I CSK 2772/23
Supreme Court2023-12-15
Case number
I CSK 2772/23
Court
Sąd Najwyższy
Judgment date
2023-12-15
Type
Postanowienie
Judgment text
I CSK 2772/23
POSTANOWIENIE
21 grudnia 2023 r.
Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej w składzie:
SSN Tomasz Szanciło
na posiedzeniu niejawnym 21 grudnia 2023 r. w Warszawie
w sprawie z powództwa M.K., W.F., A.K. i W.F.1.
przeciwko Bank spółce akcyjnej w W.
o zapłatę i ustalenie,
na skutek skargi kasacyjnej Bank spółki akcyjnej w W.
od wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku
z 3 lutego 2023 r., I ACa 37/22,
1. odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania;
2. zasądza od Banku spółki akcyjnej w W. na rzecz M.K.,
W.F., A.K. i W.F.1. kwoty po 675 zł (sześćset siedemdziesiąt
pięć
złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego
– wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia
następnego po upływie tygodnia od dnia doręczenia
pozwanemu odpisu wyroku do dnia zapłaty.
[P.L.]
UZASADNIENIE
I CSK 2772/23 2
W związku ze skargą kasacyjną pozwanego Banku S.A. w W. od wyroku
Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 3 lutego 2023 r. Sąd Najwyższy zważył, co
następuje:
Zgodnie z art. 3989 § 1 k.p.c. Sąd Najwyższy przyjmuje skargę kasacyjną
do rozpoznania, jeżeli w sprawie występuje istotne zagadnienie prawne, istnieje
potrzeba wykładni przepisów prawnych budzących poważne wątpliwości lub
wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów, zachodzi nieważność
postępowania lub skarga kasacyjna jest oczywiście uzasadniona. Tylko na tych
przesłankach Sąd Najwyższy może oprzeć rozstrzygnięcie o przyjęciu lub odmowie
przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania.
W judykaturze już wielokrotnie wypowiadano się na temat charakteru skargi
kasacyjnej (zob. np. postanowienia SN: z 13 czerwca 2018 r., II CSK 71/18;
z 15 kwietnia 2021 r., I CSK 43/21; z 25 sierpnia 2021 r., II CSK 216/21). Wskazano
m.in., że skarga kasacyjna została ukształtowana w przepisach kodeksu
postępowania cywilnego jako nadzwyczajny środek zaskarżenia, nakierowany na
ochronę interesu publicznego przez zapewnienie rozwoju prawa, jednolitości
orzecznictwa oraz prawidłowej wykładni, a także w celu usunięcia z obrotu
prawnego orzeczeń wydanych w postępowaniu dotkniętym nieważnością lub
oczywiście wadliwych, nie zaś jako ogólnie dostępny środek zaskarżenia orzeczeń
umożliwiający rozpoznanie sprawy w kolejnej instancji sądowej.
Koniecznej selekcji skarg pod kątem realizacji tego celu służy instytucja tzw.
przedsądu, ustanowiona w art. 398 9 k.p.c., w ramach której Sąd Najwyższy
dokonuje wstępnej oceny skargi kasacyjnej. Ten etap postępowania przed Sądem
Najwyższym jest ograniczony – co należy podkreślić – wyłącznie do zbadania
przesłanek przewidzianych w art. 3989 § 1 pkt 1-4 k.p.c., nie zaś merytorycznej
oceny skargi kasacyjnej. W razie spełnienia co najmniej jednej z tych przesłanek,
przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania jest usprawiedliwione.
Wniosek o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania skarżący oparł
na przesłankach uregulowanych w art. 398 9 § 1 pkt 1 i 2 k.p.c. Przesłanki te nie
zostały jednak spełnione.
I CSK 2772/23 3
W tym kontekście Sąd Najwyższy wskazuje, że skarga kasacyjna stanowi
nadzwyczajny środek zaskarżenia. Jego rozpoznanie nie ma charakteru
postępowania w ramach trzeciej instancji. Służy realizacji konstytucyjnych
i ustawowych zadań Sądu Najwyższego, wśród których pozostają przede
wszystkim nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie
orzekania (art. 183 ust. 1 Konstytucji RP). Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 8 grudnia
2017 r. o Sądzie Najwyższym (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1093 ze zm.) jego
obowiązki obejmują zapewnienie jednolitości orzecznictwa i rozstrzyganie
zagadnień prawnych. Tym właśnie celom wypada podporządkować także
rozstrzyganie skarg kasacyjnych.
Istotnym zagadnieniem prawnym w rozumieniu art. 398 9 § 1 pkt 1 k.p.c. jest
zagadnienie nowe, nierozwiązane dotąd w orzecznictwie, którego rozstrzygnięcie
może przyczynić się do rozwoju prawa. Odwołanie się do tej przesłanki przyjęcia
skargi kasacyjnej do rozpoznania wymaga – jak wynika z orzecznictwa Sądu
Najwyższego – sformułowania tego zagadnienia z przytoczeniem wiążących się
z nim konkretnych przepisów prawnych oraz przedstawienia argumentów
świadczących o rozbieżnych ocenach prawnych (zob. np. postanowienia SN:
z 7 czerwca 2005 r., V CSK 3/05; z 25 maja 2021 r., II CSK 96/21). Ponadto,
w judykaturze Sądu Najwyższego utrwalił się pogląd, że wskazanie przyczyny
określonej w powołanym przepisie nakłada na skarżącego obowiązek
przedstawienia zagadnienia o charakterze abstrakcyjnym wraz z argumentami
prowadzącymi do rozbieżnych ocen prawnych, wykazania, że nie zostało ono
rozstrzygnięte w dotychczasowym orzecznictwie, a wyjaśnienie go ma znaczenie
nie tylko dla rozstrzygnięcia tej konkretnej sprawy, ale także innych podobnych
spraw, przyczyniając się do rozwoju prawa. Nie może mieć charakteru
kazuistycznego i służyć uzyskaniu przez skarżącego odpowiedzi odnośnie do
kwalifikacji prawnej szczegółowych elementów podstawy faktycznej zaskarżonego
orzeczenia (zob. m.in. postanowienia SN: z 11 stycznia 2002 r., III CKN 570/01,
OSNC 2002, nr 12, poz. 151; z 30 kwietnia 2015 r., V CSK 598/14; z 15 kwietnia
2021 r., I CSK 720/20). Występowanie w sprawie istotnego zagadnienia prawnego
w zasadzie powinno spełniać wymagania stawiane zapytaniu przedstawianemu
przez sąd drugiej instancji w razie powstania poważnych wątpliwości (art. 390 § 1
I CSK 2772/23 4
k.p.c.), których nie można rozwiązać za pomocą powszechnie przyjętych reguł
wykładni prawa (zob. np. postanowienia SN: z 24 października 2012 r., I PK
129/12; z 8 maja 2015 r., III CZP 16/15, Biul. SN 2015, nr 5). Zagadnienie to nie
może być przy tym pozorne, czyli m.in. nie może stanowić próby obejścia
dokonanych przez sądy ustaleń faktycznych i oceny dowodów (art. 398 3 § 3
i art. 39813 § 2 k.p.c.).
Występowania istotnego zagadnienia prawnego skarżący upatruje
w konieczności udzielenia odpowiedzi na pytania: „(1) czy w świetle art. 385 1 k.c.
i art. 3 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie
nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (Dz.Urz. UE L nr 95, s. 29;
dalej: „dyrektywa 93/13”) uznać należy, że postanowienia umowy kredytu
denominowanego, które w swojej treści odwołują do tabel kursów banków,
naruszają interesy konsumenta w sposób rażący, gdy konsument został pouczony,
że wahania kursów waluty obcej wpłyną na wysokość salda kredytu i wysokość raty
kapitałowo-odsetkowej, a także gdy poprzez odwołanie do waluty obcej konsument
otrzymuje świadczenie ekwiwalentne w postaci niższego oprocentowania kredytu,
a kursy waluty wynikające z tabeli kursów banku nie odbiegają w sposób znaczny
od średniego kursu NBP; (2) czy zgodnie z art. 385 1 § 1 i 2 k.c. w zw. z art. 6 ust. 1
dyrektywy 93/13 w zw. z art. 69 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo
bankowe (aktualnie: tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 2488; dalej: „pr. bank.”)
wyeliminowanie ryzyka kursowego, charakterystycznego dla umowy kredytu
denominowanego, uzasadniającego powiązanie stawki oprocentowania ze stawką
LIBOR, nie prowadzi do nieważności (bezskuteczności) umowy w całości, gdy jej
dalsze wykonywanie było możliwe, co oznacza, że umowa kredytu nie traci swojej
tożsamości jedynie z tego powodu, że świadczenia stron wyrażone są w innej
walucie lub też kredyt jest oprocentowany według niższej stopy niż typowo
stosowana w obrocie, a zachowana tożsamość umowy po eliminacji klauzul
abuzywnych nie może być rozumiana zbyt wąsko, w sytuacji w której: (i) umowa
kredytu wskazuje kwotę do wypłaty kredytobiorcy wyrażoną w walucie polskiej,
(ii) treść spornej umowy pozwala na utrzymanie umowy na podstawie pozostałych
postanowień umowy i może być dalej wykonywana jako kredyt w PLN
z oprocentowaniem ustalonym na podstawie stawki bazowej LIBOR i marży banku,
I CSK 2772/23 5
ewentualnie (iii) treść spornej umowy pozwala na utrzymanie umowy na podstawie
pozostałych postanowień umowy i może być dalej wykonywana jako kredyt w PLN
z oprocentowaniem ustalonym na podstawie stawki bazowej WIBOR i marży
banku; (3) czy umowa kredytu hipotecznego denominowanego może pozostać
w mocy i być wiążąca dla stron w pozostałym zakresie (art. 385 1 § 2 k.c.) również
w sytuacji, w której zawarta w tej umowie klauzula określająca sposób ustalenia
kursu waluty obcej przeznaczonego do przeliczania kapitału kredytu oraz
wysokości rat kredytu zostanie uznania za nieuczciwą, a jednocześnie umowa
zawiera postanowienie określające stawkę bazową oprocentowania kredytu
właściwą dla kredytu udzielanego w walucie polskiej; (4) czy w świetle systemu
ochrony konsumenta, wynikającego z przepisów dyrektywy 93/13 i prawa
krajowego, sąd, badając umowę zawartą pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem
pod kątem abuzywności jej postanowień, a następczo pod kątem możliwości jej
dalszego obowiązywania po wyeliminowaniu z jej treści postanowień abuzywnych,
uprawniony jest do stwierdzenia alternatywnej podstawy prawnej nieważności
umowy (bezwzględnej nieważności umowy) wynikającej z wadliwości tych samych
postanowień umownych; (5) od jakiej daty konsument może żądać odsetek
za opóźnienie w spełnieniu świadczenia zasądzonego wskutek stwierdzenia
nieważności umowy kredytu?”.
Skarżący nie sformułował żadnego zagadnienia prawnego w formule wyżej
przedstawionej, jego wywód nie zawiera istotnej argumentacji prawnej. W istocie
zagadnienia prawne wskazane przez skarżącego są pytaniami o trafność
stanowiska Sądu Apelacyjnego wyrażonego w związku z rozstrzygnięciem tej
konkretnej sprawy i polemiką z tym stanowiskiem, związaną z zastosowaniem
konkretnych przepisów prawa (a nie problemem związanym z istotnością
zagadnienia prawnego). Zostały one odniesione do stanu faktycznego i przebiegu
postępowania w tej sprawie, a skarżący nie wykazał ich bardziej ogólnego
znaczenia.
W świetle powyższego należy uznać, że nie stanowi zagadnienia prawnego
stwierdzenie o potrzebie dokonania oceny prawnej w określonym zakresie
w sytuacji, gdy skarżący nie przedstawił argumentów, które świadczyłyby
o możliwych rozbieżnościach interpretacyjnych, innych niż ocena, którą przyjął Sąd
I CSK 2772/23 6
drugiej instancji. To samo dotyczy sytuacji, gdy skarżący nie wykazał wskazanego
powyżej elementu „istotności” ani „nowości”, ograniczając się do przedstawienia
argumentacji stanowiącej w istocie polemikę ze stanowiskiem Sądu drugiej
instancji. W niniejszej sprawie ograniczono się do zgłoszenia wątpliwości, które
w istocie stanowią pozór występowania w sprawie zagadnienia prawnego.
Co jednak istotniejsze, powyższe zagadnienia były już przedmiotem
orzecznictwa.
W judykaturze Sądu Najwyższego obecnie dominuje pogląd, że zastrzeżone
w umowie kredytu złotowego indeksowanego do waluty obcej klauzule, a zatem
także klauzule zamieszczone we wzorcach umownych kształtujące mechanizm
indeksacji, określają główne świadczenie kredytobiorcy (zob. np. wyroki SN:
z 4 kwietnia 2019 r., III CSK 159/17; z 9 maja 2019 r., I CSK 242/18; z 11 grudnia
2019 r., V CSK 382/18, OSNC-ZD 2021, nr 2, poz. 20; z 21 czerwca 2021 r.,
I CSKP 55/21; z 3 lutego 2022 r., II CSKP 459/22). W orzecznictwie TSUE również
podkreśla się, że za postanowienia umowne mieszczące się w pojęciu „głównego
przedmiotu umowy” w rozumieniu art. 4 ust. 2 dyrektywy 93/13 należy uważać te,
które określają podstawowe świadczenia w ramach danej umowy i które z tego
względu charakteryzują tę umowę (zob. wyroki TSUE: z 30 kwietnia 2014 r.,
C-26/13, Kásler i Káslerné Rábai, pkt 49-50; z 26 lutego 2015 r., C-143/13, Matei,
pkt 54; z 23 kwietnia 2015 r., C-96/14, Van Hove, pkt 33; z 20 września 2017 r.,
C-186/16, Andriciuc i in., pkt 35). Za takie uznawane są również postanowienia
(określane niekiedy jako „klauzule ryzyka walutowego”), które wiążą się
z obciążeniem kredytobiorcy – konsumenta ryzykiem zmiany kursu waluty
i związanym z tym ryzykiem zwiększenia kosztu kredytu (zob. wyroki TSUE:
z 20 września 2017 r., C-186/16, Andriciuc i in., pkt 37; z 20 września 2018 r.,
C-51/17, OTP Bank i OTP Faktoring, pkt 68; z 14 marca 2019 r., C-118/17, Dunai,
pkt 48; z 3 października 2019 r., C-260/18, Dziubak, pkt 44).
Nie można podzielić argumentacji pozwanego, że klauzule waloryzacyjne
zostały wyrażone w umowie kredytu w sposób jasny i precyzyjny, a zatem nie
podlegają badaniu pod kątem spełnienia przesłanek z art. 385 1 § 1 k.c.
W orzecznictwie TSUE wyjaśniono, iż wymóg wyrażenia warunku umownego
I CSK 2772/23 7
prostym i zrozumiałym językiem nakazuje, by umowa przedstawiała w sposób
przejrzysty konkretne działanie mechanizmu, do którego odnosi się ów warunek,
a także, w zależności od przypadku, związek między tym mechanizmem
a mechanizmem przewidzianym w innych warunkach, tak by konsument był
w stanie oszacować, w oparciu o jednoznaczne i zrozumiałe kryteria, wypływające
dla niego z tej umowy konsekwencje ekonomiczne. Postanowienia umowy
(regulaminu), określające zarówno zasady przeliczenia kwoty udzielonego kredytu
na złotówki przy wypłacie kredytu, jak i spłacanych rat na walutę obcą, pozwalające
bankowi swobodnie kształtować kurs waluty obcej, mają charakter niedozwolonych
postanowień umownych. Postanowienia analogiczne do ocenianych w tej sprawie
były już wielokrotnie przedmiotem badania Sądu Najwyższego (zob. np. wyroki SN:
z 22 stycznia 2016 r., I CSK 1049/14, OSNC 2016, nr 11, poz. 134; z 4 kwietnia
2019 r., III CSK 159/17; z 7 listopada 2019 r., IV CSK 13/19; z 2 czerwca 2021 r.,
I CSKP 55/21; z 27 lipca 2021 r., V CSKP 49/21). Wyjaśniono, że postanowienia
umowy (regulaminu), określające zarówno zasady przeliczenia kwoty udzielonego
kredytu na złotówki przy wypłacie kredytu, jak i spłacanych rat na walutę obcą,
pozwalające bankowi swobodnie kształtować kurs waluty obcej, mają charakter
niedozwolonych postanowień umownych. Takie klauzule mają charakter abuzywny,
bowiem kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi
obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Sprzeczność z dobrymi obyczajami
i naruszenie interesów konsumenta polega w tym przypadku na uzależnieniu
wysokości świadczenia banku oraz wysokości świadczenia konsumenta od
swobodnej decyzji banku. Zarówno przeliczenie kwoty kredytu na złotówki w chwili
jego wypłaty, jak i przeliczenie odwrotne w chwili wymagalności poszczególnych
spłacanych rat, służy bowiem określeniu wysokości świadczenia konsumenta.
Takie postanowienia, które uprawniają bank do jednostronnego ustalenia kursów
walut, są nietransparentne i pozostawiają pole do arbitralnego działania banku.
W ten sposób obarczają kredytobiorcę nieprzewidywalnym ryzykiem oraz naruszają
równorzędność stron. Takie uregulowanie umowne należy uznać za
niedopuszczalne, niezależnie od tego, czy swoboda przedsiębiorcy (banku)
w ustaleniu kursu jest pełna, czy też w jakiś sposób ograniczona, np. w razie
I CSK 2772/23 8
wprowadzenia możliwych maksymalnych odchyleń od kursu ustalanego
z wykorzystaniem obiektywnych kryteriów.
Kwestia tzw. ryzyka kursowego również była wprost przedmiotem
orzecznictwa. Nie chodzi bowiem o sam mechanizm przeliczania waluty polskiej na
CHF i odwrotnie, ale w ogóle wprowadzenia powiązania wysokości udzielonego
kredytu i wysokości spłat z kursem złotówki wobec CHF (klauzula ryzyka
kursowego). Kredytobiorca musi bowiem zostać jasno poinformowany,
że podpisując umowę kredytu powiązanego z walutą obcą, ponosi pewne ryzyko
kursowe, które z ekonomicznego punktu widzenia może okazać się dla niego
trudne do udźwignięcia w przypadku spadku wartości waluty, w której otrzymuje
wynagrodzenie w stosunku do waluty obcej, w której kredyt został udzielony. W tym
celu przedsiębiorca musi przedstawić ewentualne wahania kursów wymiany
i ryzyko wiążące się z zaciągnięciem kredytu w walucie obcej (wyrok TSUE
z 20 września 2018 r., C-51/17, OTP Bank i OTP Faktoring, pkt 75; podobnie wyrok
TSUE z 20 września 2017 r., C-186/16, Andriciuc i in., pkt 50). Dlatego art. 4 ust. 2
dyrektywy 93/13 należy interpretować w ten sposób, że wymóg, zgodnie z którym
warunki umowy powinny być wyrażone prostym i zrozumiałym językiem,
zobowiązuje instytucje finansowe do dostarczenia kredytobiorcom informacji
wystarczających do podjęcia przez nich świadomych i rozważnych decyzji. Wymóg
ten oznacza, że warunek dotyczący ryzyka kursowego musi zostać zrozumiany
przez konsumenta zarówno w aspekcie formalnym i gramatycznym, jak i
w odniesieniu do jego konkretnego zakresu, tak aby właściwie poinformowany oraz
dostatecznie uważny i rozsądny przeciętny konsument mógł nie tylko dowiedzieć
się o możliwości spadku wartości waluty krajowej względem waluty obcej, w której
kredyt był denominowany (lub indeksowany), ale również oszacować – potencjalnie
istotne – ekonomiczne konsekwencje takiego warunku dla swoich zobowiązań
finansowych (wyrok TSUE z 20 września 2018 r., C-51/17, pkt 78). Jeżeli zatem
konsument nie został należycie poinformowany o ryzyku kursowym, czyli
o możliwości spadku wartości waluty krajowej względem waluty obcej, tak aby mógł
oszacować ekonomiczne konsekwencje takiego warunku dla swoich zobowiązań
finansowych w razie wahań kursu, to oznacza to, że w rozumieniu art. 4 ust. 2
dyrektywy 93/13 warunki umowy nie zostały wyrażone prostym i zrozumiałym
I CSK 2772/23 9
językiem. Umożliwia to kontrolę abuzywności takiego warunku nawet w przypadku
uznania go za określający główne świadczenia stron, skoro nie został
sformułowany w sposób jednoznaczny – art. 3851 § 1 zd. 2 k.c. (wyrok SN
z 3 lutego 2022 r., II CSKP 415/22). Przy czym w praktyce to ryzyko zostało niemal
w całości przerzucone na konsumenta, mając na uwadze kurs waluty w okresie
udzielenia kredytu i brak jakiegokolwiek ograniczenia w tym zakresie, dając
możliwość uzyskania przez bank niczym nieograniczonych korzyści kosztem
konsumenta.
Także w orzecznictwie TSUE podkreśla się, że mamy do czynienia
ze znaczącą nierównowagą kontraktową ze szkodą dla konsumenta w przypadku
nałożenia na niego nieograniczonego ryzyka kursowego (zob. wyrok TSUE
z 10 czerwca 2021 r., od C-776/19 do C-782/19, BNP Paribas Personal Finance SA
oraz BNP Paribas Personal Finance SA i Procureur de la République, pkt 103).
Sąd Apelacyjny zasadnie zatem stwierdził, że kwestionowane postanowienia
stanowiące klauzule indeksacyjne są abuzywne, co oznacza, że są od początku,
z mocy samego prawa dotknięte bezskutecznością na korzyść kredytobiorcy, chyba
że następczo udzieli on świadomej i wolnej zgody na te klauzule i w ten sposób
przywróci skuteczność z mocą wsteczną (zob. uchwałę 7 sędziów SN – zasadę
prawną z 7 maja 2021 r., III CZP 6/21, OSNC 2021, nr 9, poz. 56). Powodowie
takiej zgody nie udzielili, o czym świadczą twierdzenia i zarzuty podnoszone w toku
procesu.
Jak wyjaśniono w orzecznictwie Sądu Najwyższego, jeżeli eliminacja
niedozwolonego postanowienia umownego doprowadzi do takiej deformacji
regulacji umownej, że na podstawie pozostałej jej treści nie da się odtworzyć treści
praw i obowiązków stron, to nie można przyjąć, iż strony pozostają związane
pozostałą częścią umowy. Koresponduje to z art. 6 ust. 1 dyrektywy 93/13, który
przewiduje, że nieuczciwe warunki w umowach zawieranych przez sprzedawców
lub dostawców z konsumentami nie będą wiążące dla konsumenta, a umowa
w pozostałej części będzie nadal obowiązywała strony, jeżeli jest to możliwe
po wyłączeniu z niej nieuczciwych warunków (zob. np. wyroki SN: z 27 lipca 2021 r.,
I CSK 2772/23 10
V CSKP 49/21; z 2 czerwca 2021 r., I CSKP 55/21; z 3 lutego 2022 r., II CSKP
459/22).
Zwrócić należy uwagę na wyrok TSUE z 29 kwietnia 2021 r. (C-19/20, Bank
BPH S.A.), w którym Trybunał orzekł, że wykładni art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1
dyrektywy 93/13 należy dokonywać w ten sposób, że z jednej strony nie stoją one
na przeszkodzie temu, by sąd krajowy usunął jedynie nieuczciwy element warunku
umowy zawartej między przedsiębiorcą a konsumentem, w wypadku gdy
odstraszający cel tej dyrektywy jest realizowany przez krajowe przepisy ustawowe
regulujące korzystanie z niego, o ile element ten stanowi odrębne zobowiązanie
umowne, które może być przedmiotem indywidualnej kontroli pod kątem
nieuczciwego charakteru. Z drugiej strony przepisy te stoją na przeszkodzie temu,
by sąd odsyłający usunął jedynie nieuczciwy element warunku umowy zawartej
między przedsiębiorcą a konsumentem, jeżeli takie usunięcie sprowadzałoby się
do zmiany treści tego warunku poprzez zmianę jego istoty.
Wyeliminowanie z łączącej strony umowy abuzywnych postanowień
umownych rodzi zatem konieczność dokonania oceny, czy umowa w pozostałym
zakresie jest możliwa do utrzymania. Sąd meriti rozważył tę kwestię, uznając,
że obowiązywanie umowy po wyłączeniu z niej nieuczciwych warunków jest
w takim przypadku niemożliwe. Jak wskazał Sąd Najwyższy, wyeliminowanie
ryzyka kursowego, charakterystycznego dla umowy kredytu indeksowanego do
waluty obcej i uzasadniającego powiązanie stawki oprocentowania ze stawką
LIBOR, jest równoznaczne z tak daleko idącym przekształceniem umowy, że należy
ją uznać za umowę o odmiennej istocie i charakterze, choćby nadal chodziło tu
tylko o inny podtyp czy wariant umowy kredytu. Oznacza to z kolei, że po
wyeliminowaniu tego rodzaju klauzul utrzymanie umowy o charakterze
zamierzonym przez strony nie jest możliwe, co przemawia za jej całkowitą
nieważnością (wyrok SN z 11 grudnia 2019 r., V CSK 382/18). Wyeliminowanie
abuzywnych klauzul przeliczeniowych nie prowadzi do utrzymania w mocy kredytu
indeksowanego kursem CHF jako kredytu złotowego oprocentowanego według
stawki LIBOR (wyrok SN z 10 maja 2022 r., II CSKP 285/22); to samo dotyczy
kredytu denominowanego kursem CHF (wyrok SN z 13 maja 2022 r., II CSKP
293/22).
I CSK 2772/23 11
Stwierdzenie nieważności umowy mieści się w zakresie sankcji, jaką
dyrektywa 93/13 przewiduje w związku z wykorzystywaniem przez przedsiębiorcę
nieuczciwych postanowień umownych. Zaakcentować należy, że zagwarantowana
konsumentom przez przepisy tej dyrektywy ochrona ukierunkowana jest m.in. na
osiągnięcie skutku prewencyjnego, o czym mowa w jej art. 7, tj. zniechęcenia
przedsiębiorców do wykorzystywania w zawieranych umowach nieuczciwych
postanowień umownych. W wyroku z 6 marca 2019 r. (C-70/17 i C-179/17, Abanca
Corporación Bancaria SA i Bankia SA, pkt 54) TSUE wykluczył, aby sąd krajowy
mógł zmieniać treść nieuczciwych warunków zawartych w umowach. Wbrew zatem
twierdzeniom pozwanego, nie byłoby uprawnione zastąpienie przez Sąd
postanowień niedozwolonymi innymi, polegającymi np. na odwołaniu się do kursu
walut stosowanego przez Narodowy Bank Polski. Rozwiązanie takie stałoby
w sprzeczności z celami prewencyjnymi dyrektywy 93/13.
Na ten temat szeroko wypowiedziano się w orzecznictwie, również co do
niemożności uzupełnienia postanowień umownych normami zawartymi
w przepisach wskazanych przez pozwanego (zob. np. wyroki SN: z 17 marca
2022 r., II CSKP 474/22; z 19 maja 2022 r., II CSKP 797/22). Skarżący zdaje się
przy tym nie zauważać, że oceny, czy postanowienie umowne jest niedozwolone
(art. 3851 § 1 k.c.), dokonuje się według stanu z chwili zawarcia umowy (uchwała
7 sędziów SN z 20 czerwca 2018 r., III CZP 29/17, OSNC 2019, nr 1, poz. 2).
Wykładnia językowa art. 3851 § 1 zd. 1 k.c. nie stwarza podstaw do przyjęcia,
że w ramach oceny abuzywności postanowienia istotny jest sposób jego
stosowania przez przedsiębiorcę. Przeciwnie, skłania ona do wniosku,
że decydujące znaczenie ma nie to, w jaki sposób przedsiębiorca stosuje
postanowienie i dla kogo jest to korzystne, lecz to, w jaki sposób postanowienie
kształtuje prawa i obowiązki konsumenta. Z przepisu wynika, że przedmiotem
oceny jest samo postanowienie, a więc wyrażona w określonej formie (przeważnie
słownej) treść normatywna, tzn. norma lub jej element określający prawa lub
obowiązki stron (zob. uchwałę 7 sędziów SN z 20 listopada 2015 r., III CZP 17/15,
OSNC 2016, nr 4, poz. 40), a jej punktem odniesienia – sposób oddziaływania
postanowienia na prawa i obowiązki konsumenta. Samo postanowienie może
bezpośrednio kształtować prawa i obowiązki tylko w sensie normatywnym,
I CSK 2772/23 12
wpływając na zakres i strukturę praw lub obowiązków stron. Taka interpretacja
pozostaje w zgodzie z powszechnie akceptowanym poglądem, że art. 385 1 k.c. jest
instrumentem kontroli treści umowy (stosunku prawnego). To, w jaki sposób
postanowienie jest stosowane, jest kwestią odrębną, do której art. 385 1 § 1 zd. 1
k.c. wprost się nie odnosi (zob. uchwałę SN z 20 czerwca 2018 r., III CZP 29/17,
OSNC 2019, nr 1, poz. 2).
Mamy zatem do czynienia ze skutkiem ex tunc, co oznacza, że zdarzenia
o charakterze następczym w stosunku do daty zawarcia umowy zawierającej
klauzule abuzywne pozostają bez znaczenia dla takiego charakteru tych
postanowień umownych (wyjątek stanowi wola konsumenta). Abuzywności
poszczególnych klauzul zawartych w umowie kredytu nie wyeliminowało zatem
wprowadzenie w 2011 r. ust. 3 do art. 69 pr. bank., w wyniku czego kredytobiorcy
uzyskali w ramach umowy o kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej
niż waluta polska możliwość dokonywania spłat rat kapitałowo-odsetkowych oraz
dokonania przedterminowej spłaty pełnej lub częściowej kwoty kredytu
bezpośrednio w walucie obcej. Ta nowelizacja miała na celu wyeliminowanie
tzw. spreadów bankowych, a nie zmiany istoty umowy kredytowej. Innymi słowy,
nie doszło do przekształcenia takiej umowy w umowę o kredyt walutowy.
W świetle orzecznictwa TSUE, w razie stwierdzenia abuzywności klauzuli
ryzyka walutowego utrzymanie umowy „nie wydaje się możliwe z prawnego punktu
widzenia”, co dotyczy także klauzul przeliczeniowych przewidujących spread
walutowy (zob. wyroki TSUE: z 14 marca 2019 r., C-118/17, pkt 52; z 5 czerwca
2019 r., C-38/17, HS, pkt 43). Zdaniem Trybunału jest tak zwłaszcza wówczas,
gdy unieważnienie tych klauzul doprowadziłoby nie tylko do zniesienia mechanizmu
indeksacji oraz różnic kursów walutowych, ale również – pośrednio – do zaniknięcia
ryzyka kursowego, które jest bezpośrednio związane z indeksacją przedmiotowego
kredytu do waluty. W konsekwencji art. 6 ust. 1 dyrektywy 93/13 nie stoi
na przeszkodzie temu, aby sąd krajowy, po stwierdzeniu nieuczciwego charakteru
niektórych warunków umowy kredytu indeksowanego do waluty obcej
i oprocentowanego według stopy procentowej bezpośrednio powiązanej ze stopą
międzybankową danej waluty, przyjął, zgodnie z prawem krajowym, że ta umowa
nie może nadal obowiązywać bez takich warunków z tego powodu, iż ich usunięcie
I CSK 2772/23 13
spowodowałoby zmianę charakteru głównego przedmiotu umowy (zob. wyrok
TSUE z 3 października 2019 r., C-260/18, pkt 44 i 45; zob. też wyrok SN
z 11 grudnia 2019 r., V CSK 382/19).
W orzecznictwie TSUE wyjaśniono również, że art. 1 ust. 2 dyrektywy 93/13,
który dotyczy warunków umowy odzwierciedlających bezwzględnie obowiązujące
przepisy ustawowe lub wykonawcze, ustanawia wyłączenie z zakresu jej
stosowania, wymagające – zgodnie z orzecznictwem Trybunału – spełnienia dwóch
przesłanek. Po pierwsze, warunek umowny musi odzwierciedlać przepis ustawowy
lub wykonawczy, a po drugie, przepis ten musi mieć charakter bezwzględnie
obowiązujący (zob. wyroki TSUE: z 7 listopada 2019 r., C-349/18, C-350/19,
C-351/18, Kanyeba i in., pkt 60; z 3 marca 2020 r., C-125/18, Gómez del Moral
Guasch, pkt 31). Aby stwierdzić, czy przesłanki te są spełnione, sąd krajowy
powinien ustalić, czy dany warunek umowny odzwierciedla przepisy prawa
krajowego, które znajdują zastosowanie w sposób bezwzględnie wiążący wobec
stron umowy niezależnie od ich wyboru, czy też mają charakter dyspozytywny,
a więc są stosowane domyślnie w braku odmiennych ustaleń między stronami
w tym zakresie (zob. wyrok TSUE z 3 marca 2020 r., C-125/18, pkt 32
i przytoczone tam orzecznictwo). Sąd krajowy powinien mieć na uwadze
okoliczność, że w świetle celu wskazanej dyrektywy, polegającego na ochronie
konsumentów przed nieuczciwymi warunkami występującymi w umowach
zawieranych przez konsumentów z przedsiębiorcami, wyjątek ustanowiony w art. 1
ust. 2 tej dyrektywy podlega wykładni ścisłej (zob. podobnie wyroki TSUE:
z 10 września 2014 r., C-34/13, Kušionová, pkt 77; z 20 września 2018 r., C-51/17,
OTP Bank i OTP Faktoring, pkt 54 i przytoczone tam orzecznictwo). Warunek
umieszczony w umowie zawartej przez przedsiębiorcę z konsumentem jest
wyłączony z zakresu stosowania tej dyrektywy wyłącznie wtedy, gdy warunek ten
odzwierciedla treść bezwzględnie obowiązującego przepisu ustawowego lub
wykonawczego w rozumieniu art. 1 ust. 2 dyrektywy 93/13 (zob. wyrok TSUE
z 10 września 2014 r., C-34/13, pkt 80).
Powyższe kwestie zostały przesądzone w wyroku TSUE z 8 września 2022 r.
(C-80/21, C-81/21, C-82/21, Deutsche Bank Polska i Bank Millennium). Wskazano
w nim, że art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy 93/13 należy interpretować w ten
I CSK 2772/23 14
sposób, iż stoją one na przeszkodzie orzecznictwu krajowemu, zgodnie z którym
sąd krajowy może stwierdzić nieuczciwy charakter nie całości warunku umowy
zawartej między konsumentem a przedsiębiorcą, lecz jedynie elementów tego
warunku, które nadają mu nieuczciwy charakter, w związku z czym warunek ten
pozostaje, po usunięciu takich elementów, częściowo skuteczny, jeżeli takie
usunięcie sprowadzałoby się do zmiany treści tego warunku, który ma wpływ na
jego istotę, czego zweryfikowanie należy do sądu odsyłającego (pkt 64). Odwołując
się do swojego dotychczasowego dorobku orzeczniczego, Trybunał odkreślił, że
możliwość zastąpienia nieuczciwego postanowienia umownego przepisem prawa
krajowego o charakterze dyspozytywnym ma charakter wyjątkowy i jest
ograniczona do przypadków, w których usunięcie nieuczciwego postanowienia
umownego zobowiązywałoby sąd do unieważnienia umowy jako całości, narażając
tym samym konsumenta na szczególnie szkodliwe skutki, tak że ten ostatni
zostałby tym ukarany (pkt 67, 71). W razie możliwości stwierdzenia nieważności
sąd krajowy nie może zastąpić nieuczciwych warunków (klauzul abuzywnych)
przepisem krajowym o charakterze dyspozytywnym (pkt 68) czy ogólnym (pkt 77),
przy czym kluczowe znaczenie ma wola wyrażona przez konsumenta (pkt 74, 78).
TSUE stwierdził również, że „z akt sprawy przedłożonych Trybunałowi nie wynika,
by istniały przepisy prawa polskiego o charakterze dyspozytywnym, mające
zastąpić uchylone nieuczciwe warunki umowne”. Jednocześnie podkreślił
niedopuszczalność sądowej modyfikacji treści postanowienia nieuczciwego
w drodze wykładni sądowej (pkt 79-80). Generalnie zatem w omawianej sytuacji
sąd powinien stwierdzić nieważność umowy, jeżeli konsument został
poinformowany o skutkach takiego rozstrzygnięcia i wyraził na to zgodę, chyba że
wywołałoby ono dla niego szczególnie negatywne skutki.
Ponadto należy przypomnieć, że ochrona przyznana przez dyrektywę 93/13
nie może być ograniczona jedynie do okresu wykonania umowy zawartej
z konsumentem przez przedsiębiorcę, ale obowiązuje również po wykonaniu tej
umowy. Tak więc o ile w przypadku stwierdzenia nieważności zawartej między
konsumentem a przedsiębiorcą umowy z powodu nieuczciwego charakteru jednego
z jej warunków do państw członkowskich należy uregulowanie, w drodze ich prawa
krajowego, skutków tego, o tyle musi się to odbyć z poszanowaniem ochrony
I CSK 2772/23 15
przyznanej konsumentowi przez tę dyrektywę, w szczególności przez zapewnienie
przywrócenia sytuacji prawnej i faktycznej, jaka istniałaby w braku zaistnienia
takiego nieuczciwego warunku (zob. wyrok TSUE z 16 marca 2023 r., C-6/22, M.B.
i in., pkt 21-22). Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału ustanowiony
przez dyrektywę 93/13 system ochrony opiera się na założeniu, że konsument jest
stroną słabszą niż przedsiębiorca, zarówno pod względem możliwości
negocjacyjnych, jak i ze względu na stopień poinformowania (zob. wyrok TSUE
z 4 maja 2023 r., C-200/21, BRD Groupe Societé Générale i Next Capital Solutions,
pkt 24 i przytoczone tam orzecznictwo).
Powołanie się na przesłankę przedsądu przewidzianą w art. 398 9 § 1 pkt 2
k.p.c. wymaga wskazania przepisu prawa, którego wykładnia budzi wątpliwości,
określenia zakresu koniecznej wykładni, wykazania, że wątpliwości interpretacyjne
mają poważny charakter i wymagają zajęcia stanowiska przez Sąd Najwyższy,
a jeżeli podstawą wniosku w tym zakresie jest twierdzenie o występujących
w orzecznictwie sądowym rozbieżnościach wynikających z dokonywania przez
sądy różnej wykładni przepisu, konieczne jest wskazanie rozbieżnych orzeczeń,
dokonanie ich analizy i wykazanie, że rozbieżność wynika z różnej wykładni
przepisu (zob. np. postanowienia SN: z 15 października 2002 r., II CZ 102/02;
z 28 marca 2007 r., II CSK 84/07; z 12 grudnia 2008 r., II PK 220/08; z 24 lutego
2012 r., II PK 274/11; z 15 kwietnia 2021 r., IV CSK 617/20). Nie może stanowić
przesłanki przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania jedynie przekonanie
skarżącej strony o „istotności” czy „ważności” problemu, który pojawia się na tle
konkretnego rozstrzygnięcia w postępowaniu przed sądem drugiej instancji ani nie
może sprowadzać się jedynie do polemiki ze stanowiskiem co do wykładni prawa
przyjętym przez ten sąd.
Tych wymagań wniosek o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania
nie spełniał.
Po pierwsze, skarżący potraktował częściowo zamiennie dwie powołane
przesłanki przedsądu zawarte w art. 398 9 § 1 pkt 1 i 2 k.p.c., do czego nie ma
podstaw, szczególnie w sytuacji, gdy istnienie przesłanki przewidzianej w art. 398 9
§ 1 pkt 2 k.p.c. zostałoby uzasadnione rozbieżnościami w orzecznictwie. Skoro
I CSK 2772/23 16
bowiem na tle wykładni przepisu powstały rozbieżności w orzecznictwie Sądu
Najwyższego, to znaczy, że zajął on już stanowisko w tej kwestii i to nie jeden raz.
Nie można zatem budować w oparciu o te same wątpliwości istotnego zagadnienia
prawnego, które charakteryzuje się tym, że jest nowe, jeszcze nierozstrzygnięte
przez Sąd Najwyższy (zob. np. postanowienie SN z 15 grudnia 2016 r., I CSK
315/16).
Po drugie, Sąd Najwyższy odniósł się powyżej do problematyki wskazanej
przez skarżącego. Dodać jedynie należy, jak wynika z wyroku TSUE z 14 grudnia
2023 r. (C-28/22, Syndyk masy upadłości Getin Noble Bank S.A.) że art. 6 ust. 1
i art. 7 ust. 1 dyrektywy 93/13 w związku z zasadą skuteczności należy
interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie wykładni sądowej prawa
krajowego, zgodnie z którą dochodzi do utraty przez konsumenta prawa do
uzyskania odsetek za opóźnienie od momentu upływu terminu nałożonego na
danego przedsiębiorcę do wykonania zobowiązania umownego po tym, jak
przedsiębiorca ten otrzyma wezwanie do zwrotu świadczeń zapłaconych jemu
w wykonaniu tej umowy.
W okolicznościach sprawy nie zachodzi również potrzeba głębszego
wyjaśnienia podniesionych przez pozwanego kwestii prawnych i dokonanie
wykładni wskazanych przez niego przepisów prawnych, gdyż zasadniczą przyczyną
ustalenia stwierdzenia nieważności umowy był fakt przyjęcia, że klauzule
umożliwiające stosowanie do przeliczeń kurs kupna i sprzedaży franka
szwajcarskiego, ustalone według tablicy kursowej banku, kształtują prawa
i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, a także rażącą
naruszają jego interesy. W odniesieniu do wskazanych przez skarżącego
przepisów prawa znajdują zastosowanie powyższe wywody (odnoszące się
do kwestii podniesionych zagadnień prawnych).
Z powyższych względów, na podstawie art. 398 9 § 2 k.p.c., Sąd Najwyższy
odmówił przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania, nie znajdując też okoliczności,
które w ramach przedsądu jest obowiązany brać pod uwagę z urzędu.
O kosztach postępowania kasacyjnego orzeczono na podstawie art. 98 § 1,
11 i 3 w zw. z art. 99 w zw. z art. 391 § 1 w zw. z art. 398 21 k.p.c., z uwzględnieniem
I CSK 2772/23 17
§ 2 pkt 6 w zw. z § 10 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (tekst jedn.
Dz.U. z 2018 r. poz. 265 ze zm.).
[P.L.]
[ms]