II CSKP 826/23
Supreme Court2026-04-15
Case number
II CSKP 826/23
Court
Sąd Najwyższy
Judgment date
2026-04-15
Type
Wyrok
Judgment text
II CSKP 826/23
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
29 kwietnia 2026 r.
Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej w składzie:
Prezes SN Joanna Misztal-Konecka (przewodniczący)
SSN Beata Janiszewska
SSN Marcin Krajewski (sprawozdawca)
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym 29 kwietnia 2026 r. w Warszawie
skargi kasacyjnej M.G.
od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie
z 24 stycznia 2022 r., I ACa 91/21,
w sprawie z powództwa M.G.
przeciwko Bankowi spółce akcyjnej w W.
o ustalenie i zapłatę,
uchyla zaskarżony wyrok w punkcie 2, w części, w jakiej
oddalono apelację powódki, i w tym zakresie przekazuje sprawę
Sądowi Apelacyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania
oraz rozstrzygnięcia o kosztach postępowania kasacyjnego.
Beata Janiszewska Joanna Misztal-Konecka Marcin Krajewski
(E.M.)
UZASADNIENIE
II CSKP 826/23 2
Wyrokiem z 9 listopada 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie ustalił, że umowa
o kredyt hipoteczny zawarta między powódką a pozwanym jest nieważna (pkt I),
w pozostałym zakresie powództwo oddalił (pkt II) i orzekł o kosztach procesu (pkt III).
Sąd pierwszej instancji ustalił, że 16 października 2006 r. powódka zawarła
z pozwanym bankiem umowę kredytu waloryzowanego do franka szwajcarskiego
w wysokości 202 500 zł. Wypłacona w złotych kwota kredytu miała zostać
przeliczona na franki według kursu kupna franka szwajcarskiego zgodnie z tabelą
kursów walut obcych obowiązującą w banku w dniu uruchomienia kredytu
(§ 7 ust. 1). W § 11 ust. 4 umowy wskazano, że raty spłacane są w złotych po
uprzednim ich przeliczeniu według kursu sprzedaży franka szwajcarskiego z tabeli
kursowej banku, obowiązującego w dniu spłaty.
W tak ustalonym stanie faktycznym Sąd pierwszej instancji uznał sposób
wyliczania rat za niedopuszczalny. Sąd przyjął, że postanowienia zawierające
odwołanie do tabeli kursów banku są sprzeczne z prawem i dobrymi obyczajami,
a postanowienia pozwalające na określanie wysokości świadczenia tzw. metodą
subiektywną, tj. uzależnioną wyłącznie od woli jednej ze stron umowy, pozostają
w sprzeczności z zasadą swobody umów. W konsekwencji w ocenie Sądu
Okręgowego umowę należało uznać za nieważną w całości. Żądanie zasądzenia od
pozwanego na rzecz powódki odpowiedniej kwoty tytułem zwrotu nienależnego
świadczenia, w związku z nieważnością umowy, zostało jednak przez Sąd Okręgowy
oddalone, gdyż „na taką okoliczność” nie został powołany biegły.
Na skutek apelacji pozwanego i powódki, wyrokiem z 24 stycznia 2022 r., Sąd
Apelacyjny w Warszawie zmienił wyrok Sądu Okręgowego w punkcie drugim
częściowo w ten sposób, że zasądził od pozwanego na rzecz powódki 89 817,56 zł
i 47 040,08 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 24 stycznia 2022 r. do
dnia zapłaty oraz w punkcie trzecim w przedmiocie orzeczenia o kosztach (pkt 1).
W pozostałym zakresie Sąd drugiej instancji oddalił apelację powódki i apelację
pozwanego w całości (pkt 2), a także orzekł o kosztach postępowania apelacyjnego
(pkt 3).
Sąd Apelacyjny podzielił ustalenia faktyczne dokonane przez Sąd Okręgowy
co do zasadniczych kwestii istotnych w sprawie. Zgodził się również ze stanowiskiem
II CSKP 826/23 3
w przedmiocie abuzywności klauzul indeksacyjnych, po wyeliminowaniu których
umowa nie może dalej wiązać. Sąd drugiej instancji uznał, że w rezultacie zachodziły
przesłanki stwierdzenia nieważności (bezskuteczności) umowy, ale „w konstrukcji
bezskuteczności (nieważności) zawieszonej, w związku z art. 3851 k.c.”, oraz
zaktualizowała się konieczność dokonania rozliczeń z bezpodstawnego
wzbogacenia.
Zdaniem Sądu Apelacyjnego Sąd pierwszej instancji nie dokonał jednak
prawidłowego pouczenia powódki o skutkach ustalenia nieważności umowy. Dlatego,
po udzieleniu odpowiednich informacji, Sąd Apelacyjny wyznaczył powódce termin
na złożenie świadomego i rozważnego oświadczenia w przedmiocie udzielenia
zgody na stwierdzenie nieważności umowy. W związku z oświadczeniem powódki
o wyrażeniu zgody na „upadek” umowy i na jego skutki Sąd drugiej instancji zasądził
dochodzoną przez powódkę kwotę z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi
dopiero od dnia wyrokowania, tj. od 24 stycznia 2022 r. Ponadto, zasądzając
dochodzoną należność, Sąd Apelacyjny pomniejszył ją o kwotę uiszczoną przez
powódkę tytułem składek na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego
i ubezpieczenie mieszkania. Zdaniem Sądu drugiej instancji dotyczące tych kwestii
postanowienia umowy, jako autonomiczne i uzgodnione, nie nosiły cech abuzywności
i były skuteczne.
Powódka wniosła skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego,
zaskarżając wyrok w części, tj. w punkcie 1 tiret pierwsze w części
nieuwzględniającej żądania zasądzenia kwoty głównej, tj. w części obejmującej
kwoty 787,50 zł i 2349,37 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od tych kwot,
oraz w części nieuwzględniającej żądania zasądzenia odsetek ustawowych za
opóźnienie od zasądzonych kwot 89 817,56 zł i 47 040,08 franków szwajcarskich za
okres do 24 stycznia 2022 r., a także w punkcie 2 w części oddalającej apelację
powódki w pozostałym zakresie. W skardze zarzuciła naruszenie przepisów prawa
materialnego, tj.:
1) art. 3851 § 2 k.c., art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy 93/13 oraz art. 455
i art. 481 § 1-24 k.c. przez przyjęcie, że odsetki ustawowe za opóźnienie należą się
II CSKP 826/23 4
konsumentowi dopiero od momentu pouczenia przez sąd o skutkach nieważności
umowy i odmowy potwierdzenia umowy przez konsumenta;
2) art. 3851 § 1 zd. 1 k.c. w zw. z art. 3 ust. 1 i art. 6 ust. 1 dyrektywy 93/13
oraz art. 3851 § 2 i art. 410 k.c. przez przyjęcie, że umowa ubezpieczenia niskiego
wkładu własnego zawarta w związku z nieważną umową jest zgodna z dobrymi
obyczajami i skuteczna, mimo że to bank był objęty ochroną ubezpieczeniową,
a konsument ponosił tego koszty;
3) art. 3851 § 2 k.c. w zw. z art. 6 ust. 1 dyrektywy 93/13 i art. 410 k.c. przez
przyjęcie, że umowa ubezpieczenia mieszkania była ważnie zawarta, mimo że była
umową akcesoryjną względem nieważnej umowy kredytu;
4) art. 69 ust. 1 i art. 76 Prawa bankowego w zw. z art. 353 1, art. 58 § 1 i 2
oraz art. 410 k.c. przez przyjęcie, że umowa kredytu niezawierająca elementów
koniecznych umowy kredytu nie jest bezwzględnie nieważna, a jest jedynie dotknięta
bezskutecznością zawieszoną, a dopiero później staje się trwale bezskuteczna
(nieważna).
Powódka wniosła o uchylenie wyroku Sądu Apelacyjnego i przekazanie
sprawy do ponownego rozpoznania, ewentualnie o zmianę wyroku Sądu
Apelacyjnego i orzeczenie zgodnie z żądaniami powódki, oraz o zasądzenie kosztów
postępowania kasacyjnego.
Skarżąca wniosła również o skierowanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej pytania prejudycjalnego o treści: „[c]zy konsument, który wnosi
o stwierdzenie przez sąd krajowy upadku umowy w wyniku zastosowania
nieuczciwych warunków i niemożności jej utrzymania w mocy w pozostałym zakresie
powinien być pouczony przez sąd o konsekwencjach nieważności umowy, czy też
taki obowiązek informacyjny sądu krajowego ograniczony jest do przypadków
działania z urzędu?”.
W odpowiedzi na skargę kasacyjną powódki pozwany wniósł m.in. o jej
oddalenie oraz o zasądzenie od powódki na jego rzecz kosztów postępowania
kasacyjnego według norm przepisanych.
II CSKP 826/23 5
Skargę kasacyjną wniósł również pozwany, jednak postanowieniem
z 15 września 2023 r. Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia jej do rozpoznania.
Przy rozpoznawaniu sprawy Sąd Najwyższy dostrzegł zagadnienie prawne
budzące poważne wątpliwości, stąd na podstawie art. 398 17 § 1 k.p.c.
postanowieniem z 16 maja 2025 r. odroczył wydanie orzeczenia i przekazał
powiększonemu składowi Sądu Najwyższego zagadnienie o treści: „czy skarga
kasacyjna, w której zakres zaskarżenia orzeczenia (art. 3984 § 1 pkt 1 k.p.c.)
określono niezgodnie z zakresem wniosku o uchylenie lub zmianę orzeczenia
(art. 3984 § 1 pkt 3 k.p.c.), podlega odrzuceniu na podstawie art. 398 6 § 2 k.p.c.?”.
W uchwale z 5 marca 2026 r., III CZP 29/25, Sąd Najwyższy uznał m.in., że
określenie w skardze kasacyjnej wniosku o uchylenie zaskarżonego orzeczenia
niezgodnie z zakresem zaskarżenia (art. 3984 § 1 pkt 1 k.p.c.) nie stanowi
samodzielnej podstawy odrzucenia skargi.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
W pierwszej kolejności należy wskazać, że na podstawie art. 398 17 § 2 k.p.c.
uchwała powiększonego składu Sądu Najwyższego wydana na skutek pytania
prawnego skierowanego przez Sąd Najwyższy jest w danej sprawie wiążąca. Stąd
mimo braku korelacji między sformułowanymi w skardze kasacyjnej zakresem
zaskarżenia – „w części” – oraz zakresem wniosku o uchylenie, z którego wynikało,
że odnosił się do całości orzeczenia, skarga kasacyjna powódki nie podlegała
odrzuceniu.
Odnosząc się do wniosku skarżącej o skierowanie do TSUE pytania
prejudycjalnego, przywołać trzeba art. 267 TFUE, z którego wynika, że sąd krajowy
może zwrócić się do TSUE z wnioskiem o rozpatrzenie pytania prejudycjalnego,
jeżeli dokonanie w danej sprawie wykładni prawa Unii Europejskiej jest niezbędne do
wydania wyroku, przy czym sąd krajowy ma obowiązek zwrócenia się z takim
pytaniem, jeżeli jego orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu według prawa
wewnętrznego.
Na tym tle należy przypomnieć, że w orzecznictwie Sądu Najwyższego
– uwzględniającym kierunki wykładni dyrektywy 93/13 prezentowane przez TSUE
w jego orzecznictwie – rozstrzygnięto już kluczową dla sprawy kwestię wymagalności
II CSKP 826/23 6
roszczeń kredytobiorcy o zwrot nienależnych świadczeń, a także roli oświadczenia
konsumenta, z którego wynika rezygnacja z prawa do potwierdzenia związania
niedozwolonym postanowieniem (zob. w szczególności uchwałę składu całej Izby
Cywilnej SN z 25 kwietnia 2024 r., III CZP 25/22, OSNC 2024, nr 12, poz. 118).
Wobec powyższego Sąd Najwyższy uznał, że kierowanie do TSUE pytania w tym
przedmiocie nie jest niezbędne, by uczynić zadość standardom ochrony konsumenta
gwarantowanym skarżącej dyrektywą 93/13.
Skarga kasacyjna powódki okazała się zasadna, choć nie dotyczy to
wszystkich jej zarzutów. Bezzasadny okazał się bowiem zarzut nr 4. Przez jego
sformułowanie skarżąca stara się zwalczyć pogląd, w świetle którego do
przesądzenia o trwałej bezskuteczności umowy konieczne jest oświadczenie
konsumenta o braku woli dalszego związania umową, determinujące – zdaniem
Sądu drugiej instancji – moment, od którego należy naliczać odsetki ustawowe za
opóźnienie w zwrocie nienależnego świadczenia. Wskazując, że umowa jest
bezwzględnie nieważna ze względu na sprzeczność z naturą umowy kredytu,
skarżąca stara się wykazać, że Sąd drugiej instancji nieprawidłowo uzależnił od
przedmiotowego oświadczenia wymagalność przysługującego skarżącej roszczenia
o zwrot nienależnego świadczenia, gdyż złożenie oświadczenia pozostaje bez
znaczenia dla zastosowania sankcji nieważności umowy zgodnie z przepisami
ogólnymi.
Odnosząc się do tej kwestii, należy wskazać, że zgodnie z art. 58 § 1 k.c.
czynność prawna sprzeczna z ustawą jest nieważna, chyba że właściwy przepis
przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień
czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy. W ocenie Sądu
Najwyższego za inny przepis w rozumieniu art. 58 § 1 k.c. może być uznany także
art. 3851 k.c. Oznacza to, że postanowienie wykraczające poza granice swobody
umów w rozumieniu art. 3531 k.c., które z tej przyczyny może być jednocześnie
zakwalifikowane jako niedozwolone postanowienie umowne, nie jest bezwzględnie
nieważne, ale nie wiąże konsumenta w rozumieniu art. 385 1 § 1 k.c. (tak SN
w uchwale z 28 kwietnia 2022 r., III CZP 40/22, OSNC 2022, nr 11, poz. 109).
II CSKP 826/23 7
Zasadny okazał się natomiast zarzut nr 1 dotyczący wymagalności roszczenia
konsumenta o zwrot nienależnych świadczeń. Na tym tle należy wskazać, że
roszczenia z tytułu nienależnego świadczenia mają charakter bezterminowy, zaś
termin spełnienia świadczenia wyznacza się na podstawie art. 455 k.c. – powinno
być ono spełnione niezwłocznie po wezwaniu skierowanym przez zubożonego. Mimo
że klauzula abuzywna nie wywołuje wobec konsumenta żadnych skutków prawnych,
co sąd ma obowiązek uwzględnić z urzędu, a świadczenia spełnione na podstawie
takiej klauzuli są nienależne i podlegają zwrotowi, to jednak konsument, mając
świadomość niewiążącego charakteru niedozwolonego postanowienia, może
wyrazić następczo „świadomą, wyraźną i wolną” zgodę na związanie tym
postanowieniem. W związku z tym przyjmuje się niekiedy, że do postawienia
roszczenia konsumenta o zwrot świadczeń w stan wymagalności niezbędne jest
złożenie przez niego oświadczenia, z którego wynika rezygnacja z prawa do
potwierdzenia związania niedozwolonym postanowieniem.
Orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz TSUE w przedmiocie formy
i okoliczności, w których oświadczenie takie może być złożone, podlegało ewolucji.
Przyjmuje się obecnie, że konsument może wyrazić wolę braku związania
niedozwolonym postanowieniem umownym przez każde zachowanie, które ujawnia
tę wolę w sposób dostateczny (art. 60 k.c.). W praktyce taka wola konsumenta jest
wyrażana przede wszystkim w sposób dorozumiany w okolicznościach, w których
konsument dąży do realizacji swoich uprawnień wynikających z abuzywności klauzuli
i – ewentualnie – z nieważności umowy, jeżeli nieważność taka jest skutkiem
abuzywności klauzuli. Może to nastąpić np. przez wystosowanie do banku wezwania
do zwrotu kwot uiszczonych tytułem spłaty rat kredytu, ale także w każdy inny
sposób, z którego wynika wola konsumenta powołania się na niedozwolony charakter
postanowień (zob. m.in. uchwałę SN z 25 kwietnia 2024 r., III CZP 25/22, oraz wyrok
SN z 5 czerwca 2025 r., II CSKP 1147/23). Za wezwanie do zwrotu uiszczonych
nienależnie rat kredytu, równoznaczne z oświadczeniem o rezygnacji
z potwierdzenia związania niedozwolonym postanowieniem umownym, może też
zostać uznany pozew o zapłatę.
II CSKP 826/23 8
Mając na uwadze powyższe założenia, należy uznać, że w niniejszej sprawie
Sąd drugiej instancji wadliwie nie zasądził odsetek ustawowych za opóźnienie
w zwrocie nienależnych świadczeń za okres przed 24 stycznia 2022 r.
Zasadne okazały się również zarzuty nr 2 i 3, przez które skarżąca
zakwestionowała uznanie przez Sąd drugiej instancji postanowień umowy kredytu
dotyczących umów ubezpieczenia niskiego wkładu własnego oraz ubezpieczenia
mieszkania za ważne i skuteczne, co doprowadziło do wyeliminowania z zakresu
nienależnego świadczenia podlegającego zwrotowi kwot świadczonych tytułem
składek na wskazane ubezpieczenia.
W odniesieniu do tej kwestii należy wskazać, że nie może zostać podzielone
stanowisko Sądu Apelacyjnego, który z jednej strony uznaje umowę kredytu za
nieważną (bezskuteczną) w całości, a z drugiej przyjmuje, że ważność zachowują
niektóre jej postanowienia, w tym postanowienia dotyczące umów ubezpieczenia.
Na tym tle trzeba stwierdzić, że ustalenia faktyczne Sądów meriti odnoszące się do
kwot uiszczanych przez powódkę tytułem kosztów ubezpieczenia są szczątkowe
i nie pozwalają na postawienie kategorycznych wniosków. Zgodnie jednak
z występującą w podobnych sytuacjach praktyką rynkową ubezpieczenie niskiego
wkładu własnego nie jest stosunkiem ubezpieczenia, który wiązałby kredytobiorcę
– jest to umowa zawierana przez bank i ubezpieczyciela, a kredytobiorca może
zostać zobowiązany jedynie do pokrywania części składki ubezpieczeniowej
należnej ubezpieczycielowi od banku. Jeżeli podstawą do pobierania tej składki
byłaby umowa kredytu, w razie ustalenia jej nieważności świadczenie kredytobiorcy
w tej części podlega zwrotowi. Inna sytuacja występuje zazwyczaj w przypadku
ubezpieczenia mienia w postaci nieruchomości, której zakup jest kredytowany.
W realiach niniejszej sprawy nie sposób wykluczyć, że powódka zawarła (być może
korzystając z pośrednictwa banku) odrębną umowę ubezpieczenia, a bank jako
pośrednik jedynie pobierał składki na poczet takiej umowy. Brak ustaleń faktycznych
w tej mierze nie pozwala na postawienie kategorycznego wniosku, czy wobec
nieważności umowy kredytu taka umowa ubezpieczenia była również nieważna,
a powódce należy się zwrot uiszczanych składek.
II CSKP 826/23 9
Mimo zatem zgłoszonego przez skarżącą wniosku o orzeczenie
reformatoryjne, jego wydanie przez Sąd Najwyższy nie było w warunkach sprawy
możliwe z uwagi na niepoczynienie przez Sądy meriti koniecznych do tego ustaleń
faktycznych, do których dokonywania – w świetle art. 39813 § 2 k.p.c. – Sąd
Najwyższy nie jest co do zasady uprawniony. Niezależnie od wskazanych niejasności
związanych z ponoszeniem kosztów ubezpieczenia, wobec przesądzenia, że do
postawienia roszczenia kredytobiorcy w stan wymagalności nie było potrzebne
odebranie szczególnego oświadczenia w zakresie jego świadomości co do
konsekwencji uznania umowy za nieważną, konieczne jest jednoznaczne ustalenie
dat doręczeń pism, w których powódka wzywała pozwanego do uiszczenia
odpowiednich kwot, a na tej podstawie ustalenie terminu spełnienia świadczenia
(art. 455 k.c.) oraz – następującego po jego upływie – stanu opóźnienia, ze skutkiem
powstania roszczenia o zapłatę odsetek (art. 481 k.c.).
Mając powyższe na uwadze, Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony wyrok
w odpowiednim zakresie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi
Apelacyjnemu w Warszawie na podstawie art. 39815 § 1 k.p.c., pozostawiając temu
Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania kasacyjnego.
Beata Janiszewska Joanna Misztal-Konecka Marcin Krajewski
(E.M.)
[SOP]