Ppolska.starec← UrzadnikZaloguj

I C 244/20

Sądy powszechne2024-11-20
Sygnatura
I C 244/20
Data orzeczenia
2024-11-20
Rodzaj
REASONS

Treść orzeczenia

<p>Sygn. akt I C 244/20</p> <div> <h2>UZASADNIENIE</h2> <p>Pozwem z dnia 22 października 2020 r. (data nadania) i w później sprecyzowanym stanowisku powód <span class="anon-block">K. K. (1)</span> wniósł przeciwko <span class="anon-block">B. B. (1)</span>, <span class="anon-block">J. B.</span> i <span class="anon-block">K. B.</span> pozew o wydanie zajmowanej przez pozwanych zabudowanej nieruchomości, która w toku niniejszego postępowania została oznaczona przez biegłego geodetę nr ewidencyjnymi 930/4, 930/5, 930/7 i 930/8, znajdującej się w miejscowości <span class="anon-block">L.</span> gmina <span class="anon-block">G.</span>. Powód wniósł również o zasądzenie na jego rzecz solidarnie od pozwanych kosztów procesu według norm przepisanych.</p> <p>W uzasadnieniu swego żądania powód wskazuje, iż jest właścicielem przedmiotowej nieruchomości, na której posadowiony jest dom mieszkalny. Pozwani bez tytułu prawnego i zgody powoda korzystają z wyżej opisanej nieruchomości. W szczególności bezumownie korzystają z położonego na niej domu. Powód podnosi, że wielokrotnie wzywał pozwanych do opuszczenia i wydania mu nieruchomości lub zapłaty odszkodowania dzierżawnego, ale pozwani nigdy tego nie zrobili i nigdy na żadne pismo powoda nie odpowiedzieli.</p> <p>Powód zaprzecza, że po stronie pozwanej doszło do zasiedzenia przedmiotowej nieruchomości. Kwestionuje również zasadność podnoszonego przez pozwanych zarzutu zatrzymania wskazanej nieruchomości, jako niedopuszczalnego wobec żądania przez pozwanych oddalenia niniejszego powództwa w całości, a także wobec zrzeczenia się przez nich roszczenia o zwrot poniesionych nakładów na przedmiotową nieruchomość (k. 104) i braku udowodnienia poniesionych przez pozwanych nakładów, co do zasady i co do wysokości (<em> <!-- -->k. 4-5, k. 123, k. 262, k. 265 i k. 266</em>).</p> <p>W odpowiedzi na pozew złożonej w dniu 30 listopada 2020 r. (data nadania) oraz w później prezentowanych stanowiskach pozwani <span class="anon-block">B. B. (1)</span>, <span class="anon-block">J. B.</span> i <span class="anon-block">K. B.</span> wnosili o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie na ich rzecz, od powoda, kosztów postępowania według norm przepisanych.</p> <p>W uzasadnieniu swych stanowisk podnosili, że w dniu 11 września 1995 r. zakupili przedmiotową nieruchomość na mocy nieformalnej umowy zawartej z ówczesną właścicielką <span class="anon-block">W. R.</span> i ponieśli nakłady na dom posadowiony na wskazanej w pozwie nieruchomości. Początkowo pozwani oświadczyli, że nie domagają się zwrotu jakichkolwiek nakładów poczynionych przez siebie oraz, że nie opuszczą nieruchomości, ale ostatecznie podnosili, że są gotowi opuścić lokal o ile zwrócone zostaną im nakłady, które na ten lokal dokonali.</p> <p> <span class="anon-block">B.</span> i <span class="anon-block">J.</span> małż. <span class="anon-block">B.</span> oraz <span class="anon-block">K. B.</span> wskazywali, że w niniejszej sprawie występuje szczególna sytuacja, która przemawia za uznaniem żądania pozwu za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. W ocenie pozwanych nakazanie im eksmisji po tak długim okresie zamieszkiwania byłoby dla nich znaczną dolegliwością, a okoliczność ta jest istotnym argumentem w kontekście proporcjonalności eksmisji.</p> <p>Strona pozwana podnosiła zarzut zasiedzenia, w dobrej wierze po upływie 20 lat, przedmiotowej nieruchomości argumentując, że terminem początkowym biegu zasiedzenia jest dzień sporządzenia nieformalnej umowy zakupu nieruchomości objętej pozwem od <span class="anon-block">W. R.</span>. Wskazywali, że od tej daty nieprzerwanie zamieszkują w przedmiotowej nieruchomości, są postrzegani przez osoby trzecie jako jedyni i wyłączni właściciele, a na przestrzeni lat dokonywali rozległych prac remontowych i ponosili wszystkie ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości, podejmują w tym czasie samodzielnie wszelkie decyzje co do tej nieruchomości bez sprzeciwu kogokolwiek. W zakresie dobrej wiary pozwani podnosili, że weszli oni w posiadanie przedmiotowej nieruchomości na skutek umowy z 1995 r. sporządzonej bez zachowania formy aktu notarialnego i rezygnacji właścicielki ze swego prawa własności. <span class="anon-block">W. R.</span> w całości zrezygnowała z prawa własności przedmiotowej nieruchomości nie ingerując w posiadanie pozwanych. Umowa została wykonana, zapłacono cenę nabycia i wydano nieruchomość.</p> <p>Wskazani wyżej pozwani zgłosili również zarzut ewentualny tj. zarzut zatrzymania przedmiotowej nieruchomości do czasu zapłaty przez powoda kwoty poniesionej z nakładami na rzeczoną nieruchomość określając ich wartość na sumę 180 000 zł.</p> <p>Reprezentujący w toku postępowania pozwanych pełnomocnik z urzędu wniósł o przyznanie kosztów zastępstwa procesowego według przedłożonego spisu kosztów wskazując, że nie zostały one pokryte w żadnej części (<em> <!-- -->k. 59-59v, k. 104, k. 123, k. 165, k. 169-169v, k. 183, k. 229-233, k. 264, k. 265 i k. 266</em>).</p> <p> <strong> <!-- -->Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny</strong> </p> <p>W 1995 r. w <span class="anon-block">P.</span>, w gminie <span class="anon-block">G.</span> doszło do pożaru domu, w którym zamieszkiwali <span class="anon-block">B.</span> i <span class="anon-block">J.</span> małż. <span class="anon-block">B.</span> oraz ich dzieci <span class="anon-block">A.</span> i <span class="anon-block">K.</span> rodzeństwo <span class="anon-block">B.</span>. W pomoc pogorzelcom włączył się samorząd i tak z pomocą Gminy <span class="anon-block">G.</span> udało się odnaleźć dla ww. rodziny lokal w postaci drewnianego domu składającego się z dwóch pomieszczeń (pokój i kuchnia) oraz budynku drwalki, które posadowione były na nieruchomości w miejscowości <span class="anon-block">L.</span>, gmina <span class="anon-block">G.</span>. Na gruncie dom posadowiony był na dwóch działkach ewidencyjnych, gdzie jednej z nich właścicielem była <span class="anon-block">W. R.</span>, a drugiej działki właścicielem był <span class="anon-block">Z. K.</span>. Nieruchomość wskazana powyżej obecnie w ewidencji gruntów oznaczona jest nr 930/1 i 930/2. W dniu 11 września 1995 r. w Urzędzie Gminy <span class="anon-block">G.</span> doszło do zawarcia, pomiędzy <span class="anon-block">W. R.</span>, a <span class="anon-block">J.</span> i <span class="anon-block">B.</span> małż. <span class="anon-block">B.</span>, umowy kupna. W umowie tej <span class="anon-block">W. R.</span> wskazywała, że jest właścicielką budynku mieszkalnego i drwalki oraz ½ części działki budowlanej o powierzchni 0,07 ha, na której budynki są usytuowane, zaś druga połowa stanowi własność jej siostrzenicy <span class="anon-block">Z.</span> <span class="anon-block">K.</span>, która to złożyła wówczas stosowne oświadczenie o wyrażeniu zgody na sprzedaż przez <span class="anon-block">W. R.</span> całości budynków wraz z działką. W umowie tej strony wskazały, że sprzedająca zbywa, a kupujący nabywają budynki wraz z działką o powierzchni 0,04 ha za dobrowolnie ustaloną cenę 25 000 000 starych złotych płatną w dniu spisania umowy. W umowie strony zobowiązały się do zalegalizowania umowy u notariusza, lecz nigdy do tego nie doszło. Faktycznie cenę nabycia wskazaną w przedmiotowej umowie wyłożyła Gmina <span class="anon-block">G.</span>, bądź Gminny Ośrodek Pomocy <span class="anon-block"> (...)</span> w <span class="anon-block">G.</span> (<em> <!-- -->dowód: kopie wyroków wraz z uzasadnieniami i decyzji wydanych w postępowaniach administracyjnych – k. 60-73, k. 80-82, k. 85-86, kopia umowy – k. 74, informacyjne wyjaśnienia <span class="anon-block">B. B. (1)</span> – k. 103v, informacyjne wyjaśnienia <span class="anon-block">J. B.</span> – k. 103v potwierdzone w jego zeznaniach – k. 265v, informacyjne wyjaśnienia <span class="anon-block">K. B.</span> – k. 104 potwierdzone w jego zeznaniach – k. 265v-266, zeznania świadków: <span class="anon-block">J. G.</span> – k. 165-166, <span class="anon-block">M. G.</span> – k. 166-166v, <span class="anon-block">E. F.</span> – k. 166v-167, <span class="anon-block">R. J.</span> – k. 167-167v, <span class="anon-block">B. S.</span> – k. 167v-168, <span class="anon-block">D. F.</span> – k. 189-189v, <span class="anon-block">D. K.</span> – k. 189v-190v</em>).</p> <p>W dacie sporządzania ww. umowy kupna dom posadowiony na przedmiotowej nieruchomości był już od kilku lat niezamieszkiwany. Dom ten był drewniany, kryty papą, ze starymi oknami, piecem kaflowym, drewnianymi podłogami w postaci desek, bez łazienki, z ujęciem wodnym w postaci wody ciągniętej ze studni. Na nieruchomości tej znajdowała się wówczas także stara, rozpadająca się drwalka. W okresie zamieszkiwania rodziny <span class="anon-block">B.</span> w tym domu poczynione zostały nakłady w postaci początkowo poprawienia połaci dachowej poprzez uzupełnienie jej papą, a po roku 2005 dach ten został zmieniony na blachodachówkę w kolorze czerwonym. W tym okresie zmieniona została także brama wjazdowa na posesję. W tej dacie (2005 r.) w domu tym nie było nowych podłóg, nie były wymienione okna, nie było doprowadzonej wody, bowiem te nakłady, a także te w postaci wyłożenia ścian płytami kartonowo-gipsowymi, dostawienie pomieszczenia ze zmianą ulokowania kuchni, zmiana ogrodzenia na siatkę, postawienie nowej drwalki, zostały dokonane w okresie między 2015-2018 r. Nakładów tych dokonywali <span class="anon-block">B.</span> i <span class="anon-block">J.</span> małż. <span class="anon-block">B.</span> i <span class="anon-block">K. B.</span> nie pytając nikogo o zgodę na ich wykonanie. Małż. <span class="anon-block">B.</span> ponosili również koszty związane z doprowadzoną do domu energią elektryczną i ubezpieczeniem OC budynków. W chwili obecnej we wskazanym domu zamieszkują <span class="anon-block">B.</span> i <span class="anon-block">J.</span> małż. <span class="anon-block">B.</span> oraz ich syn <span class="anon-block">K. B.</span>. Czasami w tym domu nocuje również konkubina <span class="anon-block">K. B.</span>. <span class="anon-block">A. B.</span> i jej córka <span class="anon-block">M. B.</span> nie mieszkają na przedmiotowej nieruchomości, gdyż na stałe od ok. 15 lat przebywają one w Anglii. Zakres posiadania przedmiotowej nieruchomości przez rodzinę <span class="anon-block">B.</span> wyznacza ogrodzenie posesji. Z nieruchomości poza ogrodzeniem oni nie korzystają. Choć przez niektóre osoby trzecie (słuchane w niniejszej sprawie jako świadkowie) rodzina <span class="anon-block">B.</span> traktowana była jak właściciele przedmiotowej nieruchomości, to sami mieli świadomość, że nie przysługuje im żaden tytuł prawny do tej nieruchomości, dlatego dokonane nakłady w zasadzie ograniczały się do nakładów związanych z utrzymaniem domu we właściwym stanie i wymianą zużytych jego elementów (dach, okna, posadzki) oraz nieznacznym jego powiększeniem i zmianą ulokowania pomieszczeń w związku z zamieszkiwaniem kilku osób na małej powierzchni (<em> <!-- -->dowód: kopia umowy – k. 74, kopia umowy kupna – sprzedaży energii elektrycznej – k. 76-76v, kopia dowodu ubezpieczenia OC – k. 84, informacyjne wyjaśnienia <span class="anon-block">B. B. (1)</span> – k. 103v, informacyjne wyjaśnienia <span class="anon-block">J. B.</span> – k. 103v potwierdzone w jego zeznaniach – k. 265v, informacyjne wyjaśnienia <span class="anon-block">K. B.</span> – k. 104 potwierdzone w jego zeznaniach – k. 265v-266, zeznania świadków: <span class="anon-block">J. G.</span> – k. 165-166, <span class="anon-block">M. G.</span> – k. 166-166v, <span class="anon-block">E. F.</span> – k. 166v-167, <span class="anon-block">R. J.</span> – k. 167-167v, <span class="anon-block">B. S.</span> – k. 167v-168, <span class="anon-block">D. F.</span> – k. 189-189v, <span class="anon-block">D. K.</span> – k. 189v-190v, protokół oględzin – k. 238-238v</em>).</p> <p>Dla nieruchomości o nr ewidencyjnym 930/1 i 930/2 prowadzona jest przez tut. sąd <span class="anon-block">księga wieczysta (...)</span>, gdzie w dziale II jako właściciel wpisany jest <span class="anon-block">K. K. (1)</span> (<em> <!-- -->dowód: wypis i wyrys z ewidencji gruntów – k. 8-10, kopia umowy zamiany w formie aktu notarialnego – k. 11-14v, treść <span class="anon-block">księgi wieczystej (...)</span> zweryfikowana przez sąd na podstawie dostępnego powszechnie systemu elektronicznej księgi wieczystej udostępnionej na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości</em>).</p> <p> <span class="anon-block">K. K. (1)</span> kilkukrotnie pisemnie zwracał się do rodziny <span class="anon-block">B.</span> wskazując, że jest właścicielem nieruchomości, w której zamieszkuje wskazana rodzina, domagając się od nich zapłaty czynszu, wskazywał, że nie wyraża zgody na przebudowę domu i dokonywanie remontów, a także wzywał do wydania mu przedmiotowej nieruchomości (<em> <!-- -->dowód: potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie pism wraz z potwierdzeniem ich nadania i potwierdzeniem doręczenia w formie wydruku z elektronicznego śledzenia przesyłek – k. 15-23, informacyjne wyjaśnienia <span class="anon-block">B. B. (1)</span> – k. 103v, informacyjne wyjaśnienia <span class="anon-block">K. B.</span> – k. 104 potwierdzone w jego zeznaniach – k. 265v-266</em>).</p> <p>Na potrzeby niniejszego postępowania przeprowadzony został dowód z opinii biegłego z zakresu geodezji <span class="anon-block">S. D.</span>, który wskazał, że na potrzeby procesu i w celu lepszej identyfikacji obszarów przedmiotowe nieruchomości oznaczono nr 930/3, 930/4, 930/5, 930/6, 930/7 i 930/8. Opiniujący określił obszar będący w posiadaniu rodziny <span class="anon-block">B.</span> na <span class="anon-block">działce (...)</span> oznaczony jako 930/4 i opisany punktami nr: 100-102-104-103-100 o powierzchni 0,0256 ha, a na <span class="anon-block">działce (...)</span> oznaczony jako 930/7 i opisany punktami nr: 102-101-105-104-102 o powierzchni 0,0231 ha. Biegły przedstawił na mapie pozostałe obszary przedmiotowych działek oznaczając je nr 930/3 i 930/6, które stanowią użytki rolne. Z kolei oznaczone w opinii <span class="anon-block">S. D.</span> <span class="anon-block">działki o nr (...)</span> stanowią obszary do komunikacji przedmiotowych nieruchomości i zajęte są częściowo pod urządzenia drogowe tj. fragment drogi asfaltowej oraz wjazd na działki (<em> <!-- -->dowód: opinia biegłego <span class="anon-block">S. D.</span> – k. 253-254</em>).</p> <p> <span class="anon-block">J. B.</span> ma 64 lat, nie ma żadnych środków żeby zapewnić sobie jakieś inne mieszkanie. Utrzymuje się z wykonywanych prac dorywczych. Nie jest zarejestrowany jako bezrobotny, jest ubezpieczony przy żonie. Nie korzystał z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy <span class="anon-block"> (...)</span> (<em> <!-- -->dowód: informacja z <span class="anon-block"> (...)</span> k. 42, informacja z Powiatowego Urzędu Pracy – k. 56, zeznania <span class="anon-block">J. B.</span> – k. 265v</em>).</p> <p> <span class="anon-block">B. B. (1)</span> ma 65 lat, nie jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna, choruje, była na rencie z uwagi problemy ze zdrowiem psychicznym, a obecnie jest już na emeryturze. Nie korzystała z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy <span class="anon-block"> (...)</span> (<em> <!-- -->dowód: informacja z <span class="anon-block"> (...)</span> k. 42, informacja z Powiatowego Urzędu Pracy – k. 55, zeznania <span class="anon-block">J. B.</span> – k. 265v, zeznania <span class="anon-block">K. B.</span> – k. 265v-266</em>).</p> <p> <span class="anon-block">K. B.</span> ma 39 lat, nie ma żadnej stałej pracy, pracuje dorywczo razem z ojcem, jest zarejestrowany jako bezrobotny bez prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych. Tylko przez kilka lat wykonywał pracę gdzie był zarejestrowany, a tak utrzymywał się wyłącznie z tych dorywczych prac. Ok. 2017 r. był zarejestrowany na 1/4 etatu i osiągał wówczas z tego tytułu dochód na poziomie 700 zł miesięcznie. Pracę tą wykonywał ok. 1 roku. <span class="anon-block">K. B.</span> nie ma żadnego prawa do jakiegokolwiek innego lokalu mieszkalnego i nie posiada żadnych oszczędności. <span class="anon-block">K. B.</span> nie korzystał z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy <span class="anon-block"> (...)</span> (<em> <!-- -->dowód: informacja z <span class="anon-block"> (...)</span> k. 42, informacja z Powiatowego Urzędu Pracy – k. 57, zeznania <span class="anon-block">K. B.</span> – k. 265v-266</em>).</p> <p>Z uchwał Rady Gminy w <span class="anon-block">G.</span> w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz w sprawie zmian w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2019-2024 wynika, że wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca oddanie w najem lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony może być wynajęty osobom, których średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających termin złożenia wniosku nie jest niższy niż 100% najniższej emerytury i nie przekracza 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym oraz nie niższy niż 75% najniższej emerytury i nie przekracza 125% najniższej emerytury na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Za członków gospodarstwa domowego uznaje się wszystkie osoby, z którymi ma zamieszkać osoba ubiegająca się o najem lokalu mieszkalnego. Lokal socjalny mogą uzyskać osoby, które nabyły uprawnienia do uzyskania lokalu socjalnego na podstawie wyroku sądowego, nie mają tytułu prawnego do lokalu i których średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających termin złożenia wniosku nie przekracza 100% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym oraz 75% najniższej emerytury na osobę w gospodarstwie wieloosobowym (<em> <!-- -->dowód: potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie uchwał Rady Gminy w <span class="anon-block">G.</span> i załączników – k. 43-52</em>).</p> <p>Z informacji powszechnie dostępnej (np. strony internetowej ZUS) wynika, że kwota najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2024 r. wynoszą kwotę 1 780,96 zł - emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta socjalna i renta rodzinna (<em> <!-- -->dowód: informacja dostępna na stronie internetowej ZUS</em>).</p> <p> <strong> <!-- -->Sąd Rejonowy zważył, co następuje</strong> </p> <p>W ocenie sądu powództwo w nieznacznej części należało uwzględnić.</p> <p>Sąd swe rozstrzygniecie oparł o zgromadzony materiał dowodowy w postaci dokumentów prywatnych i urzędowych wskazanych w powyższym stanie faktycznym bowiem ich treść nie budziła wątpliwości sądu, nie była kwestionowana przez żadną ze stron procesu i stanowiła przekonujący i miarodajny dowód w sprawie.</p> <p>Do oceny materiału dowodowego w postaci osobowych źródeł dowodowych tj. zeznań pozwanych <span class="anon-block">J. B.</span> (k. 265v poprzedzone jego informacyjnymi wyjaśnieniami – k. 103v), <span class="anon-block">K. B.</span> (k. 265v-266 poprzedzone jego informacyjnymi wyjaśnieniami – k. 104), informacyjnych wyjaśnień <span class="anon-block">B. B. (1)</span> (k. 103v) oraz świadków <span class="anon-block">J. G.</span> (k. 165-166), <span class="anon-block">M. G.</span> (k. 166-166v), <span class="anon-block">E. F.</span> (k. 166v-167), <span class="anon-block">R. J.</span> (k. 167-167v), <span class="anon-block">B. S.</span> (k. 167v-168), <span class="anon-block">D. F.</span> (k. 189-189v), <span class="anon-block">D. K.</span> (k. 189v-190v) sąd podszedł z dużą ostrożnością mając na uwadze fakt zainteresowania stron aktywnie biorących udział w postępowaniu rozstrzygnięciem sprawy. Sąd miał przy tym na uwadze, iż przedstawiane zeznania mają charakter wyłącznie subiektywny. Wobec czego twierdzenia w tej części wymagały wyważenia pod względem obiektywnej oceny i po uwzględnieniu wszystkich okoliczności sprawy. Sąd oparł się na tych zeznaniach stron i świadków, które znalazły swoje potwierdzenie w dowodach zebranych podczas postępowania oraz na tym czy tworzą one logiczną i spójną całość z dowodami, którym sąd przyznał już walor wiarygodności. Sąd wziął również pod uwagę te okoliczności, które nie były przez strony kwestionowane i na tych podstawach oparł ustalony stan faktyczny. Powyższe oceny odnoszą się również do informacyjnych wyjaśnień pozwanej <span class="anon-block">B. B. (1)</span> (k. 103v), które co prawda nie stanowią dowodu, lecz z uwagi na ich treść i zaprezentowanie istotnych faktów potwierdzonych w pozostałych dowodach uznanych przez sąd za wiarygodne, okazały się przydatne do rozstrzygnięcia sprawy.</p> <p>Ponadto sąd miał na uwadze, że <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093" title="Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 (art. 6)">artykuł 6 k.c.</a> i <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640430296" title="Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego - Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 (art. 232)">art. 232 k.p.c.</a> nie określają jedynie zakresu obowiązku zgłaszania dowodów przez strony, ale rozumiane być muszą przede wszystkim i w ten sposób, że strona która nie przytoczyła wystarczających dowodów na potwierdzenie swoich twierdzeń ponosi ryzyko niekorzystnego dla siebie rozstrzygnięcia, o ile ciężar dowodu co do tych okoliczności na tej stronie spoczywał. Ponadto samo twierdzenie strony nie jest dowodem, a twierdzenie dotyczące istotnej dla sprawy okoliczności (<a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640430296" title="Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego - Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 (art. 227)">art. 227 k.p.c.</a>) powinno być udowodnione przez stronę to twierdzenie zgłaszającą (wyrok Sądu Najwyższej z dnia 22 listopada 2001 r. I PKN 660/00, LEX nr 80854). W związku z powyższym, jeżeli materiał dowodowy zgromadzony i przedstawiony przez strony do oceny sądu nie daje podstaw do dokonania odpowiednich ustaleń faktycznych, sąd musi wyciągnąć ujemne konsekwencje z nieudowodnienia faktów przytoczonych na uzasadnienie żądań lub zarzutów.</p> <p>Sąd w całości dał wiarę dowodowi z pisemnej opinii biegłego z zakresu geodezji <span class="anon-block">S. D.</span> (k. 253-254). W ocenie sądu opinia została sporządzona zgodnie z posiadaną przez biegłego wiedzą i doświadczeniem. Sporządzona opinia znajduje swoje odniesienie do dowodów zebranych w niniejszym postępowaniu, stanowi przekonujący i miarodajny dowód w sprawie, odzwierciedla staranność i wnikliwość w badaniu zleconych zagadnień, wyjaśnia wszystkie istotne okoliczności, podaje przyczyny, które doprowadziły do przyjętych konkluzji. Jednocześnie opinii tej nie podważają inne dowody zebrane w sprawie. Opinia została wykonana w sposób prawidłowy, w oparciu o posiadaną przez biegłego wiedzę.</p> <p>Sąd nie odniósł się do każdego z dowodów złożonych w toku postepowania, bowiem nie narusza wymogów określonych w obecnym <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640430296" title="Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego - Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 (art. 327(1))">art. 327<sup> <!-- -->1</sup> k.p.c.</a> (poprzednio w <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640430296" title="Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego - Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 (art. 328;art. 328 § 2)">art. 328 § 2 k.p.c.</a>) nie wskazanie przez sąd w uzasadnieniu orzeczenia przyczyn nie wzięcia pod uwagę dowodów, które nie dotyczyły faktów istotnych dla rozstrzygnięcia i z tego względu nie stanowiły i nie mogły stanowić podstawy dla ustalenia stanu faktycznego sprawy (por. uzasadnienie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 28 września 2000 r., IV CKN 109/00 - LEX nr 532102).</p> <p>W myśl <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093" title="Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 (art. 222;art. 222 § 1)">art. 222 § 1 k.c.</a> właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą.</p> <p>Treścią przewidzianego w <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093" title="Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 (art. 222;art. 222 § 1)">art. 222 § 1 k.c.</a> roszczenia windykacyjnego jest przyznane właścicielowi żądanie wydania oznaczonej rzeczy przez osobę, która włada jego rzeczą. Służy ono przywróceniu właścicielowi władztwa nad rzeczą, a więc ochronie jednego z podstawowych atrybutów prawa własności. Konstrukcja roszczenia windykacyjnego służy ochronie prawa własności przed jakimikolwiek naruszeniami pochodzącymi od osób nieuprawnionych do władania rzeczą. Roszczenie windykacyjne opiera się na prawie własności do rzeczy, w tym przypadku nieruchomości. Służy przywróceniu właścicielowi władztwa nad rzeczą, a więc ochronie jednego z podstawowych atrybutów prawa własności. Z istoty prawa własności wynika bowiem, że właściciel może z wyłączeniem innych osób korzystać z rzeczy i nią rozporządzać. W tym miejscu należy podkreślić, że w doktrynie prawa cywilnego powszechnie akceptowany jest pogląd, że prawnorzeczowe środki ochrony własności mają charakter obiektywny, zależą bowiem jedynie od naruszenia prawa własności.</p> <p>Bezspornym jest w niniejszej sprawie, iż powód jest właścicielem przedmiotowej nieruchomości stanowiącej <span class="anon-block">działki o nr (...)</span> i posadowionych na niej budynków, a pozwani zajmują budynek i ogrodzoną posesję znajdujące się na ww. nieruchomości bez tytułu prawnego, bowiem poza nieformalną umową kupna części wskazanej nieruchomości wraz z budynkami nie dopełnili obowiązku, wynikającej również z zawartej umowy, zawarcia umowy kupna w formie aktu notarialnego.</p> <p>Nie ulega wątpliwości, że do prawnie skutecznego przeniesienia własności przedmiotowej nieruchomości, bądź jej części na rzecz rodziny <span class="anon-block">B.</span> nigdy nie doszło ponieważ strony umowy z 1995 r. nie zdecydowały się na zgodne zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości w formie przepisanej dla danej czynności prawnej (akt notarialny – <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093" title="Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 (art. 158)">art. 158 k.c.</a>). Fakt zamieszkiwania pozwanych na spornej nieruchomości znajdował swe uzasadnienie w zezwoleniu poprzedników prawnych powoda na korzystanie przez pozwanych z części nieruchomości wraz z budynkami, które zostały opisane w umowie z 1995 r. jako mające stać się w nieodległej przyszłości własnością rodziny <span class="anon-block">B.</span>, do której jednak nigdy nie doszło.</p> <p>Odnosząc się do zarzutu pozwanych dotyczącego zatrzymania (<a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093" title="Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 (art. 461)">art. 461 k.c.</a>) należy wskazać, iż skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania jego rzeczą może wynikać ze stosunku prawnorzeczowego (np. użytkowania, zastawu, służebności mieszkania, spółdzielczego prawa do lokalu) lub ze stosunku obligacyjnego (najem, dzierżawa, leasing, użyczenie) oraz z przysługującego pozwanemu prawa zatrzymania. Przysługujące pozwanym prawo zatrzymania nie uzasadnia jednak oddalenia powództwa windykacyjnego. W razie uwzględnienia zarzutu zatrzymania sąd nakazuje wydanie rzeczy, jednakże uzależnia je od równoczesnej zapłaty określonej sumy pieniężnej lub udzielenia odpowiedniego zabezpieczenia.</p> <p>W rozpoznawanej sprawie zarzut zatrzymania zgłosili pozwani wskazując że przysługuje im prawo zatrzymania spornej nieruchomości do czasu zwrotu poczynionych przez nich nakładów w postaci prac remontowych o łącznej wartości 180 000 zł.</p> <p>Zgodnie z <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093" title="Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 (art. 461;art. 461 § 1)">art. 461 § 1 k.c.</a> zobowiązany do wydania cudzej rzeczy może ją zatrzymać aż do chwili zaspokojenia lub zabezpieczenia przysługujących mu roszczeń o zwrot nakładów na rzecz oraz roszczeń o naprawienie szkody przez rzecz wyrządzonej (prawo zatrzymania). Przepisu powyższego nie stosuje się, gdy obowiązek wydania rzeczy wynika z czynu niedozwolonego albo gdy chodzi o zwrot rzeczy wynajętych, wydzierżawionych lub użyczonych (<a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093" title="Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 (art. 461;art. 461 § 2)">art 461 § 2 k.c.</a>). Prawo to jest środkiem zabezpieczenia roszczeń służących dłużnikowi, zwanemu retencjonistą, wobec wierzyciela do czasu, gdy ten nie zabezpieczy roszczenia, które przysługuje dłużnikowi względem wierzyciela. Przez zatrzymanie świadczenia dłużnik wywiera nacisk na wierzyciela, aby ten swoje zobowiązanie spełnił. Prawo to jest traktowane jako rodzaj dozwolonej samopomocy, w wyniku której dłużnik uzyskuje narzędzie psychicznego oddziaływania na wierzyciela w kierunku wykonania lub przynajmniej zabezpieczenia zobowiązania wzajemnego.</p> <p>Celem prawa zatrzymania jest zabezpieczenie wierzytelności przysługujących zobowiązanemu do wydania rzeczy z tytułu poczynionych na rzecz nakładów albo roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez rzecz. Pojęcie nakładów użyte w powołanym przepisie występuje w takim znaczeniu, jak to ma miejsce w <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093" title="Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 (art. 226)">art. 226 k.c.</a> Rozumieć przez nie należy dobrowolne użycie własnych dóbr majątkowych na rzecz innej osoby (właściciela rzeczy) bez względu na jego wolę. Nakładami w tym znaczeniu są wszelkie inwestycje utrzymujące rzecz w należytym stanie lub które służą jej ulepszeniu, poczynione niezależnie od woli właściciela rzeczy. Wskazuje się ponadto, że do wykładni komentowanego przepisu należy stosować pojęcia używane w przepisach o roszczeniach uzupełniających (por. wyrok Sądu Najwyższego z 15 maja 2001 r., I CKN 354/00 LEX nr 52670). Chodzi przy tym zarówno o nakłady konieczne, jak i użyteczne. Sądowe ustalenie roszczeń dłużnika nie jest okolicznością determinującą możliwość skorzystania z prawa zatrzymania. Przepis, o którym mowa, nie stanowi zatem samodzielnej podstawy do dochodzenia nakładów. Prawo zatrzymania jest skuteczne tylko wtedy, gdy pozwany ma uzasadnione prawnie roszczenie o zwrot nakładów, a jego skuteczność zależy od tego, do jakiej kategorii należy posiadacz i czy w ogóle posiadaczem jest (W.J. Kocot, glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego z 5 listopada 2007 r., I A Cz 1707/07 Glosa 2008, nr 2, s. 71). Prawo zatrzymania przyznane dłużnikowi podlega jednak pewnym ograniczeniom. Dotyczy to wyłącznie przypadków, w których ustawodawca uznaje, iż interes wierzyciela w otrzymaniu rzeczy z powrotem jest silniejszy niż interes dłużnika w otrzymaniu zwrotu wydatków. Za taki silniejszy interes wierzyciela uznano przypadki, gdy obowiązek wydania rzeczy wynika z czynu niedozwolonego, oraz gdy chodzi o zwrot rzeczy wynajętych, wydzierżawionych lub użyczonych po ustaniu stosunku najmu, dzierżawy i użyczenia.</p> <p>W ocenie sądu nie zachodzi żadna z przesłanek wyłączających zarzut zatrzymania, albowiem nieruchomość nie została pozwanym wynajęta, wydzierżawiona lub użyczona, jak też obowiązek wydania rzeczy nie wynika z czynu niedozwolonego. Zakres przypadków, w których ustawodawca uznaje, że interes wierzyciela w otrzymaniu rzeczy jest silniejszy niż interes dłużnika w otrzymaniu zwrotu wydatków nie może być zdaniem sądu rozszerzany na inne stosunki zobowiązaniowe, aniżeli wymienione w <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093" title="Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 (art. 461;art. 461 § 2)">art. 461 § 2 k.c.</a>, ponieważ prowadziłoby to do stosowania nieuprawnionej analogii na niekorzyść podmiotów, które te nakłady poczyniły.</p> <p>Zgodnie z <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093" title="Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 (art. 226;art. 226 § 1)">art. 226 § 1 k.c.</a> samoistny posiadacz w dobrej wierze może żądać zwrotu nakładów koniecznych o tyle, o ile nie mają pokrycia w korzyściach, które uzyskał z rzeczy. Zwrotu innych nakładów może żądać o tyle, o ile zwiększają wartość rzeczy w chwili jej wydania właścicielowi. Jednakże gdy nakłady zostały dokonane po chwili, w której samoistny posiadacz w dobrej wierze dowiedział się o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o wydanie rzeczy, może on żądać zwrotu jedynie nakładów koniecznych. W myśl <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093" title="Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 (§ 2;art. 226)">§ 2 art. 226 k.c.</a> samoistny posiadacz w złej wierze może żądać jedynie zwrotu nakładów koniecznych, i to tylko o tyle, o ile właściciel wzbogaciłby się bezpodstawnie jego kosztem.</p> <p>Z ustalonego w sprawie stanu faktycznego wynika, że pozwani od chwili objęcia w posiadanie przedmiotowej nieruchomości mieli świadomość, że na podstawie umowy z dnia 11 września 1995 r. nie doszło do przeniesienia prawa własności na rzecz <span class="anon-block">J.</span> i <span class="anon-block">B.</span> małż. <span class="anon-block">B.</span> z uwagi na brak zawarcia tej umowy w koniecznej prawem formie aktu notarialnego. Zresztą już pozwana w swych informacyjnych wyjaśnieniach, które co prawda nie stanowią dowodu, lecz z uwagi na zaprezentowanie istotnych treści i w odniesieniu do pozostałych dowodów sąd uznał je za wiarygodne, wskazywała, że: „<em> <!-- -->ja do końca wiedziałam, że nie jestem właścicielem tej nieruchomości</em>” (k. 103v akt). Ponadto w przywołanej umowie widniał zapis o „<em> <!-- -->zalegalizowaniu umowy u notariusza</em>” (§ 4 umowy – k. 74 akt), co też powoduje, że strony musiały mieść świadomość o braku przeniesienia prawa własności na rzecz pozwanych. W tej sytuacji pozwanych należało uznać za posiadaczy samoistnych w złej wierze, a zatem do zwrotu nakładów znajdzie zastosowanie <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093" title="Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 (art. 226;art. 226 § 2)">art. 226 § 2 k.c.</a> (zwrot nakładów koniecznych).</p> <p>Przez nakłady konieczne rozumie się takie nakłady, których celem jest utrzymanie rzeczy w należytym stanie, umożliwiającym normalne korzystanie z niej, np. remonty i konserwacja rzeczy, zasiewy, utrzymanie zwierząt, płacenie podatków. Nakłady użyteczne mają na celu ulepszenie rzeczy m.in. w celu podniesienia funkcjonalności, wartości, a także zwiększenia osiąganych z rzeczy pożytków i przychodów, natomiast nakłady zbytkowne zmierzają do zaspokojenia potrzeb estetycznych tego, kto ich dokonuje.</p> <p>Zdaniem sądu jako nakłady konieczne należało zakwalifikować wszystkie prace remontowe przeprowadzone przez rodzinę <span class="anon-block">B.</span> od chwili objęcia w posiadanie spornej nieruchomości. Niemniej jednak zarzut ten należało uznać za nieuzasadniony z poniżej przedstawionych argumentów. Zarzut zatrzymania jest nieudowodniony przez pozwanych, bowiem nie wykazali oni wysokości żądania. Sąd w niniejszym uzasadnieniu już wskazywał, że zgodnie z ogólną regułą dowodową określoną w <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093" title="Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 (art. 6)">art. 6 k.c.</a> ciężar udowodnienia faktu ciąży na stronie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Strona, która nie przytoczyła wystarczających dowodów na poparcie swych twierdzeń, musi liczyć się z ryzykiem niekorzystnego dla siebie rozstrzygnięcia, o ile ciężar dowodu co do tych okoliczności na tej stronie spoczywał. Tymczasem pozwani nie wnieśli w tym zakresie skutecznego wniosku dowodowego, albowiem złożony przez nich wniosek dowodowy został pominięty przez sąd (k. 265). Pozwani pomimo, że zarzut dotyczący zatrzymania wywiedli już w listopadzie 2021 r. (k. 169-169v), a dowód z opinii rzeczoznawcy, który miał dokonać określenia wartości nakładów dokonanych przez pozwanych został dopuszczony postanowieniem z dnia 16 sierpnia 2022 r. (k. 191), po czym pozwani nie uiścili zaliczki na koszt rzeczoznawcy (k. 195), co skutkowało wydaniem postanowienia z dnia 16 listopada 2022 r. o pominięciu dopuszczenia tego dowodu (k. 200), by następnie na rozprawie w dniu 18 października 2024 r. ponownie wnieść o jego przeprowadzenie (k. 265). Sąd ocenił przede wszystkim, że uwzględnieniu tego wniosku pozwanych sprzeciwia się treść <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640430296" title="Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego - Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 (art. 235(2);art. 235(2) § 1;art. 235(2) § 1 pkt. 5)">art. 235<sup> <!-- -->2</sup> § 1 pkt 5 k.p.c.</a>, który stanowi że sąd pomija dowód zmierzający jedynie do przedłużenia postępowania. Należy bowiem zwrócić uwagę, że pozwani domagali się już wcześniej przeprowadzenia tego dowodu, a który to dowód ostatecznie przez sąd został pominięty już w 2022 r. (k. 200). Ponowne domaganie się przeprowadzenia tego dowodu w 2024 r., a więc po 2 latach od poprzedniego pominięcia jego przeprowadzenia oraz po 4 latach od wytoczenia niniejszego procesu, przy czym strona pozwana nie wykazała, że jego uwzględnienie nie spowoduje przedłużenia postępowania. W ocenie sądu niewątpliwie przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego na tym etapie postępowania znacznie przyczyniłoby się do przedłużenia postępowania. W <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640430296" title="Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego - Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 (art. 6;art. 6 § 2)">art. 6 § 2 k.p.c.</a> nałożona została na strony i uczestników postępowania powinność takiego zachowania, aby postępowanie przebiegało szybko i sprawnie, gdyż podmioty procesu obowiązane są przytaczać wszystkie okoliczności faktyczne i dowody bez zwłoki. Z powinności tej wynika ich obowiązek powoływania wszystkich twierdzeń i dowodów – w pismach oraz ustnie na posiedzeniach – w jak najwcześniejszej fazie postępowania, tj. w czasie, w którym jest to tylko możliwe, jeżeli wystąpi taka potrzeba wywołana przez powstającą sytuację procesową. Naruszenie tej powinności wywołuje dla stron negatywne skutki procesowe, w tym wypadku określone w <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640430296" title="Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego - Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 (art. 235(2);art. 235(2) § 1;art. 235(2) § 1 pkt. 5)">art. 235<sup> <!-- -->2</sup> § 1 pkt 5 k.p.c.</a> Dlatego też zarzut opisywany powyżej okazał się nieudowodniony przez pozwanych. Podnieść również należy, iż pozwani niemal w całym toku procesu byli reprezentowani przez profesjonalnych pełnomocników. Dlatego też w niniejszym postępowaniu sąd nie widział jakichkolwiek podstaw do wskazywania stronie pozwanej kierunku jej działania i podejmowania inicjatywy dowodowej zmierzającej do wykazania zasadności zgłoszonych żądań. To bowiem interes pozwanych (reprezentowanych przez zawodowego pełnomocnika) nakazuje jej podjąć wszelkie czynności procesowe w celu udowodnienia faktów, z których wywodzi korzystne skutki prawne. Niedochowanie powyższych obowiązków skutkuje nieudowodnieniem żądania pozwanych, których wedle <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640430296" title="Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego - Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 (art. 232)">art. 232 k.p.c.</a> w zw. z <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640430296" title="Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego - Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 (art. 227)">art. 227 k.p.c.</a> obciążał ciężar wykazania okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy.</p> <p>Sąd nie może, bowiem zastępować niezbędnej inicjatywy dowodowej stron przeprowadzaniem dowodów z urzędu, w tym dowodu z opinii biegłego, gdyż naruszałoby to podstawową zasadę równości stron (vide: postanowienie Sądu Najwyższego z 21 grudnia 1998 r., III CKN 985/98). Przy rozpoznawaniu sprawy na podstawie przepisów <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640430296" title="Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego - Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 ()">kodeksu postępowania cywilnego</a> rzeczą sądu nie jest zarządzanie dochodzeń, w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia twierdzeń stron i wykrycia środków dowodowych pozwalających na ich udowodnienie, ani też sąd nie jest zobowiązany do przeprowadzania z urzędu dowodów zmierzających do wyjaśnienia okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy (<a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640430296" title="Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego - Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 (art. 232)">art. 232 k.p.c.</a>). Obowiązek przeprowadzenia dowodów spoczywa na stronach (<a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640430296" title="Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego - Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 (art. 3)">art. 3 k.p.c.</a>), a ciężar udowodnienia faktów mających dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie (<a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640430296" title="Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego - Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 (art. 227)">art. 227 k.p.c.</a>) spoczywa na stronie, która z faktów tych wywodzi skutki prawne (<a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093" title="Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 (art. 6)">art. 6 k.c.</a>). Dobitnie w tym zakresie wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z 12 grudnia 2000 r. (V CKN 175/00), w którym podkreślił, iż działanie sądu z urzędu może prowadzić do naruszenia prawa do bezstronnego sądu i odpowiadającego mu obowiązku przestrzegania zasady równego traktowania stron (<a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970780483" title="Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 (art. 32;art. 32 ust. 1;art. 45;art. 45 ust. 1)">art. 32 ust. 1 i art. 45 ust. 1 Konstytucji RP</a>). Sąd Najwyższy wskazał w uzasadnieniu tego orzeczenia, iż ani w toku postępowania dowodowego, ani po wyczerpaniu wniosków dowodowych stron sąd nie ma obowiązku ustalania, czy sprawa jest dostatecznie wyjaśniona do stanowczego rozstrzygnięcia. Nakaz uzupełniania z urzędu udzielonych przez strony wyjaśnień i przedstawianych przez nie dowodów, jak i dokonywania oceny stopnia wyjaśnienia sprawy skreślony został, bowiem zarówno z <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640430296" title="Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego - Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 (art. 232)">art. 232 in fine k.p.c.</a>, jak i z <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640430296" title="Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego - Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 (art. 316;art. 316 § 1)">art. 316 § 1 k.p.c.</a> Obecnie obowiązek dowodzenia obciąża strony. Zachowana w <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640430296" title="Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego - Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 (art. 232)">art. 232 k.p.c.</a> możliwość przeprowadzenia przez sąd dowodu z urzędu ma charakter wyłącznie wspierający i wykorzystywana może być jedynie w sytuacjach wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych wypadkach (tak też wcześniejsze orzecznictwo Sądu Najwyższego, choćby uchwała z dnia 19 maja 2000 r., III CZP 4/00). Nie może jednak w żadnym przypadku prowadzić do zastępowania strony w spełnianiu jej obowiązków. Również w doktrynie prawa i postępowania cywilnego powyższa argumentacja została zaakceptowana. Działanie sądu z urzędu - o ile nie zachodzą wyjątkowe, szczególnie uzasadnione wypadki rażącej nieporadności strony - i przeprowadzanie dowodów z urzędu stanowi z reguły, bowiem działanie na korzyść jednej ze stron, co jest oczywiście niedopuszczalne. Obowiązkiem sądu jest jedynie umożliwienie stronom złożenia stosownych wniosków dowodowych, ale nie formułowanie tych wniosków za stronę (tak też W. Broniewicz, glosa do wyroku SN z 12 grudnia 2000 r., OSP 2001, poz. 116). Powyższe poglądy ulegają dalszemu wzmocnieniu, jeśli się zważy, iż zgodnie z obecną treścią <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640430296" title="Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego - Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 (art. 224;art. 224 § 1)">art. 224 § 1 k.p.c.</a> sąd nie ma już, jak to miało miejsce przed lutym 2005 r., ustalać przed zamknięciem rozprawy czy sprawa została dostatecznie wyjaśniona.</p> <p>Odnosząc się do zarzutu zasiedzenia wskazać należy, iż zgodnie z treścią <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093" title="Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 (art. 172)">art. 172 k.c.</a> posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie). Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze. Norma ta określa przesłanki nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości. Kumulatywnym warunkiem niezbędnym do skutecznej jej realizacji jest upływ oznaczonego przez ustawę terminu nieprzerwanego posiadania samoistnego, a długość tego terminu zależy od dobrej lub złej wiary w chwili nabycia posiadania. W dobrej wierze jest posiadacz, który pozostaje w błędnym, ale usprawiedliwionym okolicznościami przeświadczeniu, że przysługuje mu prawo własności. Oczywiście, w przypadku zasiedzenia nieruchomości, chodzi o takie przeświadczenie w chwili uzyskania posiadania. Podnieść także należy, że stan posiadania współtworzą fizyczny element (<em> <!-- -->corpus</em>) władania rzeczą oraz intelektualny element zamiaru (<em> <!-- -->animus</em>) władania rzeczą dla siebie. W przypadku posiadania samoistnego mamy na uwadze <em> <!-- -->animus domini</em> (posiadacz samoistny włada rzeczą „jak właściciel"). Przy ustalaniu charakteru posiadania – manifestowanym na zewnątrz wobec otoczenia zachowaniem posiadacza. Władanie nieruchomością prowadzące do zasiedzenia musi być przy tym manifestowane przez cały okres jego trwania w taki sposób, aby wola władania taką nieruchomością „jak właściciel” dla osób postronnych nie budziła wątpliwości.</p> <p>W niniejszej sprawie pozwanym nie można przypisać dobrej wiary, co zostało już wyżej wykazane. Z zebranego materiału dowodowego wynika jednoznacznie, iż <span class="anon-block">B.</span> i <span class="anon-block">J.</span> małż. <span class="anon-block">B.</span> weszli w posiadanie nieruchomości objętej wnioskiem w sposób niesformalizowany. Ugruntowany w orzecznictwie jest pogląd, że nie jest samoistnym posiadaczem w dobrej wierze osoba, która weszła w posiadanie nieruchomości na podstawie umowy mającej na celu przeniesienia własności, zawartej bez zachowania formy aktu notarialnego. Nieformalny nabywca nieruchomości jest jej posiadaczem w złej wierze, wie bowiem że ze względu na niezachowanie formy aktu notarialnego nie nabył prawa własności (Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 6 grudnia 1991 roku, sygn. III CZP 108/91, OSNCP 1992, z. 4, poz. 48 oraz orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 23 kwietnia 1997 r., I CKN 74/97, OSNC 1997, z. 11, poz. 171). Jeśli zatem pozwani weszli w posiadanie nieruchomości bez zachowania jakiejkolwiek formy przewidzianej dla przeniesienia własności nieruchomości, to oznacza, że byli oni posiadaczami samoistnymi przedmiotowej nieruchomości w złej wierze. Powyższe skutkuje trzydziestoletnim posiadaniem zmierzającym do nabycia własności. Nie można mieć wątpliwości, że na chwilę obecną termin ten liczony od dnia 11 września 1995 r. nie upłynął.</p> <p>Sąd zważył, że nie sposób uznać by żądanie zgłoszone przez powoda stanowiło nadużycie prawa. W orzecznictwie Sądu Najwyższego za utrwalony można uznać obecnie pogląd, zgodnie z którym możliwość nieuwzględnienia roszczenia windykacyjnego na podstawie <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093" title="Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 (art. 5)">art. 5 k.c.</a> może mieć miejsce tylko w sytuacjach wyjątkowych. Oddalenie powództwa na podstawie <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093" title="Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 (art. 5)">art. 5 k.c.</a> oznacza bowiem pozbawienie właściciela ochrony przysługującego mu prawa własności, którego ochrona jest zasadą konstytucyjną (por: orz. SN z 22 listopada 1994 r. II CRN 127/94 nie publ; wyr. SN z 27 stycznia 1999 r. II CKN 151/98, wyr SN z 22 marca 2000 r. I CKN 440/98). Sąd Najwyższy trafnie stwierdził w orzeczeniu z dnia 25 maja 1973 r. III CRN 86/73, że zasady współżycia społecznego chronią wprawdzie przed nadużyciem prawa, ale nie mogą tego prawa w ogóle unicestwić. W szczególności przy żądaniu eksmisji mogą one jedynie powodować odroczenie eksmisji, a nie pozbawienie uprawnionego jego prawa podmiotowego w zupełności. Sytuacja pozwanych, którą sąd ustalił nie może być uznana za szczególnie wyjątkową, tak aby uzasadniała oddalenie powództwa. W ocenie sądu w niniejszej sprawie brak jest przesłanek by taką ochroną objąć pozwanych.</p> <p>Niemniej jednak powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie w całości. Z ustalonego stanu faktycznego wynika, że pozwani zajmują dom i ogrodzoną posesję, które znajdują się na działkach o nr ewidencyjnych 930/1 i 930/2. Na potrzeby niniejszego postępowania sąd dopuścił dowód z opinii biegłego geodety, który przedstawił w formie opisowej i graficznej zakres posiadania pozwanych. Z opinii tej wynika, że pozwani nie są w posiadaniu całej nieruchomości o wskazanych wyżej nr ewidencyjnych, lecz tylko w zakresie ogrodzonej posesji, na której znajduje się dom mieszkalny i budynek gospodarczy (drwalka). Graficznie biegły obszar ten oznaczył (na potrzeby niniejszego procesu) nr 930/4 z punktami 100-102-104-103-100 (powierzchnia 0,0256 ha) i nr 930/7 z punktami 102-101-105-104-102 (powierzchnia 0,0231 ha). Łączna powierzchnia tego obszaru to 0,0487 ha. Poza tym obszarem, jak wynika z przeprowadzonego postępowania dowodowego, pozwani nie korzystają. Powód natomiast domagał się wydania nieruchomości, zgodnie z numeracją wskazaną przez ww. biegłego, tj. z <span class="anon-block">działek o nr (...)</span>. Zatem jego żądanie przewyższało zakres posiadania pozwanych i tylko częściowo pokrywało się z tym, co pozwani zajmują tj. co do <span class="anon-block">działek (...)</span>.</p> <p>Dlatego też wobec nieudowodnienia przez pozwanych swego żądania dotyczącego zarzutu zatrzymania, a także niewykazania zasadności zarzutu zasiedzenia oraz mając na uwadze, że pozwani nie legitymują się skutecznym względem powoda uprawnieniem do władania częścią spornej nieruchomości, sąd na podstawie <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093" title="Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 (art. 222;art. 222 § 1)">art. 222 § 1 k.c.</a>, nakazał pozwanym aby wydali <span class="anon-block">K. K. (1)</span> zabudowaną nieruchomość położoną w miejscowości <span class="anon-block">L.</span> gmina <span class="anon-block">G.</span> stanowiącą część działki gruntu o <span class="anon-block">numerze ewidencyjnym (...)</span> opisanej punktami 100-102-104-103-100 o powierzchni 0,0256 ha oraz część <span class="anon-block">działki (...)</span> opisanej punktami 102-101-105-104-102 o powierzchni 0,0231 ha na mapie sporządzonej przez geodetę <span class="anon-block">S. D.</span>.</p> <p>Żądanie powoda okazało się niezasadne co do żądania wydania nieruchomości ponad zakres obecnego posiadania przez pozwanych. Biegły graficznie i opisowo przedstawił w swej opinii (k. 253-254), że zakres ten ma postać punktów wskazanych powyżej. Poza tym określeniem pozwani nie byli i nie są w posiadaniu, lecz powód pomimo to domagał się wydania mu również części nieruchomości ponad ten opisany zakres posiadania tj. oprócz siedliska również domagał się wydania działek oznaczonych przez biegłego nr 930/5 i 930/8. Tym samym żądanie ponad zakres posiadania okazało się niezasadne i podlegało oddaleniu co do wskazanych w poprzednim zdaniu działek.</p> <p>Na tych podstawach sąd orzekł jak w punkcie I (pierwszym) i II (drugim) wyroku.</p> <p>Poza sporem było, że pozwani nie użytkowali i nie użytkują przedmiotowej nieruchomości w jej części rolnej (w kierunku północnym za siedliskiem). Strona powodowa po modyfikacji pozwu (k. 262) domagała się wydania nieruchomości oznaczonych na potrzeby niniejszego postępowania nr ewidencyjnymi: 930/4, 930/5, 930/7 i 930/8. W zakresie działek o nr wskazanych przez biegłego jako 930/3 i 930/6 (użytki rolne) powód nie zajął stanowiska tzn. wskazywał co prawda, że „w pozostałym zakresie powód podtrzymuje żądanie pozwu pierwotnego”, lecz w ocenie sądu żądanie to jawi się jako sprzeczne z ostatecznym stanowiskiem, gdzie wskazywał powód konkretnie z przywołanymi nr działek, których domaga się wydania. W tych okolicznościach sąd uznał, że powód odstąpił od dochodzenia żądania w tym zakresie tzn. je cofnął. Dlatego też na podstawie <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640430296" title="Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego - Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 (art. 355)">art. 355 k.p.c.</a> sąd orzekł, że w pozostałej części postępowanie umarza rozstrzygając jak w punkcie III (trzecim) wyroku.</p> <p>Z uwagi na treść <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010710733" title="Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego - Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 733 (art. 14;art. 14 ust. 1)">art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego</a> (Dz. U. 2023 r., poz. 725 t.j., dalej: u.o.p.l.), sąd winien był rozstrzygnąć, czy pozwanym przysługuje uprawnienie do lokalu socjalnego.</p> <p>W pierwszej kolejności sąd zważył, że <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010710733" title="Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego - Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 733 ()">ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego</a> przewiduje, co do zasady, przyznanie przez sąd uprawienia do lokalu socjalnego tylko w tym przypadku, gdy lokator posiadał wcześniej tytuł prawny do lokalu, tj. był lokatorem w rozumieniu <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010710733" title="Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego - Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 733 (art. 2;art. 2 ust. 1;art. 2 ust. 1 pkt. 1)">art. 2 ust. 1 pkt 1</a> u.o.p.l. (por. uchwała SN z dnia 15 listopada 2001 r., sygn. akt III CZP 66/01, OSNC z 2002 r. Nr 9, poz. 109).</p> <p>Rozstrzygając, czy pozwanym przysługuje ochrona z art. 14 u.o.p.l., sąd wziął pod uwagę dotychczasowy sposób korzystania przez nich z lokalu oraz jej sytuację materialną i rodzinną (art. 14 ust. 3 u.o.p.l.). Jednocześnie sąd pamiętał, że nie mógł orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego w przypadkach enumeratywnie wyliczonych w art. 14 ust. 4 u.o.p.l. Z okoliczności sprawy wynika, że <span class="anon-block">B. B. (1)</span> jest na emeryturze i leczy się psychiatrycznie. <span class="anon-block">K. B.</span> jest zarejestrowany jako bezrobotny. Już na tej podstawie sąd nie mógł orzec o braku uprawnienia do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu wobec powyższych pozwanych. Z kolei co do <span class="anon-block">J. B.</span>, to spełnia on przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwał (k. 43-52), które zostały wskazane w stanie faktycznym, co również wypełnia przypadek wskazany w art. 14 ust 4 pkt 6 u.o.p.l.</p> <p>Biorąc pod uwagę powyższe rozważania sąd orzekł w przedmiocie uprawnienia pozwanych do lokalu socjalnego, rozstrzygając jak w punkcie IV (czwartym) wyroku.</p> <p>W punkcie V (piątym) sentencji wyroku sąd orzekł na podstawie art. 14 ust. 6 u.o.p.l., zgodnie z którym orzekając o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego, sąd nakazuje wstrzymanie wykonania opróżnienia lokalu do czasu złożenia przez gminę oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego.</p> <p>Na podstawie <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640430296" title="Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego - Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 (art. 102)">art. 102 k.p.c.</a> sąd postanowił nie obciążać pozwanych obowiązkiem zwrotu kosztów procesu od uwzględnionej części powództwa. Zgodnie z powołanym przepisem, w wypadkach szczególnie uzasadnionych sąd może zasądzić od strony przegrywającej tylko część kosztów albo nie obciążać jej w ogóle kosztami.</p> <p>Jak wskazał Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 9 sierpnia 2012 r. (V CZ 26/12, LEX nr 1231638), przepis <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640430296" title="Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego - Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 (art. 102)">art. 102 k.p.c.</a> wyraża zasadę słuszności w orzekaniu o kosztach, stanowiąc wyjątek od zasady odpowiedzialności za wynik procesu. Podstawę do jego zastosowania stanowią konkretne okoliczności danej sprawy, przekonujące o tym, że w rozpoznawanym przypadku obciążenie strony przegrywającej kosztami procesu na rzecz przeciwnika byłoby niesłuszne, czy wręcz niesprawiedliwe. <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640430296" title="Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego - Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 (art. 102)">Art. 102 k.p.c.</a> znajduje zastosowanie „w wypadkach szczególnie uzasadnionych”, które nie zostały ustawowo zdefiniowane i są każdorazowo oceniane przez sąd orzekający na tle okoliczności konkretnej sprawy. Do okoliczności tych zalicza się m.in. sytuację majątkową i osobistą strony, powodującą, że obciążenie jej kosztami może pozostawać w kolizji z zasadami współżycia społecznego. Przy zastosowaniu <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640430296" title="Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego - Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 (art. 102)">art. 102 k.p.c.</a> mogą być również brane pod uwagę okoliczności dotyczące charakteru sprawy (zob. też postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 września 2012 r., II CZ 95/12, LEX nr 1232771, postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 września 2012 r., I UZ 86/12, LEX nr 1228427).</p> <p>W postanowieniu z dnia 26 września 2012 r. (II CZ 100/12, LEX nr 1232760) Sąd Najwyższy wskazał, iż ocena, czy w sprawie zachodzi wypadek szczególnie uzasadniony należy do swobodnej decyzji sądu ze względu na konieczność zapewnienia poczucia sprawiedliwości oraz realizacji zasady słuszności.</p> <p>W omawianej kwestii w pełni aktualne pozostają poczynione powyżej rozważania odnoszące się do sytuacji majątkowej, rodzinnej i zdrowotnej pozwanych. Pozwani utrzymują się z niewielkiej emerytury <span class="anon-block">B. B. (1)</span>, która leczy się ponadto psychiatrycznie, a także z dochodów osiąganych z dorywczych prac <span class="anon-block">J. B.</span> i <span class="anon-block">K. B.</span>. Obciążenie pozwanych kosztami procesu zagroziłoby w tej sytuacji ich koniecznemu utrzymaniu. Godziłoby to również w poczucie sprawiedliwości i zasady słuszności. Dlatego w oparciu o powyższe sąd nie obciążył pozwanych kosztami procesu orzekając jak w punkcie VI (szóstym) wyroku.</p> <p>Powód pierwotnie dochodził wydania nieruchomości, której powierzchnia wynosiła 4200 m<sup> <!-- -->2</sup>. Ostatecznie postępowanie dowodowe wykazało, że zajmowana przez pozwanych powierzchnia wynosi 478 m<sup> <!-- -->2</sup>. Oznacza to, że powód wygrał w 11,60% swe żądanie (stosunek powierzchni, która została wskazana w wyroku do powierzchni pierwotnie dochodzonej), a w 88,40% je przegrał. Dlatego o obowiązku zwrotu kosztów sądowych poniesionych tymczasowo przez Skarb Państwa na opinię biegłego należało rozstrzygnąć zgodnie z tym w jakiej wysokości strony wygrały, bądź przegrały swe żądanie. Na opinię biegłego geodety zostały wydatkowane przez Skarb Państwa tymczasowo środki w wysokości 1 690,01 zł (k. 256). Skoro powód przegrał proces w 88,40% to w takiej też wysokości obciążają go wydatki tymczasowo pokryte przez sąd. 88,40% z wydatkowanej kwoty 1 690,01 zł stanowi w zaokrągleniu kwotę 1494 zł, którą sąd, w oparciu o treść art. 113 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2024 r., poz. 959 t.j.) w zw. z <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640430296" title="Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego - Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 (art. 98;art. 98 § 1)">art. 98 § 1 k.p.c.</a>, obciążył powoda jako stronę przegrywającą sprawę. Na tych podstawach sąd orzekł jak w punkcie VII (siódmym) wyroku.</p> <p>Na podstawie <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640430296" title="Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego - Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 (art. 122;art. 122 ust. 1)">art. 122 ust. 1 k.p.c.</a> w zw. z <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19820160124" title="Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze - Dz. U. z 1982 r. Nr 16, poz. 124 (art. 29;art. 29 ust. 1)">art. 29 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze</a> (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1184 t.j.) w zw. z <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19820160124" title="Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze - Dz. U. z 1982 r. Nr 16, poz. 124 (art. 29 § 2)">§ 2</a>, w zw. z <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19820160124" title="Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze - Dz. U. z 1982 r. Nr 16, poz. 124 (art. 29 § 8;art. 29 § 8 pkt. 4)">§ 8 pkt 4</a> i w zw. z § 4 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z 2024 r. poz. 763) sąd przyznał pełnomocnikowi pozwanych ustanowionemu z urzędu tj. adw. <span class="anon-block">G. G.</span> kwotę 6 944,48 zł, w której to kwocie zawiera się należny podatek od towarów i usług (VAT w kwocie 1 242 zł) tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu i zwrot wydatków.</p> <p>Na przyznaną sumę złożyły się kwoty: 5 400 zł z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika z urzędu odpowiadające stawce określonej w § 8 pkt 4 i powiększonej, zgodnie z § 4 wspominanego rozporządzenia, 3 krotnie zgodnie z przedłożonym spisem kosztów (k. 264), która to stawka odpowiada wartości przedmiotu sprawy określonego w pozwie na 7 500 zł (k. 4) powiększoną o należny podatek od towarów i usług (VAT w kwocie 1 242 zł - § 4 ust. 3 rozporządzenia), poniesione wydatki na koszty dojazdu w kwocie 288,88 zł netto stosując stawkę kilometrówki (1,15 zł x 31,4 km x 8) zgodnie z <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020270271" title="Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy - Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271 ()">Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy</a> (Dz.U.2002.27.271). Podkreślić należy, iż celowe i niezbędne koszty przejazdu profesjonalnego pełnomocnika strony w celu wzięcia udziału w rozprawie wchodzą w skład kosztów procesu w rozumieniu <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640430296" title="Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego - Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 (art. 98;art. 98 § 1;art. 98 § 3)">art. 98 § 1 i 3 k.p.c.</a> (por. uchwały Sądu Najwyższego z dnia 18 lipca 2012 r., III CZP 33/12, OSNC 2013/2/14, także LEX nr 1211765 oraz z dnia 12 czerwca 2012 r., III PZP 4/12, OSNP 2012/23-24/280, także LEX nr 1168758). Jako niezbędne wydatki adwokata ustanowionego z urzędu sąd uwzględnił również poniesione przez pełnomocnika z urzędu wydatki na korespondencję w wysokości 13,60 zł. Łącznie koszty te wyniosły zatem kwotę 6 944,48 zł.</p> <p>Zgodnie z ugruntowanymi poglądami judykatury, koszty nieopłaconej pomocy prawnej, udzielonej przez pełnomocnika ustanowionego z urzędu stronie wygrywającej sprawę, podlegają zasądzeniu od przeciwnika procesowego na rzecz tej strony. Koszty te nie podlegają zasądzeniu na rzecz adwokata, a przepisy dotyczące ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu znajdą zastosowanie, gdy brak jest przesłanek do obciążenia przeciwnika strony zastępowanej przez pełnomocnika z urzędu kosztami procesu, względnie, gdy prawomocnie zasądzone w trybie <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640430296" title="Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego - Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 (art. 122)">art. 122 k.p.c.</a> koszty procesu nie mogą być wyegzekwowane na rzecz pełnomocnika z urzędu. Pełnomocnik z urzędu (z wyłączeniem reprezentowanej przez niego strony) może swoje uprawnienie zawarte w tym przepisie realizować, między innymi, poprzez uzyskanie klauzuli wykonalności na jego nazwisko w zakresie przyznanej kwoty (tak Sąd Najwyższy w uchwale z 1 marca 1989 r., III CZP 12/89, Lex nr 463039; podobnie w postanowieniu z 8 września 1982 r., I CZ 82/82, Lex nr 8459). W sprawie niniejszej, wobec przegrania postępowania przez powoda, a więc przeciwnika pozwanych, którzy byli reprezentowani przez ww. pełnomocnika z urzędu, koszty postępowania pozwanych, obejmujące wynagrodzenie ustanowionego z urzędu pełnomocnika, należało zasądzić od powoda w stosunku do przegranej przez niego sprawy.</p> <p>Skoro powód, jak wskazane zostało powyżej przegrał sprawę w 88,40% to w takim też stosunku winien ponieść koszty pełnomocnika z urzędu. Wskazana wyżej wartość procentowa z sumy przyznanej pełnomocnikowi z urzędu (6 944,48 zł) stanowi kwotę 6 138,91 zł brutto.</p> <p>Na tych podstawach sąd orzekł jak w punkcie VIII (ósmym) wyroku.</p> <p>Pozwani nie zostali obciążeni kosztami procesu od uwzględnionej części powództwa (patrz punkt VI wyroku) wobec czego spełniły się warunki opisane powyżej tj. brak jest przesłanek do obciążenia ich kosztami procesu, dlatego też w części wygranego powództwa (11,60%) wynagrodzenie pełnomocnika z urzędu w tej właśnie proporcji (6 944,48 zł x 11,60% = 805,57 zł brutto) winno być wypłacone ze Skarbu Państwa. Na tych podstawach sąd orzekł jak w punkcie IX (dziewiątym) wyroku.</p> </div>