadzonego badania
stwierdzającego, że możliwe jest bezpieczne prowadzenie robót czerpalnych), w sposób niejasny i niewyczerpujący, bez
określenia istotnych parametrów wykonania tych prac niezbędnych dla prawidłowego oszacowania ich zakresu i rzetelnej
kalkulacji ceny za ich wykonanie, uwzględniającej zidentyfikowanie wszystkich ryzyk związanych z realizacją zamówienia
i kosztów związanych z wszystkimi elementami tego zakresu prac, a ponadto bez uwzględnia obiektywnych okoliczności
ograniczających możliwość spełnienia świadczenia w sposób określony przez Zamawiającego (trwały brak możliwości
wykonania badania ferromagnetycznego na części powierzchni akwenu objętego zamówieniem). Zgodnie z art. 99 ust. 1
Pzp, przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i
zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Zgodnie z
postanowieniami OPZ (Rozdz. IV pkt 2 ppkt 6) przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: prace podwodne związane z
oczyszczaniem dna akwenu z obiektów ferromagnetycznych. Zgodnie z postanowieniem pkt 8 ppkt 8 lit. m SW Z,
Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na koszt własny, w szczególności do: wydobycia obiektów
ferromagnetycznych na obszarze objętym robotami czerpalnymi. W tym celu Wykonawca dokona ich odsłonięcia,
sprawdzenia, wydobycia i zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, Przystąpienie do robót czerpalnych
możliwe będzie po wykonaniu przez Wykonawcę badania kontrolnego oraz przedstawieniu raportu stwierdzającego, że
możliwe jest bezpieczne prowadzenie robót czerpalnych. W razie stwierdzenia podczas prac czerpalnych zalegania
obiektów ferromagnetycznych, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia i zagospodarowania na własny koszt.
Zamawiający zwraca uwagę, iż zalegające obiekty mogą być pochodzenia wojskowego oraz potencjalnie wybuchowe i
niebezpieczne. W ocenie Izby, słuszne jest stanowisko Zamawiającego, który nie może narzucić parametrów i wskazać
konkretnych wytycznych co do sposobu wykonania oczyszczenia dna z obiektów ferromagnetycznych, gdyż priorytetem
dla wykonywanych prac jest bezpieczeństwo prowadzonych robót. Zamawiający w treści opisu przedmiotu zamówienia
wskazał, że wykonawca zobowiązany jest do ,,wydobycia obiektów ferromagnetycznych na obszarze objętym robotami
czerpalnymi”, a ponadto, iż ,,przystąpienie do robót czerpalnych możliwe będzie po wykonaniu przez Wykonawcę badania
kontrolnego oraz przedstawieniu raportu stwierdzającego, że możliwe jest bezpieczne prowadzenie robót czerpalnych”. To
wykonawca powinien uwzględnić wnioski wynikające z załączonego przez Zamawiającego do SW Z ,,Raportu z dnia
31.10.2019 r.”. Biorąc pod uwagę, że powyższy ,,Raport” załączony do dokumentacji przetargowej stanowi informację
uzupełniającą OPZ w ramach dokumentacji przetargowej, jedynie „poglądową”, jak wyjaśnił Zamawiający, to wykonawca
odpowiedzialny za bezpieczne wykonywanie robót, powinien samodzielnie określić konieczny wskaźnik wartości sygnału
gradientowego prowadzonych badań z uwzględnieniem informacji i wyników badań przedstawionych w ww. Raporcie.
Jak wynika z ww. „Raportu” dołączonego do SW Z, Zamawiający ma świadomość zakłóceń pola magnetycznego i
ograniczeń niektórych metod badawczych, dlatego też nie narzuca wykonawcy parametrów prowadzenia prac, które
należy dostosowywać indywidualnie do danych obszarów, bazując na doświadczeniu wykonawcy. Jednocześnie, w
świetle postanowień SW Z, dla Zamawiającego wiążące będzie oświadczenie wykonawcy, które oznaczać będzie dla
Zamawiającego w konsekwencji - brak możliwości ingerowania Zamawiającego w sposób przeprowadzenia badań przez
wykonawcę, w tym np. wymagania innej czułości badań ferrometrycznych niż zastosowana przez wykonawcę do
prowadzonych badań. Zgodnie postanowieniem zawartym w Rozdziale XVIII ust. 2 SW Z, Zamawiający jednoznacznie
wymaga uwzględnienia w ofercie niżej wskazanych kosztów:
1) koszt rozpoznania ferromagnetycznego;
2) koszt usunięcia obiektów ferromagnetycznych;
3) koszt wydobycia i utylizacji przeszkód podwodnych, w tym wykonania badań ferromagnetycznych w celu zapewnienia
bezpiecznej realizacji prac.
Powyższe oznacza, że wskazane rozpoznanie i badania leżą po stronie wykonawcy – w ramach przedmiotu
zamówienia. Izba podzieliła pogląd Zamawiającego, że rynek wykonawców zdolnych do realizacji niniejszego
zamówienia jest rynkiem profesjonalistów, od których Zamawiający ma prawo żądać wysokich kwalifikacji i
doświadczenia, a tym samym należytej staranności w wykonywaniu zamówienia i przede wszystkim zrozumienia
przedmiotu zamówienia oraz dobrania odpowiedniej technologii wykonywania prac opisanych w OPZ. Sam Odwołujący
wskazał, w oparciu o swoje dotychczasowe doświadczenia przy wykonywaniu tego rodzaju prac, m.in. podczas realizacji
na rzecz Zamawiającego innego zamówienia publicznego, tj. zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa obrotnicy nr 2 w
Porcie Gdynia”, obejmującego m.in. oczyszczenie dna akwenu morskiego przed przystąpieniem do robót czerpalnych,
gdzie w dokumentach przetargowych oszacowano ilość miejsc występowania anomalii magnetycznych na około 1173
punkty ferromagnetyczne (na podstawie raportu załączonego do SW Z), że w trakcie realizacji zadania okazało się, iż
faktyczna zalegająca w dnie ilość obiektów i zakłócenia pochodzące od infrastruktury portowej, praktycznie
uniemożliwiają ustalenie lokalizacji punktów ferromagnetycznych na znacznej części akwenu, nadto – iż badanie
ferromagnetyczne załączone do SIW Z w ogóle nie odzwierciedlało istniejącego stanu rzeczy (zaleganie w dnie
wielokrotnie wyższej ilość obiektów ferromagnetycznych, co spowodowało konieczność zmiany metodologii wykonania
prac i poniesienie przez faktycznego wykonawcę tych prac kosztów ich wykonania, których nie mógł on uwzględnić w
sporządzonej wycenie, a które nie zostały pokryte przez Zamawiającego powołującego się na ryczałtową konstrukcję
wynagrodzenia). Izba podzieliła pogląd Zamawiającego, że rynek wykonawców zdolnych do realizacji zamówienia jest
rynkiem profesjonalistów, od których Zamawiający ma prawo żądać wysokich kwalifikacji i doświadczenia, a tym samym
należytej staranności w wykonywaniu zamówienia i przede wszystkim zrozumienia przedmiotu zamówienia oraz
dobrania odpowiedniej technologii wykonywania prac opisywanych w OPZ. Dlatego też należy uznać za słuszne
stanowisko Zamawiającego w niniejszym postępowaniu, że to wykonawca powinien skalkulować koszt wykonania
koniecznych prac związanych z oczyszczaniem dna akwenu w sposób zapewniający bezpieczeństwo prowadzonych
robót i tym samym do oszacowania wszelkich ryzyk z tym związanych, tak aby rzeczywiście zapewnić bezpieczeństwo
wykonywanych robót czerpalnych. To wykonawca, w miarę realizacji zadania, może ocenić właściwą metodologię, w tym
m.in. zastosowania odpowiedniego progu pomiarowego - wskaźnika wartości sygnału gradientowego. Raport załączony
do SW Z ma na celu jedynie umożliwić wykonawcy oszacowanie kosztów związanych ze sprawdzeniem akwenu i
wydobyciem obiektów, w tym obiektów niebezpiecznych. Nie jest to raport, który dokładnie opisuje zakres prac
związanych z oczyszczaniem akwenu, gdyż jak zgodnie przyznał Odwołujący i Zamawiający, przeprowadzone badania
nie pozwalają na dokonanie na tej podstawie pełnej oceny dna akwenu, gdyż będzie to możliwe przy zastosowaniu
odpowiednich metod badania, do przyjęcia których jest zobowiązany wykonawca robót”.
RYZYKA
Jak wynika z powyższego, Zamawiający dołożył wszelkiej staranności celem jak najbardziej pełnego, jasnego i
precyzyjnego opisu przedmiotu zamówienia.
Powyższe ukazuje też, iż Odwołujący de facto chciałby wyeliminować jakiekolwiek swoje ryzyko z związane z realizacją
części zamówienia objętego tym zarzutem:
Zdaniem Zamawiającego absolutnie brak przesłanek by godzić się z tak sformułowanym życzeniem Odwołującego.
Jak wyżej wykazano, Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób maksymalnie precyzyjny i pełny, dostarczając
wszelkich informacji, w tym aktualny Raport, umożliwiając też wykonawcom, którzy w tej dziedzinie są
wyspecjalizowanymi profesjonalistami, wykonania wszelkich innych czynności czy uzyskania wszelkich oczekiwanych
informacji, które pozwolą im sporządzić prawidłową ofertę. Raport ma charakter poglądowy, i obowiązkiem Wykonawców
jest wykonanie przedmiotu umowy w sposób gwarantujący realizację celu i zachowania zasad bezpieczeństwa.
Sam Odwołujący wielokrotnie przeczy sam sobie, ponieważ z jednej strony twierdzi, iż przedmiot zamówienia winien być
opisany bardziej precyzyjnie i jasno, a sam nie tylko nie wskazuje w jaki sposób to uczynić, to wręcz stwierdza, że nie da
się tego zrobić (poniżej cytat z Odwołania):
W związku z powyższym wskazuje się, iż niżej wymienione fakty przemawiają za oddaleniem Odwołania w tym
zakresie:
•Przedmiot zamówienia jest opisany jasno, precyzyjnie i wyczerpująco;
•Nie można opisać przedmiotu zamówienia inaczej;
•Wykonawca miał wszelkie narzędzia i możliwości, aby uzyskać wiedzę, która mogłaby mu ewentualnie dostarczyć
większej ilości informacji;
•Nie da się, jak tego oczekiwałby Odwołujący, wykonać Raport bardziej szczegółowo i w konsekwencji określić wszystkie
obiekty ferromagnetyczne, podać ich dokładną ilość, wymiary;
•ryzyko to immanentna część prowadzonej działalności gospodarczej;
•nie ma przesłanek uzasadniających, iż ryzyko związane z obiektami ferromagnetycznymi pozostawić w całości przy
Zamawiającym, skoro opisał on przedmiot zamówienia w najdalej wymagany od niego sposób, a to wykonawca jest
specjalistą i profesjonalistą, który winien posiadać wiedzę i doświadczenie służącą do wykonania przedmiotu
zamówienia i oszacowania wynagrodzenia na nie;
•zapisy SW Z, których domaga Odwołujący, nie tylko nie mają na celu przywrócenia stanu równości stron, lecz same w
sobie prowadzą wprost do zachwiania tej równowagi i przerzucając ryzyka, o których wiedzę winien mieć Odwołujący
a nie Zamawiający, na tego ostatniego, stawia się w nieuzasadnionej uprzywilejowanej pozycji prowadząc do
niezgodnego z przepisami prawa wydatkowaniem środków publicznych;
•zmiany SW Z, których domaga się Odwołujący, są niemożliwe do wprowadzenia również z tej przyczyny, iż zostały
wadliwie sformułowane; Odwołujący prawdopodobnie nie rozumiejąc treści Raportu, a także pojęć obiektów
ferromagnetycznych i anomalii, tam opisanych, żąda aby rozliczać z nim wszystko to, co wychodzi ponad treść
Raportu, który jednak nie zawiera ilości i danych, które mogłyby posłużyć do ustalenia tego co jest precyzyjnie w
ramach przedmiotu zamówienia a co jest ponad opis.
Ad. 3)
Zarzut w tej części dotyczy de facto innego zagadnienia niż opis przedmiotu zamówienia, a mianowicie, niejasności
sformułowania wskazanych przez Odwołującego klauzul przeglądowych, których potencjalne zastosowanie Zamawiający
przewidział w myśl przepisu art. 455 ust. 1 pkt 1) PZP:
Odwołujący sprecyzował swój zarzut wskazując na zakres oczekiwanych zmian, tj.:
Z powyższego wynika, iż Odwołujący chciałby dwóch zmian:
•Dopisanie, iż chodzi również o „zmianę terminu oraz wynagrodzenia”;
·Przerzucenia całego ryzyka związanego z obiektami ferromagnetycznymi na Zamawiającego.
W tym miejscu Zamawiający wskazuje, iż możliwe zmiany terminu i wynagrodzenia przewidziano w innych klauzulach
przeglądowych zawartych w § 19 wzoru umowy, zatem żądanie Odwołującego, aby dopisać jest do § 19 ust. 1 pkt 9) lit.
c) wzoru umowy, który dotyczy wyłącznie przedmiotu Umowy, co wskazuje poniższy cytat: jest oczywiście bezzasadne.
Ponadto, zawarty w §19 ust. 7 lit. g) wzoru umowy zapis stanowiący: Dopuszczalna jest też zmiana terminu wykonania
Umowy w przypadku:
Z powyższego wynika, iż odwołujący chciałby dwóch zmian:
•Dopisanie, iż chodzi również o „zmianę terminu oraz wynagrodzenia”;
•P rz erz uc enia całego ryz yka z wiąz anego z obiektami
ferromagnetycznymi na Zamawiającego.
W tym miejscu Zamawiający wskazuje, iż możliwe zmiany terminu i wynagrodzenia przewidziano w innych klauzulach
przeglądowych zawartych w § 19 wzoru umowy, zatem żądanie Odwołującego, aby dopisać jest do § 19 ust. 1 pkt 9) lit.
c) wzoru umowy, który dotyczy wyłącznie przedmiotu Umowy, co wskazuje poniższy cytat:
jest oczywiście bezzasadne.
Ponadto, zawarty w §19 ust. 7 lit. g) wzoru umowy zapis stanowiący: Dopuszczalna jest też zmiana terminu wykonania
Umowy w przypadku:
saperów podczas realizacji robót, to Wykonawca będzie zobowiązany do udowodnienia Zamawiającemu, że znaleziony
obiekt uniemożliwił wykonywanie robót wymuszając ich bezwzględne wstrzymanie, i w przypadku ziszczenia się tej
przesłanki, klauzula przeglądowa może znaleźć uzasadnienie. Powyższe nie następuje automatycznie, lecz w
szczególnie uzasadnionych przypadkach.
Z kolei żądanie dotyczące dopisania obiektów ferromagnetycznych przerzucających całe ryzyko na Zamawiającego,
potwierdza tylko wyżej prezentowaną konstatację Zamawiającego, iż zarzut i twierdzenia Odwołującego podyktowane są
jedynie troską o wyeliminowanie wadliwości opisu przedmiotu umowy, a nie o ustalenie wygodnych dla niego warunków,
umowy.
W tym miejscu z całą stanowczością Zamawiający stwierdza, iż klauzule przeglądowe służą wyłącznie stworzeniu
możliwości potencjalnej zmiany, w sytuacji gdyby taka była zgodna wola stron. W żadnym razie nie stanowią one
roszczenia, co wyraźnie wskazano we wzorze umowy: (vide § 19 ust. 11 wzoru umowy):
Oczywistą i zgodną z PZP jest praktyka Zamawiających, którzy projektują klauzule przeglądowe na szereg wypadków,
nawet takich, których ryzyka wystąpienia są śladowe, po to aby, w sytuacji takiej konieczności, móc w ogóle dokonać
zmiany umowy, co leżałoby w interesie Zamawiającego, którego celem jest zrealizowanie zamówienia do końca.
Zdaniem Zamawiającego całkowicie nieuzasadnione są twierdzenia odwołującego o niejasności tej klauzuli przeglądowej,
również w kontekście wyżej opisanego jej celowi. Przyglądając się temu zapisowi wzoru umowy, można stwierdzić, iż
• nie ingeruje on w obecne brzmienie opisu przedmiotu zamówienia, które jest jasne, natomiast mówi jedynie o
zastosowaniu tej klauzuli w sytuacji wykraczającej ponad opis przedmiotu zamówienia, tj. sytuacji które uniemożliwiają
lub utrudniają wykonanie robót na warunkach przewidzianych w umowie:
Skoro zatem w § 6 ust. 14 pkt 36) wzoru umowy mówi się, iż Wykonawca ma wydobyć obiekty ferromagnetyczne, w tym
te niebezpieczne, to znaczy, że ma wydobyć je wszystkie.
Omawiana klauzula przeglądowa, szczególnie wobec opisanej w SWZ (vide § 6 ust. 14 pkt 37) wzoru umowy):
konieczności posiadania zespołu saperów podczas realizacji robót, to Wykonawca będzie zobowiązany do udowodnienia
Zamawiającemu, że znaleziony obiekt uniemożliwił bądź w taki sposób utrudnił wykonywanie robót, iż wykracza to poza
opis przedmiotu zamówienia. Musiałaby to być więc sytuacja np. związana ze znalezieniem niewybuchu o tak wielkiej
skali rażenia, której wykonawca nie mógł przewidzieć (vide Neutralizacja bomby lotniczej Tallboy podczas pogłębiania
toru wodnego Szczecin – Świnoujście, 2019 rok).
Zwraca się przy tym uwagę, iż Odwołujący nie podjął próby wyważonej próby ewentualnego przeredagowania zapisu,
który nie mówi przecież o różnych działaniach, jak zmiana sposobu wykonania, zakresu, czy lokalizacji robót, dotyczy
warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych, a także dotyczy np. znalezisk archeologicznych, natomiast
proponuje wyłącznie to, aby przerzucić całe ryzyko związane z obiektami ferromagnetycznymi na Zamawiającego.
Ponadto, jak już to wyżej wywiódł Zamawiający, skoro Raport nie definiuje określonej ilości obiektów ferromagnetycznych
co jest niecelowe i co najważniejsze, niemożliwe, wprowadzenie zapisu w treści proponowanej przez Odwołującego
spowoduje niemożność wykonania go w rzeczywistości, a także zmieni opis przedmiotu zamówienia w sposób
nienadający się do zdefiniowania ani przez Zamawiającego ani przez Wykonawców.
• Nie tworzy sytuacji niejasnej czy generującej nadużycia Zamawiającego, a wręcz przeciwnie, proponowane zapisy
Odwołującego stanowią oczywiste nadużycie i tworzy nieuzasadnioną uprzywilejowaną pozycję Wykonawców.
Odwołujący wskazał bowiem:
Odwołujący zatem chcąc ubiegać się o udzielenie zamówienia, którego immanentną treścią są roboty czerpalne z
uwzględnieniem obiektów ferromagnetycznych, gdzie wprost wskazuje się, iż winien on je wydobyć, winien posiadać
zespół saperski, otrzymał wszystkie możliwe narzędzia i informacje jakie tylko Zamawiający mógł, zamówienie to może
wykonać wyłącznie doświadczony w tym zakresie wykonawca, który doskonale winien zdawać sobie sprawę z tego, z
czym może się spotkać, jest w stanie i z pewnością tak też uczyni, uwzględni w cenie ofertowej wszystkie te wymogi, a
w konsekwencji uzyska wynagrodzenie, które uwzględni wszelkie koszty i ryzyka i będzie go satysfakcjonowało.
PODSUMOWANIE
Opis przedmiotu zamówienia i klauzule przeglądowe są pełne, jasne i precyzyjne. Kwestionowany zapis SW Z wprost
stanowi, iż Zamawiający oczekuje oczyszczenia dna w zakresie umożliwiającym bezpieczną realizację robót
czerpalnych oraz przedłożenia atestu czystości dna po wykonanych robotach, umożliwiających bezpieczną obsługę
Portu. Metodologię rozpoznania ferromagnetycznego w tym obiektów niebezpiecznych Zamawiający pozostawia w gestii
Wykonawcy. Wszelkie prace prowadzone na budowie muszą być realizowane w szczególności w zgodzie z
obowiązującymi przepisami prawa. Udostępnione przez Zmawiającego Raportu wynika z należytej staranności
Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, natomiast ma on charakter pomocniczy, ułatwiający Wykonawcy
kalkulację wykonania przedmiotowych prac oraz identyfikacje i wycenę ryzyk jakie mogą z tego faktu wynikać.
Odwołujący stawia też zarzut niewłaściwego opisu przedmiotu zamówienia i klauzul przeglądowych prezentując
argumentację opartą na niezrozumieniu treści i funkcji Raportu, co czyni zarzuty i wnioskowane zmiany zapisów SW Z
nie tylko bezzasadnymi, lecz wręcz niewykonalnymi, wprowadzającymi nierównowagę na korzyść wykonawców, a także
niejasność opisu przedmiotu zamówienia i niepewność stron co do ich treści. Skoro bowiem, jak już to wyżej wywiódł
Zamawiający, Raport nie definiuje określonej ilości obiektów ferromagnetycznych co jest niecelowe i co najważniejsze,
niemożliwe, nie można czynić z jego treści punktu odniesienia do żądania zmian zakresu i wynagrodzenia umowy.
Niezrozumienie przez Odwołującego problematyki, którą przyjął za kanwę swojego Odwołania, przejawia się również w
poniżej cytowanej tezie, jakoby obecny opis czyni teren przyszłej budowy sprzeczny z wymogiem przepisu art. 647 KC.
Zarzut ten jest tyleż bezzasadny co absurdalny. Co oczywiste Zamawiający nie jest w stanie „przygotować samodzielnie
terenu budowy” w sposób będący de facto realizacją istotnej, i wysoce specjalistycznej części zakresu przedmiotu
umowy, i musi to wykonać rękoma profesjonalistów, co niniejszym zleca w ramach przedmiotowego zamówienia. Treść
Odwołania rodzi wręcz wątpliwości, czy Odwołujący prawidłowo zrozumiał przedmiot zamówienia. Wskazał bowiem
również, iż oczekiwałby, aby Raport podał wszystkie obiekty ferromagnetyczne (np. jak obiekty o rozmiarach 0,5cm x 2
cm – jakie znajdują się w wyjaśnieniach Raportu, kawałki blachy, prętu, etc.), a także ich wagę, wymiary, kubaturę,
identyfikację, co jest fizycznie niemożliwe, jak również niecelowe (vide cytat z Odwołania). Nie jest również trafny
argument o skrajnej nierównowadze. Podobnie, jak nie jest trafny argument o nadużywanej sile Zamawiającego
mogącego kształtować postanowienia umowy. Jak widać, wykonawcy biorą udział w jej kształtowaniu, natomiast
Odwołujący pod pozorem walki o przestrzeganie przepisów prawa, dąży do takiego ukształtowania opisu przedmiotu
zamówienia, który przerzuci całkowite ryzyko na Zamawiającego, co jest przejawem naruszenia równowagi, ale na
nieuzasadnioną korzyść wykonawców. Zamawiający chce uzyskać określone zamówienie i mówi czego wymaga,
dostarczając wszystko do opisu przedmiotu, co może tylko dać i szuka wykonawcy, który potrafi zamówienie wykonać
za co zapłaci mu wynagrodzenie, będąc pewnym płatnikiem. W zakresie realizacji zamówienia to wykonawca jest
silniejszym podmiotem od Zamawiającego, to wykonawca jest profesjonalistą, który wie jak wykonać przedmiot umowy,
wie jakie ryzyka mogą się z tym wiązać i jak je uwzględnić. Odwołujący skarży rzekomo niejasny i niepełny opis
przedmiotu zamówienia, lecz nie mówi, czego mu brakuje, co można jeszcze zrobić. Jedyne co czyni to po prostu
przerzucenie odpowiedzialności na Zamawiającego, i to jeszcze wadliwie nie rozumiejąc treści i celu Raportu i tak
formułując treść zmian SWZ, która jest sprzeczna Raportem, OPZ, i celem tych dokumentów.
IV. Ad. Zarzut nr 3: Odwołujący podniósł następujący zarzut:
Zarzut ten jest oczywiście bezzasadny, co uzasadnia się jak poniżej.
Odwołujący twierdzi, iż limit 30% kar umownych, cyt. „odbiega znacząco od standardów rynkowych i jest rażąco
wygórowany”, a nadto, cyt. „uniemożliwiają wykonawcy prawidłowe oszacowanie ryzyk” oraz „mogący prowadzić do
niczym nieuzasadnionego wzbogacenia się Zamawiającego kosztem wykonawcy”.
Biorąc pod uwagę dwie wartości jakie zestawia z sobą Odwołujący, kara umowna w wysokości 10% za odstąpienie od
umowy (co jest wartością absolutnie minimalną), oraz limit kar umownych w wysokości 30% (co jest wartością bardzo
powszechną, niewygórowaną, wręcz minimalną, biorąc pod uwagę bardzo specyficzny i trudny przedmiot umowy), nie
sposób uznać, iż zarzut Odwołującego jest w jakimkolwiek stopniu racjonalny, nie mówiąc już o byciu uzasadnionym. W
praktyce udzielania zamówień publicznych wartość kar umownych wynosi na ogół od 10% wynagrodzenia nezo – 30%
wynagrodzenia bruzo wykonawcy” (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 22 sierpnia 2023 roku, KIO 2327/23).W wyroku
z 28 czerwca 2022 r. (KIO 1553/22) Izba wskazała, że przepisy pzp nie zabraniają zamawiającemu ustanowienia limitu
kar umownych w wysokości 50% wynagrodzenia bruzo, chociaż zgadza się, że taki limit jest niewątpliwie bardzo wysoki.
Nie świadczy to jednak o jego niezgodności z prawem. Zgodnie z poglądem doktryny, i to już sprzed lat, „analizując
ustalenia sądów powszechnych i KIO oraz praktyki rynkowe, uzasadniony staje się pogląd, że ustalenie górnego limitu
kar umownych na poziomie 20–30% wydaje się rozsądne i nie powinno stanowić przedmiotu zarzutu nadmiernej
wysokości kary umownej. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na uzasadnienie projektu pzp komentowane w
literaturze przedmiotu. „W trakcie prac legislacyjnych nad nową ustawą Prawo zamówień publicznych Ministerstwo
Rozwoju próbowało przeforsować pomysł, aby ustawowym wymogiem było zawieranie w umowach w sprawie
zamówienia publicznego nie tylko obowiązku limitowania kar umownych, ale także konkretnej, z góry ustalonej kwoty
tegoż limitu. W projekcie przewidziano ustalenie tej granicy na poziomie 20% wartości nezo umowy. (…)”. Również w
wyroku KIO 2574/18, Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że w praktyce udzielania zamówień publicznych
wartość ta wynosi na ogół od 10 % wynagrodzenia nezo do 30% wynagrodzenia bruzo wykonawcy.
Limit kar umownych w wysokości przyjętej przez Zamawiającego, mieści się w zakresie powszechnie przyjętym
poglądami doktryny i judykatury. Nieuprawniony i wręcz absurdalny jest argument Odwołującego, jakoby wobec
przewidzenia kary umownej za odstąpienie od umowy w wysokości 10%, cyt. „Wykonawcy bardziej opłaca się od umowy
odstąpić niż ją kontynuować. Po pierwsze kary umowne w wielu zakresach podlegają kumulacji [przywołana przez
Odwołującego uchwała SN dotyczy zakazu kumulacji kar umownych de facto za to samo zdarzenie, natomiast kary
umowne przewidziane wzorem umowy w przedmiotowej sprawie zastrzegają wiele z nich, które podlegają kumulacji]
razem z karą za odstąpienie od umowy, a po wtóre, to Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy, a nie Wykonawca,
w związku z czym ten ostatni nie ma możliwości „zarządzania” swoim wadliwym wykonywaniem umowy w sposób, który
wyeliminuje jego odpowiedzialność (nie mówiąc już o roszczeniach odszkodowawczych przenoszących wysokość
zastrzeżonych kar umownych). Argumentacja polegająca na konieczności zrównania limitu kar umownych z najwyższą
z kar umownych, tj. z reguły z tą za odstąpienie od umowy, nie uwzględnia więc przepisów kodeksu cywilnego
dopuszczających kumulację kar umownych, pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody kształtowania umów, a nadto,
w sposób bezpośredni godzi w dyscyplinę finansów publicznych. W tym miejscu podkreślenia wymaga, iż nie tylko
przyjęta przez Odwołującego „zasada” owego zrównania jest niewłaściwa i nieznająca poparcia w poglądach doktryny i
judykatury, to jeszcze w przedmiotowym stanie faktycznym, gdzie kara umowna za odstąpienie jest na minimalnym, 10%
poziomie, próba zrównania z nią limitu kar jest oczywiście bezzasadna.
W sprawie KIO 1192/22 wskazano, iż limit kar umownych może być wyższy niż maksymalna, przewidziana kara
umowna. Nie istnieje nawet cień ryzyka bezpodstawnego wzbogacenia Zamawiającego, nie tylko z tego powodu, iż
każde naliczenie kary umownej wiąże się z zawinionym działaniem lub zaniechaniem wykonawcy, to jeszcze ich limit
jest na obiektywnie niskim poziomie. Wskazuje się w tym miejscu również na specyfikę, trudność i złożoność przedmiotu
zamówienia, a które wymagają zachowania wielkiej dyscypliny, której służą zastrzeżone kary umowne. We wzorze
umowy zastrzeżono w związku z tym kary umowne aż za 18 zdarzeń, których Odwołujący nie zakwestionował, a których
kumulacja może znacznie przekroczyć limit 30%.
Podsumowując, wzór umowy przewiduje naliczenie kar umownych za 18 zdarzeń, które mogą być wielokrotne i
kumulowane, przedmiot umowy jest o szczególnym stopniu trudności i wymagającym dyscypliny jaką zapewniają kary
umowne, kara umowna za odstąpienie od umowy jest na absolutnie minimalnym poziomie, limit kar umownych jest na
niskim poziomie, powszechnie dopuszczanym przez wszelkie poglądy doktryny i judykatury, i nie ma możliwości
„zarządzania” wadliwym wykonywaniem umowy przez wykonawców, a zrównanie limitu kar umownych z karą za
odstąpienie od umowy nie stanowi zasady, w związku z czym wszystkie te argumenty czynią zarzut Odwołującego
oczywiście bezzasadnym.
V. Ad. Zarzut nr 4: Odwołujący podniósł następujący zarzut:
Zarzut ten jest oczywiście bezzasadny, co uzasadnia się jak poniżej.
Na wstępie wskazuje się, iż całkowicie nieuprawnionym jest twierdzenie Odwołującego, iż wskazana waloryzacja jest
pozorna. Zdaniem Zamawiającego, zarzut Odwołującego i wnioski za nim idące, nie mają na celu przywrócenia porządku
prawnego urealnienia waloryzacji, lecz stworzenie dodatkowego źródła przychodu. Odwołujący bardzo obszernie
uzasadnia ten zarzut, lecz jest to de facto zbiór życzeń rozbudowany o teorie niepoparte przepisami prawa czy ich
wykładnią, i próżno w nim szukać argumentów, które świadczyłyby o naruszeniu przepisu art. 439 PZP. Podobnie
Zamawiający nie znajduje argumentu dla przydatności załączników nr 5.1 – 5.3, które w intencji Odwołującego miały
zdaje się potwierdzać jego żądania, tyle że jedyne co ukazują to sytuacja rynkowa, która uzasadnia waloryzację na
określonym poziomie przy przyjęciu abstrakcyjnie dobranych danych. Odwołujący stosuje przy tym sprzeczny logicznie
zabieg myślowy. Wskazuje bowiem najpierw na cel jaki przyświeca normie art. 439 PZP związany z określonymi,
negatywnymi okolicznościami, a następnie wywodzi, poprzez wyliczenia, które nie ilustrują owych negatywnych
okoliczności, obowiązek Zamawiającego bezwzględnej dopłaty do wynagrodzenia również w sytuacji, gdyby te
negatywne okoliczności nie wystąpiły, lub wystąpiłyby w zakresie mieszczącym się w normalnym ryzyku. Również ten
zarzut Odwołującego pokazuje, iż jedynym celem jaki mu przysługuje jest nieuprawnione przerzucenie wszelkich ryzyk
na Zamawiającego. W tym miejscu wskazuje się, iż zgodnie z poglądem judykatury, cyt. „[...] z treści art. 439 ustawy Pzp
nie można wyprowadzić wniosku, iż zamawiający winien być obarczony ryzykiem związanym ze zmianą cen materiałów
lub kosztów w pełnym zakresie. Skład orzekający w tej sprawie podziela stanowisko Izby, zgodnie z którym powyższemu
przeczy choćby treść art. 439 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, który stanowi, że w umowie o zamówienie publiczne zamawiający
obowiązany jest wskazać maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie
zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia. Jakkolwiek Izba nie kwestionuje
dynamiki zmiany cen na rynku to jednak nie oznacza, że ryzyko związane ze zmianą cen materiałów lub kosztów nie
może zostać rozłożone między obie strony umowy o zamówienie publiczne. Ryzyko takie winno zostać zatem
uwzględnione przez wykonawcę w cenie ofertowej. Wykonawca jako profesjonalista na podstawie własnego rozeznania,
wiedzy, analizy trendów co do kierunków wzrostu cen czy też ich stabilizacji winien oszacować koszty realizacji
zamówienia i złożyć ofertę odzwierciedlającą uwarunkowania rynkowe (vide: wyrok KIO z dnia 21 lutego 2022 r., sygn.
Akt KIO 235/22)”. Ponieważ obszerne uzasadnienie Odwołującego w tym zakresie, nie wnosi wiele istotnych treści,
odnoszenie się do każdego z akapitów tej części uzasadnienia Odwołania wygenerowałaby dokument niniejszego
stanowiska Zamawiającego o objętości czyniącej go nieczytelnym. Zamawiający odniesie się zatem zwięźle do zarzutów
odnoszą je również do poszczególnych jednostek redakcyjnych normy art. 439 PZP.
Ad. a) tego zarzutu
Zamawiający wskazuje, iż określając próg zmiany wskaźnika uprawniający do waloryzacji uwzględniał przedmiot i okres
realizacji zamówienia oraz prognozowany wskaźnik inflacji. Zamawiający przyjął również dane NBP, na które powołuje
się Odwołujący, tyle że uwzględnił je w sposób obiektywny, bez manipulacji danymi, których wynik miałby wyjść na
oczekiwaną tezę. Cel inflacyjny NBP wynosi 2,5% +/- 1 punktu procentowego, co oznacza, że przedsiębiorcy
prowadzący działalność gospodarczą mają prawo oczekiwać, że NBP będzie dążył do utrzymywania inflacji w przedziale
od 1,5% do 3,5%. Ponadto, projekcja PKB i inflacji, opublikowana przez NBP w marcu 2025 r., podaje prognozę inflacji na
2025 r. w średniej wysokości 4,9% (a także 3,4% w 2026 r. i 2,5% w 2027 r.). Zamawiający właśnie na tym się opiera.
Zgodnie z zamierzeniem Zamawiającego waloryzacja wynagrodzenia stanowi dla Stron rekompensatę w przypadku
wystąpienia negatywnych okoliczności rynkowych, z uwzględnieniem minimalnego poziomu ryzyka, jakie Strony w
sposób racjonalny winny wziąć na siebie. Waloryzacja nie ma być bowiem źródłem nieuzasadnionego przychodu. Z tego
względu wyznaczono próg zmiany cen przynajmniej o 5%. Zamawiający wskazuje na marginesie, iż próg zmiany
wskaźnika w wysokości 5% jest powszechnie przyjmowany na rynku zamówień publicznych.
Ad. b) tego zarzutu
Dziwi zarzut Odwołującego o niewskazaniu początkowego terminu ustalania zmiany wynagrodzenia, skoro w § 28 ust. 1
1zoru umowy wskazano, iż, wynagrodzenie ryczałtowe pozostałe do wypłaty może być corocznie jednorazowo
waloryzowane w okresach 12 miesięcznych od daty zawarcia Umowy (liczonych na koniec miesiąca kalendarzowego)
(…):
Zdaniem Zamawiającego, ustalając początkowy termin zmiany wynagrodzenia na 12 m-cy od daty zawarcia umowy,
liczony na koniec miesiąca – z uwagi na publikowanie wskaźników GUS wg stanu na koniec miesiąca kalendarzowego,
jest zgodnie z przepisem art. 439 ust. 2 pkt 1) PZP. Nie jest prawdą jakoby wskaźnik cen był określony nieprecyzyjnie.
Zamawiający określił wskaźnik cenowy jakim jest wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej wg GUS, a przy braku
wskazania któregoś ze szczegółowych podwskaźników (tj. dla budowy budynków, budowy obiektów inżynierii lądowej i
wodnej, robót budowlanych specjalistycznych) stosuje się wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej ogółem:
Żądania, aby każdorazowa waloryzacja zawsze wracała do punktu wyjścia jakim jest zawarcia umowy, czy jak chce
Odwołujący od złożenia oferty, powoduje, wypaczenie tej instytucji. Skoro Zamawiający dokona już waloryzacji po 12
miesiącach, czemu po upływie kolejnych 12 miesięcy miałby dokonywać obliczeń, które pominą już wcześniej dokonaną
waloryzację. W takiej sytuacji, Wykonawca za pierwsze 12 miesięcy uzyskałby podwójną waloryzację. Ogólnie przyjętym
jest przyjmowanie wskaźników 12 miesięcznych dla każdorazowej waloryzacji.
Ad. c) tego zarzutu
Zdaniem Zamawiającego, zarzut w tej części został sformułowany omyłkowo, co wynika z jednostek redakcyjnych wzoru
umowy, na które powołał się Odwołujący (§ 28 ust. 1 pkt 4 wzoru umowy); Postanowienie to jednak dotyczy pojedynczej
waloryzacji, natomiast maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, o której mowa w przepisie art. 439 ust. 2 pkt 4)
PZP, wskazano w § 28 ust. 8 wzoru umowy i wynosi ona 10% wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 13 ust. 1
wzoru umowy. Dodatkowo wskazuje się, iż próg 10% jest racjonalny, uzasadniony i zgodny z przepisem art. 439 PZP.
Powołując się na pogląd doktryny i judykatury, np. w sprawie z 13.12.2021 r., KIO 3476/21, zauważa się, że „Izba nie
uwzględniła wniosku wykonawcy o zwiększenie maksymalnej łącznej wartości korekt wynikającej z waloryzacji
wynagrodzenia konsultanta w umowie o okresie trwania 6 lat na poziomie (+/-) 25%, utrzymała limit na poziomie (+/-)
10%. (…) Zamawiający niewątpliwie w oparciu o dostępne materiały dokonał ustalenia wysokości współczynnika
waloryzacji wynagrodzenia. Podanie jego wysokości daje możliwość wykonawcom wyliczenie ceny ofertowej z możliwie
niedużym ryzykiem, że kwota uzyskanego wynagrodzenia nie pokryje kosztów wykonywania zamówienia. Nadto
zauważyć należy, że wysokość kosztów po stronie wykonawcy zależy także w dużej mierze od niego samego, gdyż w
tak długim okresie czasu posiada niewątpliwie możliwość zatrudniania osób na określonej stawce wynagrodzenia,
dopasowanej do jego możliwości finansowych.”.
Ad. d) tego zarzutu
Powszechnie przyjmuje się, iż waloryzacja dokonywana co 12 miesięcy jest prawidłowa, a ustawa nie narzuca
konkretnego okresu, co który należy jej dokonywać. Zdaniem Zamawiającego ustalony okres jest wystarczający, dla
ochrony Stron przed ryzykami, dla których uchwalono normę art. 439 PZP, a Wykonawcy są w stanie odpowiednio
oszacować swoje ryzyka.
Skład Orzekający Krajowej Izby Odwoławczej (Izba lub KIO) ustalił i zważył, co następuje:
Odwołujący – wykonawca STRABAG Sp. z o.o. z/s w Pruszkowie podniósł w odwołaniu wobec dokumentacji
postępowania [Specyfikacji Warunków Zamówienia (SW Z) oraz Wzoru Umowy] zarzuty naruszenia (według oznaczenia
w odwołaniu) w punkcie I.1. następujących przepisów:
I. 1. 1)art. 112 ust. 1 ustawy Pzp, art. 116 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 16 pkt. 1 i 3 ustawy Pzp z uwagi na określenie w
rozdz. IX ust 4 pkt 1 lit d) SW Z oraz w ogłoszeniu warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznych i
kwalifikacji zawodowych w sposób nieodpowiedni i nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz zawężający grono
potencjalnych wykonawców, a przez to naruszający zasadę zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji i równego
traktowania wykonawców, które to naruszenie objawia się żądaniem wykazania wykonaniem robót budowlanych, których
przedmiotem było wykonanie instalacji przeładunku paliw płynnych bez możliwości wykazania wykonania „instalacji
przeładunku lub przesyłu paliw płynnych lub gazowych”.
I. 1. 2)art. 99 ust 1 Pzp oraz 433 pkt 3 ustawy Pzp w zw. z art. 16 pkt 1,2,3 oraz art. 8 ust. 1 Pzp, w zw. 353 (1) kc w zw.
z art. 647 kc i art. 649 kc z uwagi na dokonanie opisu przedmiotu zamówienia i postanowień umowy w sposób niepełny,
niejasny, nieprecyzyjny oraz poprzez nadużycie przez Zamawiającego uprawnienia wynikającego ze swobody
kształtowania warunków umowy i przerzucenia na Wykonawcę ryzyka w zakresie w jakim ponosi on wszelką
odpowiedzialność za odsłonięcie, sprawdzenie, wydobycie i zagospodarowanie obiektów ferromagnetycznych na koszt
wykonawcy ponad wstępny raport tj. opracowanie informacyjne o jakim mowa w załączniku nr 21 do SW Z co nie daje
podstaw do oszacowania ryzyka z tego tytułu a zapisy umowy są sprzeczne i niejasne w zakresie możliwości zmiany
umowy w tym zakresie.
I. 1. 3)art. 436 pkt 3 ustawy Pzp w związku z art. 16 pkt 1, 2, 3 ustawy Pzp i art. 8 ust. 1 ustawy Pzp w związku z art. 353
(1) kc i art. 647 kc w zw. z art. 484 § 2 w zw. z art. 483 kc i art. 473 § 1 kc ze względu na sformułowanie w postanowieniu
§ 16 ust 6 Wzoru umowy łącznego limitu kar umownych na poziomie 30%, który odbiega znacząco od standardów
rynkowych i jest rażąco wygórowany. Ponadto stanowi nadużycie swobody Zamawiającego do kształtowania
postanowień umownych, uniemożliwiający wykonawcy prawidłowe oszacowanie ryzyk związanych z realizacją umowy
oraz mogący prowadzić do niczym nieuzasadnionego wzbogacenia się Zamawiającego kosztem wykonawcy,
I. 1. 4)art. 439 ust. 1, 2 i 4 ustawy Pzp w zw. z art. 353 (1) kc i art. 5 kc w zw. 8 ust. 1 ustawy Pzp, art. 16 pkt 2 i 3 ustawy
Pzp ze względu na sformułowanie warunków waloryzacji w § 28 wzoru umowy w sposób oderwany od realiów
rynkowych i uniemożliwiających waloryzację odpowiadającą realnej zmianie cen i materiałów w zakresie w jakim
Zamawiający:
a)wyznacza zbyt wysoki próg zmiany wskaźnika uprawniający do waloryzacji co oznacza, że zmiana wynagrodzenia
nastąpi w przypadku, gdy wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowych zmieni się o co najmniej 5%,
b)przewidział pozorny mechanizm waloryzacji poprzez: brak wskazania początkowego terminu ustalenia zmiany
wynagrodzenia, nieprecyzyjnie określony wskaźnik, dokonanie waloryzacji każdorazowo w oparciu o wskaźnik ukazujący
zmiany cen materiałów i kosztów w stosunku do tych cen sprzed 12 miesięcy zamiast do dnia złożenia oferty,
c)ustalił łączną maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia na skutek zmiany wskaźników cen produkcji budowlano-
montażowej (w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia) na poziomie 5 %
wynagrodzenia,
d)przewidział możliwość waloryzacji jedynie raz w roku, w okresach 12miesięcznych od daty zawarcia umowy podczas
gdy ustawodawca przewiduje że waloryzacji podlegają umowy zawarte na okres dłuższy niż 6 miesięcy co uzasadnia
waloryzację wynagrodzenia w okresach nie dłuższych niż 6 miesięcy,
co stanowi o ustaleniu warunków zmiany cen w rozumieniu art. 439 ust 1 i 2 ustawy Pzp w sposób oderwany od realiów
rynkowych, a także czyni że umowa zawiera jedynie pozorne i iluzoryczne, a także nieproporcjonalne i nieadekwatne do
zamówienia mechanizmy waloryzacyjne.
Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie (pismo z dnia 19.05.2025 r.) uwzględnił zarzut z punktu I.1.1) odwołania
dotyczący naruszenia art. 112 ust. 1 ustawy Pzp, art. 116 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 16 pkt. 1 i 3 ustawy Pzp w
związku z określonym w rozdz. IX ust 4 pkt 1 lit d) SW Z (i w ogłoszeniu o zamówieniu)warunkiem udziału w
postępowaniu w zakresie zdolności technicznych i kwalifikacji zawodowych. Wobec powyższego KIO uwzględniając
przepis art. 522 ust.1 ustawy Pzp postanowiła o umorzeniu postępowania odwoławczego w zakresie tego zarzutu.
W pozostałym zakresie podnoszone w odwołaniu zarzuty nie podlegają uwzględnieniu. Rozpoznając wskazane w
odwołaniu zarzuty KIO miała na uwadze normy wynikające z przepisów ustawy Pzp, w tym jej art. 555 Pzp w myśl
którego Izba orzeka tylko co do zarzutów, zawartych w odwołaniu mając na uwadze podnoszone w takim zakresie
okoliczności. Izba zwraca też uwagę na normę wynikającą z art. 234 ust.1 Pzp, która nakłada odpowiednio na stronę (lub
uczestnika) obowiązek wskazywania dowodów dla stwierdzenia faktów, z których zobowiązany wywodzi skutki prawne.
Izba zaliczyła w poczet materiału dowodowego dowody przedkładane przez Strony oraz dokumenty zamówienia,
w tym Specyfikację Warunków Zamówienia z załącznikami w tym Wzór Umowy, które to dokumenty zostały przedłożone
przez Zamawiającego do akt sprawy na nośniku.
Odwołujący w zakresie zarzutu z pkt I.1. 2) wskazując na § 6 ust. 4 pkt 36 i § 19 ust.1 pkt 9 lit. c Wzoru Umowy
(WU) i naruszenie art. 99 ust 1 Pzp oraz 433 pkt 3 ustawy Pzp w zw. z art. 16 pkt 1,2,3 oraz art. 8 ust. 1 Pzp, w zw. 353
(1) kc w zw. z art. 647 kc i art. 649 kc stwierdził, że opis przedmiotu zamówienia jest niepełny, niejasny, nieprecyzyjny.
Także podniósł nadużycie przez Zamawiającego uprawnienia wynikającego ze swobody kształtowania warunków umowy
i przerzucenia na wykonawcę ryzyka w zakresie w jakim ponosi on wszelką odpowiedzialność za odsłonięcie,
sprawdzenie, wydobycie i zagospodarowanie obiektów ferromagnetycznych na koszt wykonawcy ponad wstępny raport
tj. opracowanie informacyjne o jakim mowa w załączniku nr 21 do SW Z, co nie daje podstaw do oszacowania ryzyka z
tego tytułu a postanowienia umowy są sprzeczne i niejasne w zakresie możliwości zmiany umowy w tym zakresie.
Zarzut ten nie podlega uwzględnieniu. W myśl wskazanego art. 99 ust 1 Pzp: „Przedmiot zamówienia opisuje się w
sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając
wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty” . Zgodnie natomiast z 433 pkt 3 ustawy Pzp:
„Projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać: (...) 3) odpowiedzialności wykonawcy za okoliczności, za
które wyłączną odpowiedzialność ponosi zamawiający;(...)
Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z
Rozdziałem IV.1. (Opis przedmiotu zamówienia) jest: zaprojektowanie, a następnie wykonanie robót budowlanych
polegających na realizacji projektu pod nazwą: „Rozbudowa Stanowiska Przeładunku Paliw Płynnych w Porcie Gdynia”
wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych decyzji administracyjnych (....) w oparciu o wymogi BIM (...) (zał. nr 15).
W pkt 2 podano: „2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia zawarto w Programie Funkcjonalno-Użytkowym
(...) (zał. 3).
Z kolei w punkcie 4 ppkt 4) wskazano:
„4. Przedmiot Zamówienia obejmuje zaprojektowanie, a następnie wykonanie robót budowlanych polegających na
realizacji projektu pod nazwą: „Rozbudowa Stanowiska Przeładunku Paliw Płynnych w Porcie Gdynia”, do których należy:
(...) 4) Wykonanie prac czerpalnych i zasypowych, (...) W myśl z kolei pkt.8 ppkt 3 : „8. Zakres robót budowlanych
dotyczący Zamówienia obejmuje: (...) 3) Wykonanie prac czerpalnych i zasypowych, poprzedzonych usuwaniem
obiektów UXO, Zamawiający udostępnia informacyjnie opracowanie: Pomiary magnetometryczne dna akwenu w rejonie
planowanych robót czerpalnych dla rozbudowy Stanowiska Przeładunku Paliw Płynnych w Porcie Gdynia , Explosiv,
styczeń 2025”.
Zgodnie ze wskazanym w zakresie tego zarzutu § 6 ust.14 pkt 36 WU:
„14. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na koszt własny, w szczególności do: (...)
36)wydobycia obiektów ferromagnetycznych na obszarze objętym robotami czerpalnymi i fundamentowymi. W tym celu
Wykonawca dokona ich odsłonięcia, sprawdzenia, wydobycia i zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Przystąpienie do robót czerpalnych lub fundamentowych możliwe będzie po wykonaniu przez Wykonawcę badania
kontrolnego oraz przedstawieniu raportu stwierdzającego, że możliwe jest bezpieczne prowadzenie robót czerpalnych i
fundamentowych. W razie stwierdzenia podczas prac czerpalnych lub fundamentowych zalegania niebezpiecznych
obiektów ferromagnetycznych, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia i zagospodarowania na własny koszt.
Zamawiający zwraca uwagę, iż zalegające obiekty mogą być pochodzenia wojskowego oraz potencjalnie wybuchowe i
niebezpieczne; (...)
Izba ponadto zwraca uwagę na pkt 37 i pkt 38 w ust. 14 tego paragrafu zgodnie z którym wykonawca także
zobowiązany jest we własnym zakresie i na koszt własny do:
„37)zapewnienia nadzoru saperskiego podczas prowadzenia robót czerpalnych. Prace czerpalne i refulacyjne prowadzić w
obecności 2 uprawnionych do usuwania obiektów niebezpiecznych/niewybuchów osób na jednostce pogłębiarki;
38)przekazania Zamawiającemu przed przystąpieniem do robót czerpalnych, na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem
robót czerpalnych, aktualnego (wykonany nie wcześniej niż 30 dni przed rozpoczęciem robót) planu batymetrycznego
akwenu czerpania;(...)
Zgodnie z kolei ze wskazanym § 19 ust.1 pkt 9 lit. c WU:
9) Wynagrodzenie Wykonawcy zmienia się odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu Robót z uwzględnieniem
mechanizmu opisanego w § 20 Umowy.
a)Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy, w szczególności zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy,
zakresu Robót, lokalizacji Robót w sytuacji:
·wystąpienia innych warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niż te wskazane w dokumentacji
projektowej, powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy;
· wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, które uniemożliwiają lub
utrudniają wykonanie robót na warunkach przewidzianych w Umowie;(...)
Według opisu SW Z, w tym wskazanego w rozdziale IV punktem 8 podpunktem3) zakres robót budowlanych
obejmuje wykonanie prac czerpalnych i zasypowych, poprzedzonych usuwaniem obiektów UXO.
Zamawiający dla wykonania spornego zakresu prac wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia udostępnia –
jak podał w SW Z - „informacyjnie opracowanie: Pomiary magnetometryczne dna akwenu w rejonie planowanych robót
czerpalnych dla rozbudowy Stanowiska Przeładunku Paliw Płynnych w Porcie Gdynia , Explosiv, styczeń 2025”.
Natomiast wykonawca zgodnie z OPZ – [w tym pkt I. 6.2.4. ] w zakresie uwarunkowań ferromagnetycznych (...) ma
wykonać w ramach realizacji zadania badania ferromagnetyczne przed przystąpieniem do wykonania odwiertów do badań
geotechnicznych oraz przed realizacja prac czerpalnych, czy wykonaniem konstrukcji. Badanie musi obejmować cały
obszar obejmujący zakresy zaprojektowanych konstrukcji, robót czerpalnych, czy wskazanych miejsc odwiertów.
Badanie to wsparte, o ile konieczne, kontrolą dna przez wykwalifikowanych nurków, ma na celu usunięcie wszelkich
przeszkód podwodnych (w tym niebezpiecznych). Jeśli jakiekolwiek wskazane w badaniu ferromagnetycznym anomalie
są wątpliwe z uwagi na szczegółowość wykonanych badań, na zlecenie Wykonawcy zostanie wykonana kontrola dna
przez nurków, celem doprecyzowania wskazań badania. W ramach niniejszego przedsięwzięcia Wykonawca usunie
wszystkie kolidujące z przedsięwzięciem przeszkody podwodne w tym elementy niebezpieczne”. Podobnie w przypadku
prac czerpalnych (pkt I.6.2.5] (...) 1. Przed robotami budowlanymi należy wykonać wywiad ferromagnetyczny, którego
celem jest wykrycie obiektów ferromagnetycznych, stanowiących potencjalne przedmioty wybuchowe. Przewiduje się
wykonanie wywiadu ferromagnetycznego na powierzchni, na której zlokalizowane będą konstrukcje budowlane, a także na
powierzchni planowanych robót czerpalnych”.
Żądania Odwołującego związane z tym zarzutem zmierzają do zmiany przedmiotu zamówienia w zakresie zadań
przypisanych wykonawcy do realizacji. Opis przedmiotu zamówienia jest jednoznaczny w świetle cytowanych
postanowień dokumentacji, a wskazywane rozpoznanie i badania – w ramach przedmiotu zamówienia – należy do
wykonawcy. Tym samym, w okolicznościach tej sprawy, uwzględniając z pewnością specyfikę spornych prac i ich
stopień skomplikowania, nie można podzielić stanowiska Odwołującego, że Zamawiający w zakresie opisu przedmiotu
zamówienia naruszył art. 99 ust.1 ustawy Pzp. Omawiany Raport – jak wskazano w SW Z i co podkreślał Zamawiający, a
co potwierdza OPZ – pełnić ma tylko funkcję informacyjną, uzupełniającą OPZ w ramach dokumentacji przetargowej.Tak
jak wskazywał Zamawiający wykonawca uczestnicząc w wizji lokalnej nie zgłaszał zapotrzebowania na wykonanie
dodatkowych badań na etapie tworzenia oferty. Natomiast – także jak wskazywał - wykonawcy uzyskali również inne
dokumenty i dane jak: aktualny plan batymetryczny, plan sonarowy oraz dane surowe – dane źródłowe dla pomiarów
ferromagnetycznych, które wykonawca może opracować i zinterpretować we własnym zakresie przy użyciu
posiadanego oprogramowania celem m.in. oszacowania ryzyk związanych z przedmiotem zamówienia. Temu celowi
może również służyć - dla potrzeb opracowania oferty z uwzględnieniem ryzyk – dostęp wykonawcy do wszelkich
danych, w tym archiwalnych dotyczących przedmiotowej infrastruktury SPPP zbudowanej w latach 70 - tych, także o
prowadzonych dotychczas pracach, w tym w 2018 roku pracach podczyszczeniowych do gł. -12,0m, które miały
możliwość ujawnienia obiektów ferromagnetycznych.
Niewątpliwie rynek wykonawców zdolnych do wykonania w takim zakresie przedmiotu zamówienia jest rynkiem
ograniczonym do profesjonalistów z wysokim doświadczeniem, którzy będąc świadomi ryzyk związanych z jego
realizacją, muszą skalkulować koszt wykonania koniecznych prac związanych z oczyszczaniem dna akwenu w sposób
zapewniający bezpieczeństwo prowadzonych robót i tym samym do oszacowania wszelkich ryzyk z tym związanych,
tak aby rzeczywiście zapewnić bezpieczeństwo wykonywanych robót. Raport załączony do SW Z ma na celu jedynie
umożliwić wykonawcy oszacowanie kosztów związanych ze sprawdzeniem akwenu i wydobyciem obiektów, w tym
obiektów niebezpiecznych. Nie jest to raport, który dokładnie opisuje zakres prac związanych z oczyszczaniem akwenu,
gdyż jak zgodnie przyznał Odwołujący i Zamawiający, przeprowadzone badania nie pozwalają na dokonanie na tej
podstawie pełnej oceny dna akwenu, gdyż będzie to możliwe przy zastosowaniu odpowiednich metod badania, do
przyjęcia których jest zobowiązany wykonawca robót. Izba zwraca także uwagę na § 19, który dotyczy możliwych zmian
umowy ust.1 pkt 8 lit. c) w przypadku wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów czy znalezisk
archeologicznych, które uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie robót na warunkach przewidzianych w umowie. Teren
budowy w rozumieniu OPZ (pkt I.6.2.3.)w przypadku niniejszej Inwestycji stanowi zarówno ląd jak i akweny. W konkluzji
Izba stwierdza, że sporny Raport nie może stanowić punktu odniesienia do żądania zmian umowy, albowiem nie definiuje
ściśle określonej ilości obiektów ferromagnetycznych. Wykonanie wskazanego zakresu jest związane z przygotowaniem
terenu budowy, które to zadanie jest przypisane do obowiązków wykonawcy. Tym samym wskazane postanowienia SWZ
i W U nie dowodzą przerzucenia na wykonawcę ryzyka związanego z zakresem prac, których dotyczy zarzut i powołany
art. 433 pkt 3 ustawy Pzp.
Zarzut z pkt I.1. 3) Odwołujący odniósł do § 16 ust.6 Wzoru Umowy zgodnie z którym:
„6. Strony ustalają maksymalną wysokość kar umownych, które mogą dochodzić na podstawie niniejszej Umowy na
poziomie 30% (słownie: trzydzieści) całkowitego wynagrodzenia brutto wskazanego w ust. 1 Umowy”.
W przypadku tego zarzutu wykonawca wskazał w pierwszej kolejności na art. 436 pkt 3 ustawy Pzp zgodnie z
którym: „Umowa zawiera postanowienia określające w szczególności: (...) 3)łączną maksymalną wysokość kar
umownych, których mogą dochodzić strony; (...)
Po pierwsze, zgodnie z tym przepisem została określona łączna maksymalna wysokość kar umownych, których
mogą dochodzić strony. Po drugie z tego przepisu nie wynika, że łączna maksymalna wysokość jest limitowana
wysokością kary umownej przewidzianej za odstąpienie od umowy, w tym przypadku w wysokości 10 %. Zrównanie
limitu kar umownych z karą za odstąpienie od umowy nie stanowi zasady na gruncie przepisów Pzp. Ponadto to sporne
postanowienie, jak i postanowienie o odstąpieniu (podobnie jak wskazywany przepis Pzp) odnosi się zarówno do
wykonawcy jak i zamawiającego.
Tak jak wskazał Zamawiający, ten przedmiot umowy cechuje szczególny stopień trudności, wymagający
dyscypliny jaką zapewniają kary umowne i Wzór Umowy przewiduje naliczenie kar umownych za 18 zdarzeń, które mogą
być wielokrotne i kumulowane. Z kolei kara umowna za odstąpienie od umowy jest raczej na minimalnym – standardowo
ustalanym - poziomie. Zdaniem Izby w odwołaniu nie wykazano ryzyka bezpodstawnego wzbogacenia Zamawiającego, a
każde naliczenie kary umownej wiąże się z zawinionym działaniem lub zaniechaniem wykonawcy i ich limit nie jest
również obiektywnie na wysokim poziomie. We Wzorze Umowy wskazano (§ 18) na % wskaźnik kar od 0,1 % do 05 %, a
tylko w dwóch przypadkach (odstąpienia od umowy z winy wykonawcy i w przypadku nieterminowej płatności
podwykonawcy) w wysokości 10 %. W pozostałych, kary określono kwotowo od 2.000 zł do 20.000 zł. Zarówno te których
dotyczy wysokość wyrażona w % czy kwocie dotyczą zwłoki wykonawcy lub naruszenia przez niego zobowiązań
umownych.
Tym samym podnoszony w odwołaniu zarzut naruszenia art. 436 pkt 3 ustawy Pzp w związku z art. 16 pkt 1, 2, 3
ustawy Pzp i art. 8 ust. 1 ustawy Pzp w związku z art. 353 (1) kc i art. 647 kc w zw. z art. 484 § 2 w zw. z art. 483 kc i
art. 473 § 1 kc w zakresie wskazanym nie podlega uwzględnieniu. W tym stanie faktycznym ewentualne kary umowne
m ogą być odczuwalne, ale nie w stopniu, który powodowałby uznanie – jak podnosił Odwołujący - niecelowość
wykonania umowy.
Zarzut z pkt I.1. 4) Odwołujący odniósł w pierwszej kolejności do § 28 ust.1 i ust. 2 Wzoru Umowy zgodnie z
którymi:
1.Niezależnie od postanowień § 19 ust. 1 pkt 5) lit. a) – d) Umowy wynagrodzenie ryczałtowe pozostałe do wypłaty, o
którym mowa w § 13 ust. 1 Umowy, może być corocznie jednorazowo waloryzowane (zwiększone lub zmniejszone) w
okresach 12 - miesięcznych od daty zawarcia Umowy (liczonych na koniec miesiąca kalendarzowego) przy zastosowaniu
wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej za ostatnie 12 miesięcy, różnego niż 100, ogłaszanego w informacjach
sygnalnych odpowiedniego organu statystycznego, którym na dzień zawarcia umowy jest Prezes Głównego Urzędu
Statystycznego. Waloryzacja wynagrodzenia stanowi zmianę Umowy i wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem nieważności i będzie dokonana wg poniższych zasad:
1)waloryzacja może obejmować wyłącznie wynagrodzenie za tę część Przedmiotu Umowy, która w dniu upływu okresów
12-to miesięcznych wskazanych w ust. 1, nie została jeszcze wykonana;
2)wzrost wynagrodzenia Wykonawcy możliwy jest pod warunkiem realizacji prac i Robót zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo-finansowym, na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego;
3)waloryzacji dokonuje się, jeżeli wskaźnik wskazany w ust. 1, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, o którym
mowa w ust. 4 poniżej, wynosić będzie co najmniej –105 (wzrost cen o 5%), lub co najwyżej 95 (spadek cen o 5%);
4)maksymalna łączna wartość zmiany wynagrodzenia w związku ze zmianą wskaźnika cen produkcji budowlano-
montażowej może wynosić (+/-) 5% w stosunku do wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 13 ust. 1 Umowy.
2.Po spełnieniu warunków z ust. 1 powyżej, w przypadku, wzrostu cen – wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
a) powiększone według następującego wzoru:
Wz = (Wp – Ww) x R%
gdzie:
Wz – oznacza wynagrodzenie netto pozostałe do wypłaty Wykonawcy w zmienionej wskutek waloryzacji wysokości,
Wp – oznacza wysokość wynagrodzenie netto Wykonawcy, o którym mowa w § 13 ust. 1 Umowy,
Ww – oznacza łączną sumę wynagrodzenia netto objętego wszystkimi fakturami Wykonawcy wystawionymi przed dniem
wpływu wniosku Wykonawcy, o którym mowa w ust. 3, do Zamawiającego,
R - oznacza wartość wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej, o którym mowa w ust. 1 powyżej, z miesiąca
poprzedzającego złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 3 poniżej, równą lub większą niż 105. R nie może przyjąć
wartości ujemnej.
b)pomniejszone według następującego wzoru:
Wz = (Wp – Ww) x R%
gdzie:
Wz – oznacza wynagrodzenie netto pozostałe do wypłaty Wykonawcy w zmienionej wskutek waloryzacji wysokości,
Wp – oznacza wysokość wynagrodzenie netto Wykonawcy, o którym mowa w § 13 ust. 1 Umowy,
Ww – oznacza łączną sumę wynagrodzenia netto objętego fakturami Wykonawcy wystawionymi przed dniem doręczenia
informacji Zamawiającego, o której mowa w ust. 4, do Wykonawcy,
R - oznacza wartość wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej, o którym mowa w ust. 1 powyżej, z miesiąca
poprzedzającego złożenie informacji, o której mowa w ust. 4 poniżej, równą lub mniejszą niż 95. R nie może przyjąć
wartości ujemnej”.
Wskazany w zakresie tego zarzutu art. 439 ust.1, 2 i 4 ustawy Pzp stanowi: (...)
„Art. 439. 1. Umowa, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, zawarta na okres dłuższy niż 6
miesięcy, zawiera postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy
w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.
2. W umowie określa się:
1)poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, o których mowa w ust. 1, uprawniający strony umowy do żądania
zmiany wynagrodzenia oraz początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia;
2)sposób ustalania zmiany wynagrodzenia:
a)z użyciem odesłania do wskaźnika zmiany ceny materiałów lub kosztów, w szczególności wskaźnika ogłaszanego
w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego lub
b)przez wskazanie innej podstawy, w szczególności wykazu rodzajów materiałów lub kosztów, w przypadku których
zmiana ceny uprawnia strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia;
3)sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia oraz określenie
okresów, w których może następować zmiana wynagrodzenia wykonawcy;
4)maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o
zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia.
4.Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie,
względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie”.
Zaskarżone postanowienia W U zawierają wymagane przepisem elementy. Izba zwraca uwagę, że przepis art.
439 ust.1 Pzp jednoznacznie wskazuje na jedną przesłankę zmiany wynagrodzenia na podstawie klauzuli waloryzacyjnej,
a mianowicie na zmianę cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Z kolei ust. 2 tego przepisu
wskazuje na niezbędne elementy, które powinna zawierać umowa. Te elementy wskazuje zamawiający i jak wynika z
ust. 4 zmiana cen materiałów lub kosztów może dotyczyć ich wzrostu jak i ich obniżenia w stosunku do przyjętych dla
ustalenia wynagrodzenia wykonawcy w umowie wynikającego ze złożonej oferty. W przepisie tym nie wskazano
minimalnego progu poziomu zmian cen materiałów czy kosztów powodujących obligatoryjną zmianę wynagrodzenia
wykonawcy. Przedłożone do odwołania załączniki nr 5.1 – 5.3, jak zauważał Zamawiający, obrazują jedynie hipotetyczną
sytuację rynkowa, która uzasadniałaby waloryzację na określonym poziomie przy przyjęciu abstrakcyjnie dobranych
danych z perspektywy wykonawcy. Jednakże wyliczenia zawarte w tych załącznikach, nie ilustrują negatywnych
okoliczności na które wskazuje wykonawca, ale na obowiązek Zamawiającego bezwzględnej dopłaty do wynagrodzenia
również w sytuacji, gdyby te negatywne okoliczności nie wystąpiły, lub wystąpiłyby w zakresie mieszczącym się w
normalnym ryzyku. Proponowane przez wykonawcę mechanizmy zmierzają d o zdjęcia ryzyk z wykonawcy i ich
przerzucenie na Zamawiającego. Z art. 439 Pzp - jak to podnosił Zamawiający wskazując na orzecznictwo KIO - z
pewnością nie można wywodzić, że to zamawiający powinien być obarczony ryzykiem związanym ze zmianą cen
materiałów lub kosztów w pełnym zakresie. Już z art. 439 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, wynika, że w umowie o zamówienie
publiczne zamawiający obowiązany jest wskazać maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, którą dopuszcza w
efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia. To z kolei pozwala na
rozłożenie ryzyka związanego ze zmianą cen materiałów lub kosztów na obie strony umowy o zamówienie publiczne.
Tym samym takie ryzyko powinno zostać uwzględnione przez wykonawcę w cenie ofertowej. Izba zgodziła się z
Zamawiającym, że wykonawca jako profesjonalista jest w stanie - na podstawie wiedzy i analizy trendów co do kierunków
wzrostu cen czy też ich stabilizacji - oszacować koszty realizacji zamówienia i przedstawić w ofercie cenę
odzwierciedlającą uwarunkowania rynkowe. Zamawiający – jak podał w odpowiedzi na odwołanie - określając próg
zmiany wskaźnika uprawniający do waloryzacji uwzględniał przedmiot i okres realizacji zamówienia oraz prognozowany
wskaźnik inflacji przyjmując również dane NBP, na które powołał się Odwołujący. Tak jak wskazał, „Cel inflacyjny NBP
wynosi 2,5% +/- 1 punktu procentowego, co oznacza, że przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą mają prawo
oczekiwać, że NBP będzie dążył do utrzymywania inflacji w przedziale od 1,5% do 3,5%. Ponadto, projekcja PKB i inflacji,
opublikowana przez NBP w marcu 2025 r., podaje prognozę inflacji na 2025 r. w średniej wysokości 4,9% (a także 3,4% w
2026 r. i 2,5% w 2027 r.)”. Według takich założeń waloryzacja wynagrodzenia stanowi dla stron rekompensatę w
przypadku wystąpienia negatywnych okoliczności rynkowych, z uwzględnieniem minimalnego poziomu ryzyka, jakie
strony w sposób racjonalny powinny uwzględniać. Waloryzacja nie może być z pewnością źródłem nieuzasadnionego
przychodu. Zamawiający, w tym przypadku, przyjął próg zmiany cen przynajmniej o 5%, który to wskaźnik jest
akceptowalny na rynku zamówień publicznych.
Co do niewskazania początkowego terminu ustalania zmiany wynagrodzenia Izba zwraca uwagę – podobnie jak
Zamawiający – na § 28 ust. 1 Wzoru Umowy, w którym podano, że wynagrodzenie ryczałtowe pozostałe do wypłaty może
być corocznie jednorazowo waloryzowane w okresach 12 miesięcznych od daty zawarcia Umowy (liczonych na koniec
miesiąca kalendarzowego). Ten początkowy termin, liczony na koniec miesiąca, przyjęto z uwagi na publikowanie
wskaźników GUS wg stanu na koniec miesiąca kalendarzowego, czego Odwołujący nie kontestował. Wskaźnik ten
został określony precyzyjnie i trudno – zdaniem Izby – w tym postanowieniu dopatrywać się naruszenia art. 439 ust. 2
jego punktem 1) czy - punktem 2. Zamawiający określił bowiem wskaźnik cenowy jakim jest wskaźnik cen produkcji
budowlano-montażowej wg GUS, a przy braku wskazania któregoś ze szczegółowych podwskaźników (tj. dla budowy
budynków, budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej, robót budowlanych specjalistycznych) stosuje się wskaźnik cen
produkcji budowlano-montażowej ogółem. Co do łącznej maksymalnej wartości zmiany wynagrodzenia Izba zwraca
uwagę na postanowienie § 28 ust. 8 wzoru umowy zgodnie z którym: „8. Limit wszystkich waloryzacji łącznie wynosi 10%
wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 13 ust. 1. Umowy”. Odwołujący nie wykazał, aby przyjęty próg 10 % był
nieracjonalny i naruszał art. 439 ustawy Pzp, w tym jej pkt 4 w ust.2. Także wykonawca nie wykazał, że przyjęcie we
Wzorze Umowy w § 28 dokonywanie waloryzacji co 12 miesięcy narusza przepis art. 439 ustawy Pzp. Ustawa nie
narzuca konkretnego okresu, co który należy jej dokonywać. Wskazywana w uzasadnieniu regulacja z ust. 1 tego
przepisu stanowi o obowiązku uwzględnienia w umowie trwającej dłuższej niż 6 miesięcy klauzul waloryzacyjnych, a nie
o czasookresie waloryzacji.
Reasumując Izba stwierdza, że w stanie faktycznym tej sprawy, uwzględniając podnoszony w odwołaniu zarzut,
nie zaistniały przesłanki do uwzględnienia odwołania określone art. 554 ustawy Pzp.
O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku na podstawie art. 575 Ustawy Prawa zamówień
publicznych oraz w oparciu o przepisy poz. 2437).
Mając powyższe na uwadze, Krajowa Izba Odwoławcza orzekła jak sentencji wyroku.
....................................................