I KK 263/25
Supreme Court2026-05-15
Case number
I KK 263/25
Court
Sąd Najwyższy
Judgment date
2026-05-15
Type
Postanowienie
Judgment text
I KK 263/25
POSTANOWIENIE
Dnia 28 maja 2026 r.
Sąd Najwyższy w składzie:
SSN Anna Dziergawka
w sprawie skazanych C. K. i O. C.
po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 28 maja 2026 r.
na posiedzeniu bez udziału stron
wniosku obrońcy skazanych o wyłączenie sędziego Sądu Najwyższego
Antoniego Bojańczyka
na podstawie art. 42 § 1 i 4 k.p.k. w zw. z art. 41 § 1 k.p.k. a contrario
postanowił:
wniosek pozostawić bez rozpoznania.
UZASADNIENIE
Do Sądu Najwyższego wpłynął wniosek obrońcy skazanych o wyłączenie
sędziego Sądu Najwyższego Antoniego Bojańczyka od rozpoznania sprawy o sygn.
akt I KK 263/25, z uwagi na istnienie obawy co do jego bezstronności i
niezależności z uwagi na treści wyroku TSUE (Wielkiej Izby) z dnia 19 listopada
2019 r. nr C 585/18, C 624/18, C 625/18 oraz uchwały trzech połączonych Izb Sądu
Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r., sygn. akt BSA I-4110-1/20 (wnioskodawca
błędnie wskazuje na uchwałę pełnego składu Sądu Najwyższego). Dodatkowo
wnioskodawca odwołuje się do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 8 maja
2024 r. w sprawie o sygn. akt V KS 1/24 w przedmiocie wyłączenia sędziego SN
Antoniego Bojańczyka od rozpoznania sprawy o sygn. akt V KS 1/24, wskazując na
I KK 263/25 2
aprobujący stosunek sędziego do dokonywanych zmian w wymiarze
sprawiedliwości.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje.
Wniosek obrońcy skazanych należało pozostawić bez rozpoznania jako
niedopuszczalny z mocy ustawy.
Z całokształtu wniosku i przedstawionej w nim, bardzo ogólnikowej i lakonicznej
argumentacji wynika, że kardynalnym powodem, dla którego wnioskodawca
wystąpił z przedmiotowym wnioskiem o wyłączenie sędziego jest okoliczność, że
sędzia SN Antoni Bojańczyk został wyłączony w innych sprawach z uwagi na jego
aprobujący stosunek do obowiązującego w demokratycznym państwie prawnym
porządku prawnego.
Podkreślić trzeba, że zawarte we wniosku okoliczności nie mogły zostać
rozpoznane w trybie 41 § 1 k.p.k. W orzecznictwie Sądu Najwyższego słusznie
podkreśla się, że wątpliwość co do bezstronności sędziego nie może być
wywodzona z samych kwestii ustrojowych związanych z jego powołaniem i to
niezależnie od tego w jakim okresie i z jakimi ułomnościami w procedurze
nominacyjnej doszło to tego powołania (zob. postanowienie SN z dnia 21 czerwca
2023 r., IV KK 460/19; postanowienie SN z dnia 31 października 2023 r., V KK
358/23). Podnoszone zarzuty nie mogą mieć bowiem charakteru abstrakcyjnego i
odnosić się do całych grup powołanych sędziów (zob. postanowienie SN z dnia 10
sierpnia 2023 r., V KK 162/22; postanowienie SN z dnia 4 czerwca 2025 r., IV KK
25/25).
Powyższe stanowisko potwierdza również wyrok Trybunału Konstytucyjnego
z dnia 4 marca 2020 r., sygn. akt P 22/19, z którego wynika, że art. 41 § 1 k.p.k. w
zw. z art. 42 § 1 k.p.k., w zakresie, w jakim dopuszcza rozpoznanie wniosku o
wyłączenie sędziego z powodu wadliwości powołania sędziego przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, w skład której
wchodzą sędziowie wybrani na podstawie art. 9a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o
Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 84, 609, 730 i 914 oraz z 2020
I KK 263/25 3
r. poz. 190), jest niezgodny z art. 179 w związku z art. 144 ust. 3 pkt 17 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej.
W konsekwencji wniosek o wyłączenie sędziego, w którym na podstawie art.
41 § 1 k.p.k. kwestionuje się bezstronność sędziego chociażby z powodu jego
powołania na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej w trybie
określonym przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. (o którym jest mowa w
postanowieniu SN z dnia 8 maja 2024 r, sygn. akt V KS 1/24) jest niedopuszczalny
z mocy ustawy (zob. postanowienie SN z dnia 14 lutego 2024 r., I KO 52/23;
postanowienie SN z dnia 1 kwietnia 2026 r., III KB 190/25). Należy przy tym
zaznaczyć, że zgodnie z art. 190 ust. 1 Konstytucji RP, orzeczenia Trybunału
Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne. W
doktrynie dominuje pogląd, że moc powszechnie obowiązująca orzeczeń Trybunału
Konstytucyjnego powoduje, iż wszystkie inne organy władzy publicznej, również
organy władzy sądowniczej, mają obowiązek przestrzegania i stosowania tych
orzeczeń (zob. postanowienie SN z dnia 25 stycznia 2024 r., I KK 107/23). W
świetle powyższego stwierdzić należy, że brak jest normatywnych podstaw do
podważania konstytucyjnego umocowania Krajowej Rady Sądownictwa
ukształtowanej w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r.
oraz jej uprawnień do wykonywania zadań z zakresu wymiaru sprawiedliwości, a
także kwestionowania ważności i skuteczności powołań sędziowskich dokonanych
przez Prezydenta RP w ramach przysługującej mu wyłącznej i nie podlegającej
weryfikacji prerogatywy, na podstawie rekomendacji udzielonej przez ten organ
(zob. m.in.: postanowienie TK z dnia 3 czerwca 2008 r., Kpt 1/08; wyrok TK z dnia
25 czerwca 2012 r., K 18/09; wyrok TK z dnia 11 września 2017 r., K 10/17, OTK-A
2017, poz. 64).
Powołanie na urząd sędziego na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa
ukształtowanej w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o
zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw nie
stanowi bezwzględnej przyczyny odwoławczej z art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k. (zob.
postanowienie SN z dnia 18 lipca 2024 r., V KO 38/24). Podnieść bowiem trzeba,
że sposób powołania sędziów na podstawie art. 9a ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r.,
I KK 263/25 4
czyli przez Sejm, jest zgodny z Konstytucją, o czym orzekł Trybunał Konstytucyjny
w wyroku z dnia 25 marca 2019 r., sygn. akt K 12/18.
Powyższych ustaleń nie może zmienić treść uchwały trzech połączonych Izb
Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r., sygn. akt BSA I-4110-1/20, na którą
wskazuje wnioskodawca, a która na skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego z
dnia 20 kwietnia 2020 r., sygn. akt U 2/20, przestała obowiązywać, albowiem
Trybunał stwierdził, że uchwała składu połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz
Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r.,
BSA I-4110-1/20, jest niezgodna z art. 179, art. 144 ust. 3 pkt 17, art. 183 ust. 1, art.
45 ust. 1, art. 8 ust. 1, art. 7 i art. 2 Konstytucji RP; art. 2 i art. 4 ust. 3 Traktatu o
Unii Europejskiej oraz art. 6 ust. 1 EKPC.
Także z orzecznictwa międzynarodowego można wywnioskować, że udział
Krajowej Rady Sądownictwa, ukształtowanej w trybie określonym przepisami
ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r., w procesie powoływania sędziów, nie może sama
w sobie prowadzić do powzięcia wątpliwości co do niezawisłości sędziów
wyłonionych w tym procesie ani statusu sądu z ich udziałem (zob. np. wyrok TSUE
z dna 21 grudnia 2023 r. L.G. przeciwko Krajowej Radzie Sądownictwa, C-718/21;
wyrok TSUE z dnia 24 marca 2026 r., C-521/21).
Odnosząc się do samych skutków orzecznictwa międzynarodowego w
systemie prawa polskiego, w pierwszej kolejności trzeba podkreślić, że w Polsce
istnieje wieloskładnikowy system prawny, który obejmuje prawo krajowe, unijne
oraz międzynarodowe. Źródłami prawa są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane
umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia (art. 87 Konstytucji RP). Z treści art.
91 ust. 1, 2 i 3 Konstytucji RP wynika, że ratyfikowane za uprzednią zgodą
wyrażoną w ustawie lub referendum ogólnokrajowym umowy międzynarodowe,
stanowią część polskiego krajowego porządku prawnego, zaś w wypadku kolizji
mają pierwszeństwo przed ustawami zwykłymi. Zasada pierwszeństwa prawa
stanowionego przez organizację międzynarodową nie ma zastosowania w wypadku
kolizji z Konstytucją RP, która zgodnie z treścią art. 8 ust. 1 Konstytucji RP, stanowi
najwyższe prawo w Polsce. Trybunał Konstytucyjny wypowiadał się na ten temat w
wielu orzeczeniach, a zwłaszcza w wyrokach dotyczących Traktatu akcesyjnego
I KK 263/25 5
(zob. postanowienie TK z dnia 22 czerwca 2005 r., K 18/04) i Traktatu z Lizbony
(zob. wyrok TK z dnia 24 listopada 2020 r., K 32/09). W wyroku z dnia 20 kwietnia
2020 r., w sprawie o sygn. U 2/20, Trybunał Konstytucyjny powtórzył, że art. 8 ust.
1 Konstytucji jednoznacznie gwarantuje postanowieniom Konstytucji status
„najwyższego prawa Rzeczypospolitej Polskiej", także w zestawieniu z przepisami
prawa Unii Europejskiej (zob. wyrok TK z dnia 27 kwietnia 2005 r., P 1/05, OTK ZU
nr 4/A/2005, poz. 42; wyrok TK z dnia 11 maja 2005 r., K 18/04; wyrok TK z dnia 24
listopada 2010 r., K 32/09).
Orzeczenia TSUE lub ETPC mają charakter deklaratoryjny, wobec czego nie
wywołują skutku kasatoryjnego, same w sobie nie powodują zmiany sytuacji
skarżącego, nie tworzą dla niego żadnego nowego prawa, a jedynie stwierdzają
fakt naruszenia Konwencji i definiują jego zakres (zob. wyrok SN z dnia 23
listopada 2023 r., II KO 74/23; wyrok SN z dnia 9 grudnia 2009 r., IV KO 103/09;
zob. również P. Hofmański, S. Zabłocki, Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału
Praw Człowieka w Strasburgu z 25 marca 1998 r., sygn. 45/1997/829/1035, w
sprawie Belziuk przeciwko Polsce, Palestra 1998, z. 7-8, s. 10-11; A. Bodnar,
Wykonywanie orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Polsce.
Wymiar instytucjonalny, Warszawa 2018, s. 70).
Działania sądów, zmierzające do „bezpośredniego stosowania” wyroków
TSUE lub ETPC, przy traktowaniu ich jako podstawy prawnej orzekania, są
niezgodne z prawem i statutem prawnym takich wyroków (zob. szerzej: M.
Muszyński, O alternatywnej praworządności, Consilium Iuridicum 2023, nr 7, s. 30-
32). Orzecznictwo międzynarodowe nie stanowi źródła prawa, zaś o jego
deklaratoryjnym charakterze wprost stanowi art. 260 ust. 1 TFUE, zgodnie z którym:
„Jeśli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdza, że Państwo
Członkowskie uchybiło jednemu ze zobowiązań, które na nim ciążą na mocy
Traktatów, Państwo to jest zobowiązane podjąć środki, które zapewnią wykonanie
wyroku Trybunału”. Takie wyroki nie wchodzą do systemu prawa krajowego, który
cały czas obowiązuje, aż do momentu uchylenia lub zmiany przepisów krajowych.
Obowiązek wykonania wyroków TSUE i ETPC spoczywa na państwie, zaś
zgodnie z Konstytucją RP, to rząd, który reprezentuje państwo, jako inicjator
I KK 263/25 6
procedury wykonawczej, powinien w takiej sytuacji przygotować stosowny projekt
nowej normy prawnej, biorąc udział w procedurze ustawodawczej. Tym samym do
czasu zmiany prawa krajowego, sądy muszą procedować na podstawie krajowych
norm prawnych. W takim przypadku samodzielne działanie sądów byłoby
zastąpieniem ustawodawcy w jego prawie do stanowienia i zmiany prawa, co jest
działaniem wykraczającym poza kompetencje władzy sądowniczej. Dlatego
orzekanie przez sędziów, oparte bezpośrednio na orzecznictwie TSUE i ETPC, bez
podstawy prawnej w prawie krajowym oraz wbrew obowiązującemu prawu, narusza
art. 7 i 178 ust. 1 Konstytucji RP (zob. postanowienie SN z dnia 16 grudnia 2025 r.,
V KK 488/25).
Jak słusznie wskazano w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7
października 2021 r., w sprawie o sygn. akt K 3/21, orzecznictwo jakiegokolwiek
sądu, czy to zagranicznego, czy to krajowego, nie może zwolnić polskich sędziów z
obowiązku stosowania Konstytucji RP ani upoważnić sędziów do odmowy
stosowania przepisu Konstytucji RP, którego, zdaniem sądu, nie można pogodzić z
jakąkolwiek interpretacją innego przepisu prawa, w szczególności przepisu prawa
Unii Europejskiej. Art. 178 ust. 1 Konstytucji RP wymaga, aby sędziowie kierowali
się tylko Konstytucją oraz ustawami i zasada ta, na podstawie art. 8 ust. 2
Konstytucji RP, podlega bezpośredniemu stosowaniu, z pierwszeństwem wobec
innych przepisów prawa.
Z powyższych względów wniosek obrońcy skazanych był niedopuszczalny z
mocy ustawy, dlatego Sąd Najwyższy pozostawił go bez rozpoznania.
[JJ.]
[r.g.]