I CSK 2785/23
Supreme Court2025-01-15
Case number
I CSK 2785/23
Court
Sąd Najwyższy
Judgment date
2025-01-15
Type
Postanowienie
Judgment text
I CSK 2785/23
POSTANOWIENIE
30 stycznia 2025 r.
Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej w składzie:
SSN Monika Koba
na posiedzeniu niejawnym 30 stycznia 2025 r. w Warszawie
w sprawie z powództwa A.B., M.B., K.K. i M.K.
przeciwko S. spółce akcyjnej w W.
o ustalenie i zapłatę,
na skutek skargi kasacyjnej S. spółki akcyjnej w W.
od wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie
z 15 marca 2023 r., I ACa 954/22,
1) odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania,
2) zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 2785 (dwa
tysiące siedemset osiemdziesiąt pięć) złotych tytułem zwrotu
kosztów postępowania kasacyjnego z odsetkami w wysokości
odsetek ustawowych za opóźnienie za czas po upływie tygodnia
od dnia doręczenia pozwanemu odpisu niniejszego
postanowienia do dnia zapłaty.
UZASADNIENIE
Wyrokiem z 27 czerwca 2022 r. Sąd Okręgowy w Lublinie ustalił, że nie
istnieje pomiędzy powodami A.B., M.B., K.K. i M.K. a pozwanym S. spółką akcyjną
w W. stosunek prawny wynikający z zawartej 31 marca 2008 r. przez powodów z X.
spółką akcyjną w W. (poprzednikiem prawnym pozwanego) nieważnej w całości
I CSK 2785/23 2
umowy kredytu hipotecznego na cele mieszkaniowe […]; oddalił powództwo w
pozostałej części i orzekł o kosztach procesu.
Wyrokiem z 15 marca 2023 r. Sąd Apelacyjny w Lublinie - orzekając na
skutek apelacji pozwanego oraz zażalenia powodów na rozstrzygnięcie o kosztach
procesu – oddalił apelację pozwanego, zmienił częściowo postanowienie o
kosztach procesu, oddalił zażalenie powodów w pozostałej części, orzekł o
kosztach postępowania apelacyjnego oraz sprostował oczywistą omyłkę pisarską w
sentencji zaskarżonego wyroku w ten sposób, że w miejsce wyrazu „[…]” nakazał
wpisać wyraz „[…]”.
Orzeczenie to zostało zaskarżone skargą kasacyjną przez pozwanego.
Skarżący we wniosku o przyjęcie skargi do rozpoznania powołał się na przesłanki z
art. 3989 § 1 pkt 1 i 2 i 3 k.p.c.
W ocenie skarżącego, w niniejszej sprawie doszło do nieważności
postępowania przed Sądem drugiej instancji z uwagi na orzekanie przez ten Sąd w
składzie jednoosobowym.
Zdaniem skarżącego w sprawie istnieje potrzeba wykładni przepisów art.
3851 § 1 i 2 k.c. wywołująca rozbieżności w orzecznictwie Sądu Najwyższego,
dotyczące tego, które postanowienia charakterystyczne dla umów kredytu
indeksowanych do franka szwajcarskiego są abuzywne, w przypadku stwierdzenia
przez sąd, że uprawnienie banku do jednostronnego ustalania kursu franka
szwajcarskiego narusza rażąco interesy konsumenta i jest niezgodne z dobrymi
obyczajami: czy abuzywna jest wówczas wyłącznie klauzula kursowa określająca
sposób ustalenia wartości franka szwajcarskiego, czy też wszystkie postanowienia
dotyczące indeksacji kredytu, tj. klauzula kursowa jak i klauzula ryzyka walutowego
stanowiąca, że wysokość zobowiązań z umowy kredytu zależna jest od zmiennej
na przestrzeni obowiązywania umowy wartości waluty obcej?;
Ponadto zdaniem skarżącego w sprawie występują istotne zagadnienia
prawne polegające na tym: (1) „czy na etapie oceny możliwości obowiązywania
umowy po usunięciu postanowienia abuzywnego, tj. na etapie poprzedzającym
etap zastępowania postanowienia abuzywnego przepisem dyspozytywnym, o
którym mowa w orzeczeniach C-26/13 Kásler i C-260/18 Dziubak oraz C-932/19
I CSK 2785/23 3
OTP Jelzalogbank Zrt. dopuszczalne jest ustalenie treści umowy (stosunku
prawnego), w zakresie który był regulowany przez abuzywną normę, na podstawie
art. 65 § 1 i 2 k.c. lub art. 56 k.c. w zw. z art. 41 ustawy - Prawo wekslowe lub
art. 56 k.c. w zw. z art. 358 § 2 k.c., lub też art. 56 k.c. w zw. ze wskazanymi w
przypisie kilkudziesięcioma przepisami, z których na zasadzie analogii iuris lub
analogii legis wynika, że w polskim prawie obowiązuje generalna norma, zgodnie z
którą wartość waluty obcej określa się według kursu średniego NBP ?; (2) „czy
oceniając możliwości obowiązywania umowy kredytu indeksowanego do franka
szwajcarskiego, po usunięciu postanowienia abuzywnego zgodnie z prawem
krajowym, należy brać pod uwagę stan prawny z: dnia zawarcia umowy, dnia
powstania sporu czy dnia orzekania? (3) „czy jeżeli bez abuzywnego postanowienia
umowa kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego nie może obowiązywać,
to dochodzi do automatycznej jego substytucji normą dyspozytywną, o ile tylko
zastosowanie środków krajowych zapewnia doprowadzenie do sytuacji jaka
miałaby miejsce, gdyby umowa nie zawierała tego abuzywnego postanowienia?”;
(4) „czy art. 358 § 2 k.c. stanowi szczegółowy przepis dyspozytywny, który znajduje
zastosowanie z mocy prawa (automatycznie) w miejsce abuzywnej klauzuli
kursowej określającej sposób ustalenia kursu franka szwajcarskiego, na potrzeby
operacji związanych z indeksowaniem przy wypłacie i przy spłacie kredytu?”.
Powodowie w odpowiedzi na skargę kasacyjną wnieśli o odmowę przyjęcia
jej do rozpoznania i zasądzenie kosztów postępowania kasacyjnego.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Skarga kasacyjna jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia, którego
rozpoznanie przez Sąd Najwyższy musi być uzasadnione względami o szczególnej
doniosłości, wykraczającymi poza indywidualny interes skarżącego, a mającymi
swoje źródło w interesie publicznym. Zgodnie z art. 398 9 § 1 k.p.c. Sąd Najwyższy
przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania, jeżeli w sprawie występuje istotne
zagadnienie prawne, potrzeba wykładni przepisów prawnych budzących poważne
wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów, zachodzi
nieważność postępowania lub skarga kasacyjna jest oczywiście uzasadniona. Sąd
Najwyższy w ramach przedsądu bada tylko wskazane w skardze kasacyjnej
I CSK 2785/23 4
okoliczności uzasadniające jej przyjęcie do rozpoznania, a nie podstawy kasacyjne
i ich uzasadnienie. Cel wymagania określonego w art. 398 4 § 2 k.p.c. może być
osiągnięty tylko przez powołanie i uzasadnienie istnienia przesłanek o charakterze
publicznoprawnym, które będą mogły stanowić podstawę oceny skargi kasacyjnej
pod kątem przyjęcia jej do rozpoznania. Sąd Najwyższy nie jest trzecią instancją
sądową i nie jest jego rolą usuwanie błędów w zakresie wykładni i stosowania
prawa w każdej indywidualnej sprawie.
W judykaturze Sądu Najwyższego utrwalił się pogląd, że wskazanie
przyczyny określonej w art. 3989 § 1 pkt 1 k.p.c. nakłada na skarżącego obowiązek
przedstawienia zagadnienia o charakterze abstrakcyjnym wraz z argumentami
prowadzącymi do rozbieżnych ocen prawnych, wykazania, że nie zostało ono
rozstrzygnięte w dotychczasowym orzecznictwie, a wyjaśnienie go ma istotne
znaczenie nie tylko dla rozstrzygnięcia tej konkretnej sprawy, ale także innych
podobnych spraw, przyczyniając się do rozwoju prawa (zob. m.in. postanowienia
Sądu Najwyższego z 10 maja 2001 r., II CZ 35/01, OSNC 2002, nr 1, poz. 11 i z
11 stycznia 2002 r., III CKN 570/01, OSNC 2002, nr 12, poz. 151).
Oparcie natomiast wniosku o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania na
tym, że istnieje potrzeba wykładni przepisów prawnych budzących poważne
wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów wymaga
wykazania, że określony przepis prawa, mimo że budzi poważne wątpliwości, nie
doczekał się wykładni albo niejednolita wykładnia wywołuje wyraźnie wskazane
przez skarżącego rozbieżności w orzecznictwie w odniesieniu do identycznych lub
podobnych stanów faktycznych, które należy przytoczyć. Nie istnieje przy tym
istotne zagadnienie prawne ani potrzeba wykładni przepisów prawa, jeżeli Sąd
Najwyższy zajął już stanowisko w kwestii tego zagadnienia oraz wykładni
przepisów i wyraził swój pogląd we wcześniejszych orzeczeniach, a nie zachodzą
żadne okoliczności uzasadniające zmianę tego poglądu (zob. m. in. postanowienia
Sądu Najwyższego z 17 marca 2015 r., I PK 4/15, niepubl.; z 23 kwietnia 2015 r.,
I CSK 691/14, niepubl.; i z 12 grudnia 2008 r., II PK 220/08, niepubl.).
Wniosek o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania nie spełnia tych
wymagań, problematyka, na którą wskazuje skarżący, była bowiem wielokrotnie
I CSK 2785/23 5
przedmiotem wypowiedzi w nowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego – w
odniesieniu do zbliżonych treścią umów kredytowych indeksowanych do franka
szwajcarskiego - a pozwany przekonująco nie wykazał, by istniała potrzeba
ponownej wypowiedzi Sądu Najwyższego w tym przedmiocie. Nie wykazał także,
zwłaszcza w kontekście orzecznictwa TSUE i najnowszego orzecznictwa Sądu
Najwyższego, by aktualnie istniały poważne rozbieżności w orzecznictwie Sądu
Najwyższego w kwestiach poruszonych we wniosku.
W zakresie problemu pierwszego potrzeba wykładni art. 385 1 § 1 i 2 k.c. nie
istnieje w sprawie, w której wniesiono skargę, skoro Sądy meriti stwierdziły w niej
abuzywność zarówno klauzuli kursowej jak i klauzuli ryzyka walutowego w związku
z niedopełnieniem przez pozwanego obowiązków informacyjnych w zakresie
ekspozycji powodów na nieograniczone ryzyko walutowe. Nieadekwatne do
okoliczności sprawy jest zatem rozstrzyganie problemu dotyczącego konsekwencji
stwierdzenia abuzywności jedynie klauzuli kursowej dla całego mechanizmu
waloryzacji przewidzianego w umowie (klauzuli ryzyka walutowego).
Niezależnie od powyższego stwierdzić należy, że kwestia czy warunek
umowny ma na tyle odrębny charakter, że może podlegać samodzielnemu badaniu
w płaszczyźnie abuzywności, dotyczy oceny konkretnej umowy, co nie spełnia
warunku przesłanki kasacyjnej na której skarżący opiera wniosek o przyjęcie skargi
do rozpoznania, tak postawiony problem nie ma bowiem charakteru abstrakcyjnego
i powinien być rozstrzygany w okolicznościach konkretnej sprawy.
Ponadto, w aktualnym orzecznictwie TSUE rozróżnia się abuzywność
postanowień dotyczących kryteriów przeliczania waluty krajowej na walutę
indeksacji (klauzule kursowe, spreadowe), od klauzul ryzyka walutowego,
dotyczących obciążenia konsumenta negatywnymi następstwami deprecjacji waluty
krajowej, jako kompensata za korzystniejszą stopę procentową (zob. m.in. wyroki z
20 września 2017 r., C- 186/16, Ruxandra Andruciuc i in. Banca Romaneascu; z
22 lutego 2018 r., C-119/17; z 20 września 2018 r., C – 51/17, OTP Bank Nyrt. I in.
przeciwko Terez Illyez i in.). W nowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego
wyjaśniono natomiast, że klauzula ryzyka walutowego nie może funkcjonować bez
klauzuli kursowej określającej przeliczenie zobowiązań stron celem ustalenia
wysokości ich świadczenia. Z kolei klauzula spreadowa nie ma racji bytu w umowie,
I CSK 2785/23 6
w której nie zastosowano mechanizmu indeksacji i wynikającej z niego narażenia
konsumenta na ryzyko kursowe. W konsekwencji stwierdzono, że klauzule
przeliczeniowe i klauzule ryzyka walutowego składające się na przyjęty w umowach
kredytowych mechanizm waloryzacji - są ze sobą ściśle powiązane, a ich
rozszczepienie jest zabiegiem sztucznym (zob. m.in. wyroki Sądu Najwyższego z
27 listopada 2019 r., II CSK 483/18, OSP 2021, z. 2, poz. 7; z 11 grudnia 2019 r.,
V CSK 382/18, OSNC-ZD 2021, z. B, poz. 20; z 10 maja 2022 r., II CSKP 285/22,
niepubl.; z 13 maja 2022 r., II CSKP 464/22, niepubl.; z 8 listopada 2022 r.,
II CSKP 1153/22, niepubl.; z 26 stycznia 2023 r., II CSKP 722/22, niepubl.; z
20 lutego 2023 r., II CSKP 809/22, niepubl.; i z 18 kwietnia 2023 r., II CSKP
1511/22, niepubl.).
Przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania nie uzasadniają także
zagadnienia sprowadzające się kwestii możliwości uzupełnienia luk w umowie, w
której wystąpiły klauzule abuzywne w kontekście możliwości utrzymania umowy w
mocy.
W judykaturze Sądu Najwyższego dominuje obecnie pogląd, że w
przypadku, gdy eliminacja niedozwolonego postanowienia umownego doprowadzi
do takiej deformacji umowy, że na podstawie pozostałej jej treści nie da się
odtworzyć praw i obowiązków stron, to nie można przyjąć, że strony są związane
pozostałą częścią umowy. Umowa będzie dotknięta nieważnością, gdy bez
abuzywnych postanowień jej obowiązywanie nie jest możliwe w świetle prawa
krajowego i nie zaszły przesłanki umożliwiające zastosowanie regulacji zastępczej,
a konsument postanowień abuzywnych nie potwierdził, nie udzielając następczo
świadomej i wolnej zgody na te klauzule i tym samym odmawiając przywrócenia im
skuteczności z mocą wsteczną.
Dotyczy to sytuacji, gdy określenie wysokości należności obciążającej
kredytobiorcę w umowie kredytu powiązanej z walutą obcą z odwołaniem do tabel
kursowych ustalanych jednostronnie przez bank, bez wskazania obiektywnych
kryteriów oznaczania kursu waluty obcej, jest nietransparentne, pozostawia pole do
arbitralnego działania banku i w ten sposób obarcza kredytobiorcę
nieprzewidywalnym ryzykiem oraz narusza równorzędność stron umowy kredytu.
Takie postanowienia są niedopuszczalne, jako kształtujące prawa i obowiązki
I CSK 2785/23 7
konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego
interesy, a ich bezskuteczność – niezależnie od dalszych postanowień umowy, w
tym wyrażających ryzyko walutowe – może prowadzić do upadku umowy w całości
(zob. m.in. uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 7 maja 2021 r.,
III CZP 6/21, OSNC 2021, nr 9, poz. 56 ; wyroki Sądu Najwyższego z 1 marca
2017 r., IV CSK 285/16; z 24 października 2018 r., II CSK 632/17; z 11 grudnia
2019 r., V CSK 382/18; z 16 września 2021 r., I CSKP 166/21; z 13 maja 2022 r.,
II CSKP 464/22, niepubl.; z 9 września 2022 r., II CSKP 794/22, niepubl. oraz
postanowienie Sądu Najwyższego z 27 kwietnia 2023 r., I CSK 3629/22, niepubl.).
W orzecznictwie Sądu Najwyższego zdecydowanie przeważa także pogląd,
że niedopuszczalne jest przekształcenie kredytu powiązanego z walutą obcą w
kredyt złotowy oprocentowany stawką LIBOR lub WIBOR. Wyeliminowanie bowiem
ryzyka kursowego, charakterystycznego dla umowy kredytu powiązanego z walutą
obcą, byłoby równoznaczne z tak daleko idącą modyfikacją umowy, że umowę taką
należałoby uznać za umowę o odmiennej istocie i charakterze, co prowadzi do
wniosku, że po wyeliminowaniu tego rodzaju klauzul utrzymanie umowy o
charakterze zamierzonym przez strony nie jest możliwe co przemawia za jej
całkowitą nieważnością (zob. m.in. wyrok Sądu Najwyższego z 11 grudnia 2019 r.,
V CSK 382/18, OSNC – ZD 2021, nr 2, poz. 20; z 24 lutego 2022 r., II CSKP 45/22,
niepubl.; z 10 maja 2022 r., II CSKP 285/22, niepubl.; z 13 maja 2022 r., II CSKP
405/22 i II CSKP 293/22, niepubl.; z 27 maja 2022 r., II CSKP 395/22, niepubl.; i z
24 czerwca 2022 r., II CSKP 10/22, niepubl.).
W ugruntowanym orzecznictwie Sądu Najwyższego dominuje także pogląd,
że nie jest możliwe – wbrew woli konsumenta – zastąpienie niedozwolonego
postanowienia umownego odsyłającego do kursu waluty wynikającego z tabeli
bankowej odwołaniem do kursu średniego ustalanego przez NBP względnie
kursu rynkowego waluty (zob. m.in. postanowienie Sądu Najwyższego z
23 sierpnia 2022 r., I CSK 1669/22, niepubl.; wyroki Sądu Najwyższego z
24 lutego 2022 r., II CSKP 45/22; z 10 maja 2022 r., II CSKP 163/22, II CSKP
285/22 i II CSKP 382/22, niepubl.; z 19 maja 2022 r., II CSKP 985/22; i z 20 maja
2022 r., II CSKP 403/22, niepubl.).
Przyjęcia skargi do rozpoznania nie uzasadnia także zagadnienie dotyczące
I CSK 2785/23 8
stanu prawnego, który należy brać pod uwagę przy ocenie możliwości utrzymania
umowy indeksowanej do franka szwajcarskiego w mocy po usunięciu z niej klauzul
abuzywnych. Bez znaczenia jest bowiem to, w jaki sposób Bank rzeczywiście
stosował abuzywne postanowienia umowne, w szczególności czy przynosiły mu
one nieuzasadnione korzyści i czy opierał się na powszechnej i utrwalonej praktyce
bankowej. O tym bowiem czy postanowienie jest niedozwolone decydują
okoliczności z chwili zawarcia umowy. Dla oceny abuzywności postanowień
umownych nie ma znaczenia przyczyna zawarcia przez powodów umowy, sposób
jej wykonywania czy interes Banku, który w relacji z konsumentem stosował
klauzule niedozwolone. Przeciwne stanowisko nie jest możliwe do zaakceptowania
ze względów konstrukcyjnych oznaczałoby bowiem, że o tym czy postanowienie
jest abuzywne można by dowiedzieć się dopiero po wykonaniu umowy w całości,
kiedy znany jest już ostateczny sposób korzystania z danego postanowienia, co
pozostawałoby w sprzeczności z podstawowymi zasadami dotyczącymi sankcji
dotykających wadliwych czynności prawnych (zob. m.in. uchwała składu siedmiu
sędziów Sądu Najwyższego z 20 czerwca 2018 r., III CZP 29/17, OSNC 2019, nr 1,
poz. 2 oraz orzecznictwo TSUE przytoczone w jej uzasadnieniu).
W konsekwencji w orzecznictwie Sądu Najwyższego wykluczono również
możliwość wypełnienia luki w umowie po wyeliminowaniu z niej postanowień
abuzywnych przez odwołanie do art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Prawo bankowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 1896). Przyjęto, że wejście w życie ustawy z
29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2011, nr 165, poz. 984 dalej: „ustawa antyspreadowa”) nie pozwala w pełni
wyeliminować z umowy postanowień zawierających niejasne reguły przeliczania
należności kredytowych. Sankcje będące konsekwencją abuzywności postanowień
umownych działają bowiem ze skutkiem ex tunc, co oznacza, że zdarzenia o
charakterze następczym w stosunku do daty zawarcia umowy – z wyjątkiem woli
konsumenta – pozostają bez znaczenia dla stwierdzenia abuzywności postanowień
umowy. Ponadto ustawa antyspreadowa nie zawiera przepisów o charakterze
dyspozytywnym, które mogłyby zastąpić nieuczciwe klauzule zawarte w umowach
kredytowych. Nie stwarza też podstawy do formułowania przez kredytobiorców
roszczeń przeciwko bankom o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli o
I CSK 2785/23 9
zmianę postanowień umowy od chwili jej zawarcia, a umożliwia jedynie dokonanie
zmiany postanowień umowy dotyczących sposobu waloryzacji niespłaconych rat na
przyszłość. Nie oznacza to jednak, że nakłada na nich obowiązek zachowania
takiej formy spłaty albo wyłącza możliwość zgłoszenia roszczeń powstałych na
gruncie umów niespełniających wymagań stawianych umowom kredytowym w
stosunkach z konsumentami (zob. m.in. wyroki Sądu Najwyższego z 13 maja
2022 r., II CSKP 405/22, niepubl. i z 28 lipca 2023 r., I CSK 611/22, niepubl.).
Możliwości usunięcia luki w umowach kredytowych nie stwarza także
art. 358 § 2 k.c. wprowadzony do kodeksu cywilnego z dniem 24 stycznia 2009 r.
ustawą z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz
ustawy – Prawo dewizowe, Dz.U. z 2008 r., Nr 228, poz. 1506). Niezależnie od
argumentacji wyżej przytoczonej, dotyczy on bowiem zobowiązań wyrażonych w
walucie obcej, a w przypadku kredytu indeksowanego do CHF waluta obca stanowi
jedynie miernik wartości zobowiązania zaciągniętego w walucie polskiej i świadczeń
spełnianych przez kredytobiorców. Spełnienie przez Bank świadczenia w walucie
obcej było od początku wyłączone, a kwota kredytu mogła być wypłacona
wyłącznie w złotych.
Nie można też dokonać wykładni umów kredytowych na podstawie art. 65 §
2 k.c. lub art. 56 k.c., już po usunięciu z nich postanowień abuzywnych, w celu
ustalenia zgodnego celu i zamiaru stron co do sposobu ustalenia kursu CHF.
Sprowadzałoby się to bowiem do zmiany treści klauzuli indeksacyjnej, prowadząc
do zmiany jej rozumienia przez wprowadzenie odesłania do wartości rynkowej
CHF. Dla rozstrzygnięcia o utrzymaniu umowy w mocy nieadekwatne jest
odwoływanie się do hipotetycznej woli stron, groziłoby to bowiem ryzykiem
dalszego pogorszenia sytuacji strony dotkniętej nadużyciem, gdyby strona, która
narzuciła niedozwolone postanowienie umowne wywodziła, że nie zawarłaby
umowy z jego pominięciem.
Zgodnie z orzecznictwem TSUE art. 5 i 6 Dyrektywy należy bowiem
interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie temu, by sąd krajowy,
który stwierdził nieuczciwy charakter warunku umowy dokonał wykładni tego
warunku w celu złagodzenia jego nieuczciwego charakteru, nawet jeśli taka
wykładnia odpowiadałaby wspólnej woli stron. W konsekwencji art. 6 ust. 1
I CSK 2785/23 10
Dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że niezgodny z tym artykułem jest
przepis prawa krajowego dający sądowi możliwość uzupełnienia umowy przez
zmianę treści owego warunku. Możliwość taka istniałaby tylko w przypadku, gdyby
stwierdzenie nieważności nieuczciwego warunku zobowiązywało sąd do
unieważnienia umowy w całości, narażając tym samym konsumenta na szczególnie
niekorzystne konsekwencje (zob. wyroki TSUE z 18 listopada 2021 r. C – 212/20,
M.P., B.P. przeciwko „A” i z 29 kwietnia 2021 r., C – 19/20, Bank BPH).
Nie jest także możliwe zaradzenie lukom wynikającym z usunięcia
nieuczciwego warunku zawartego w umowie kredytowej przez zastosowanie
przepisów prawa krajowego, które mogłyby mieć zastosowanie do umowy tylko
odpowiednio lub przez analogię i które odzwierciedlają regułę obowiązującą w
krajowym prawie zobowiązań (zob. wyrok TSUE z 16 marca 2023 r., C-6/22,
M.B.,U.B.,M.B. przeciwko X S.A.). Takie rozwiązanie stałoby w sprzeczności z
celami prewencyjnymi Dyrektywy w postaci zniechęcenia przedsiębiorców do
wykorzystywania w zawieranych umowach nieuczciwych postanowień umownych
(zob. m.in. wyroki Sądu Najwyższego z 24 października 2018 r., II CSK 632/17,
niepubl. i z 27 listopada 2019 r., II CSK 483/18; postanowienia Sądu Najwyższego
z 12 września 2023 r., I CSK 5858/22 i I CSK 5941/22, niepubl.; zob. także wyrok
TSUE z 8 września 2022 r., C-80/21, C-81/21, C-82/21). W tym ostatnim
orzeczeniu Trybunał stwierdził, że z przedłożonych mu materiałów sprawy nie
wynika, by istniały przepisy prawa polskiego o charakterze dyspozytywnym,
mogące zastąpić nieuczciwe warunki umowne, podkreślając niedopuszczalność
sądowej modyfikacji treści postanowienia nieuczciwego w drodze wykładni
sądowej.
Stwierdzenie nieważności umowy mieści się przy tym w zakresie sankcji,
jaką Dyrektywa 93/13 przewiduje w związku z wykorzystywaniem przez
przedsiębiorcę nieuczciwych postanowień umownych. Uzupełnienie umowy przez
sąd i dokonanie zmiany treści abuzywnego postanowienia mogłoby zagrażać
realizacji długoterminowego celu ustanowionego w art. 7 Dyrektywy 93/13,
prowadząc do wyeliminowania zniechęcającego skutku wywieranego na
przedsiębiorców przez zwykły brak stosowania takich warunków wobec
konsumentów. Byliby oni w ten sposób zachęcani do stosowania nieuczciwych
I CSK 2785/23 11
warunków, wiedząc, że nawet gdyby miały być one uznane za bezskuteczne, to
umowa mogłaby zostać uzupełniona w niezbędnym zakresie przez sąd krajowy, co
pozostałoby bez wpływu na jej ważność i bez istotnego uszczerbku dla ich
interesów (zob. m.in. wyroki TSUE z 14 czerwca 2012 r., C-618/10 Banco Español
de Crédito SA; z 30 kwietnia 2014 r., C 26-13, Árpad Kásler, Hajnalka Káslernè
Rábai przeciwko OTP Jelzálogbank Zrt; z 26 marca 2019 r., C-70/17 i C-179/17,
Abanca Corporación Bancaria SA i Bankia SA oraz wyrok Sądu Najwyższego z
27 listopada 2019 r., II CSK 483/18).
Sąd Najwyższy badając wniosek o przyjęcie skargi do rozpoznania nie
dopatrzył się również okoliczności, które w ramach przedsądu ma obowiązek brać
pod uwagę z urzędu. Podstawy takiej – wbrew stanowisku skarżącego - nie stanowi
rozpoznanie sprawy przez Sąd drugiej instancji w składzie jednoosobowym.
W orzecznictwie Sądu Najwyższego kwestia niedostatecznie
legitymowanego i nieproporcjonalnego - w świetle art. 45 ust. 1 i art. 31 ust. 3
Konstytucji RP - obniżenia standardu ochrony sądowej przez odstąpienie od
kolegialności orzekania w sądzie drugiej instancji została wyjaśniona w uchwale
składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego – zasadzie prawnej – z 26 kwietnia
2023 r., III PZP 6/22, w której przyjęto, że rozpoznanie sprawy cywilnej przez sąd
drugiej instancji w składzie jednego sędziego ukształtowanym na podstawie
art. 15 zzs1 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegółowych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz.U. z 2021 r., poz. 2095 z późn. zm.) ogranicza prawo do sprawiedliwego
rozpatrzenia sprawy (art. 45 ust. 1 Konstytucji RP), ponieważ nie jest konieczne do
ochrony zdrowia publicznego (art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP) i prowadzi do
nieważności postępowania (art. 379 pkt 4 k.p.c.). Przyjęta w uchwale wykładnia
prawa obowiązuje od dnia jej podjęcia - brak tego ograniczenia byłby bowiem
niepożądany ze społecznego punktu widzenia i prowadziłby do nadwyrężenia
powagi władzy sądowniczej oraz wizerunku sądownictwa - nie znajduje zatem
zastosowania w badanej sprawie, w której Sąd Apelacyjny orzekał w składzie
jednoosobowym w dniu 15 marca 2023 r., a zatem przed datą podjęcia uchwały.
I CSK 2785/23 12
Z tych względów – uznając, że argumentacja przedstawiona we wniosku w
zestawieniu z przywołanym orzecznictwem Sądu Najwyższego oraz orzecznictwem
unijnym - nie stwarza podstawy do kolejnej wypowiedzi Sądu Najwyższego w
przedstawionej przez skarżącego problematyce, na podstawie art. 398 9 § 2 k.p.c.,
Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania.
O kosztach postępowania kasacyjnego Sąd Najwyższy orzekł na podstawie
art. 98 § 3, art. 98 § 11 k.p.c., art. 99 w zw. z art. 391 § 1 i w zw. z art. 398 21 k.p.c.,
a także § 2 pkt 6 w zw. z § 10 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych
(tekst. jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 1935, ze zm.).
(M.M.)
[a.ł]