I CSK 5538/22
Верховний суд2023-11-15
Номер справи
I CSK 5538/22
Суд
Sąd Najwyższy
Дата рішення
2023-11-15
Тип
Postanowienie
Текст рішення
I CSK 5538/22
POSTANOWIENIE
30 listopada 2023 r.
Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej w składzie:
SSN Monika Koba
na posiedzeniu niejawnym 30 listopada 2023 r. w Warszawie
w sprawie z powództwa D.S. i G.S.
przeciwko Bankowi spółce akcyjnej w W.
o zapłatę i ustalenie ewentualnie o zapłatę i ustalenie,
na skutek skargi kasacyjnej Banku spółki akcyjnej w W.
od wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach
z 11 kwietnia 2022 r., I ACa 1173/21,
1) odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania,
2) zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 8100
(osiem tysięcy sto) złotych tytułem kosztów postępowania
kasacyjnego z odsetkami w wysokości odsetek ustawowych za
opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego, za czas po
upływie tygodnia od dnia doręczenia niniejszego postanowienia
pozwanemu do dnia zapłaty.
[A.T.]
UZASADNIENIE
I CSK 5538/22 2
Wyrokiem z 28 kwietnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie oddalił
powództwo główne (pkt 1), ustalił, że umowa kredytu denominowanego do franka
szwajcarskiego zawarta 9 grudnia 2008 r. między powodami D.S. i G.S. a Bankiem
spółką akcyjną w W. (poprzednikiem prawnym pozwanego Banku spółki akcyjnej w
W.) jest nieważna (pkt 2), zasądził od pozwanego na rzecz powodów 121 481,63 zł
z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 6 lutego 2021 r. (pkt 3), oddalił
powództwo ewentualne w pozostałej części (pkt 4) oraz orzekł o kosztach procesu.
Sąd Apelacyjny w Katowicach wyrokiem z 11 kwietnia 2022 r. - orzekając na
skutek apelacji pozwanego - oddalił apelację i orzekł o kosztach postępowania
apelacyjnego.
Orzeczenie to zostało zaskarżone skargą kasacyjną przez pozwanego.
Skarżący we wniosku o przyjęcie skargi do rozpoznania powołał się na przesłanki z
art. 3989 § 1 pkt 1 i 2 k.p.c.
Zdaniem skarżącego w sprawie występuje istotne zagadnienia prawne
sprowadzające się do ustalenia, czy przy dokonywaniu oceny klauzul
przeliczeniowych, tj. klauzul przewidujących stosowanie kursu kupna do wypłaty
kredytu lub kursu sprzedaży do spłaty rat kapitałowo - odsetkowych, wynikającego
z tabeli kursowej banku, z perspektywy abuzywności, należy uwzględnić, że
art. 111 ust. 1 pkt 4 Prawa bankowego daje (i dawał w czasie zawierania umowy)
bankowi podstawę do ustalania kursów w tabeli kursowej banku i żaden przepis
prawa nie przewidywał w dacie zawarcia umowy kredytu obowiązku wskazywania
w jej treści sposobu ustalania kursów walut, a w konsekwencji umowy o kredyt
denominowany odzwierciedlały ówcześnie obowiązujący model ustawowy i w tym
zakresie powinny być wyłączone spod oceny z perspektywy abuzywności zgodnie z
art. 1 ust. 2 Dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie
nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (dalej: „Dyrektywa 93/13)?
Ponadto zdaniem skarżącego istnieje potrzeba wykładni przepisów
prawnych budzących poważne wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w
orzecznictwie sądów, tj. art. 3851 § 1 i § 2 k.c. w. zw. z art. 6 ust. 1 Dyrektywy 93/13
i art. 1 pkt 1 lit. a oraz art. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy -
I CSK 5538/22 3
Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw w zw. z art. 385 1 § 1 k.c., a także
art. 69 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Bankowe. Rozbieżności te odnoszą się do ustalenia:
1. Czy w świetle prawidłowej wykładni art. 3851 § 1 i 2 k.c. w zw. z art.
6 ust. 1 Dyrektywy 93/13 możliwe jest dalsze wykonywanie umowy kredytu
denominowanego po wyeliminowaniu z niej uznanych za abuzywne klauzul
przeliczeniowych: a) bez wypełnienia powstałej w ten sposób luki w umowie, z
zachowaniem pozostałych postanowień umownych; b) przez wypełnienie powstałej
w ten sposób luki w umowie zastosowaniem art. 358 k.c.; c) przez wypełnienie
powstałej w ten sposób luki w umowie zastosowaniem art. 56 k.c. w zw. z art. 41
ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe; czy też prawidłowa wykładnia
art. 3851 § 1 i 2 k.c. w zw. z art. 6 ust. 1 Dyrektywy 93/13 prowadzi do wniosku, że
eliminacja klauzul przeliczeniowych z umowy kredytu denominowanego winna
prowadzić do upadku (nieważności) całej umowy kredytu, z uwagi na brak
możliwości dalszego jej wykonywania?
2. Czy w świetle prawidłowej wykładni art. 3851 § 1 i 2 k.c. w zw. z
art. 6 ust. 1 Dyrektywy 93/13 dla ustalenia skutków abuzywności postanowień
umownych istotne znaczenie ma wola konsumenta, którego oświadczenie w tym
przedmiocie ma także decydujące znaczenie dla kierunku rozstrzygnięcia sądu?
3. Czy prawidłowa wykładnia art. 1 pkt 1 lit a oraz art. 4 ustawy z dnia
29 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw
w zw. z art. 3851 § 1 k.c. oznacza, że wejście w życie ustawy antyspreadowej z
dniem 26 sierpnia 2011 r. potwierdziło ważność umów o kredyt denominowany
zawartych przed dniem wejścia w życie wyżej wymienionej ustawy i zawartych w
nich postanowień oraz wykonalność umów tego typu, które nie określały zasad
ustalania kursów wymiany na potrzeby stosowania umowy kredytu i wyeliminowało
abuzywny charakter postanowień umownych, czy też prawidłowa wykładnia
wskazanych artykułów nie wyłącza możliwości powoływania się na abuzywność
klauzul związanych ze sposobem określania kursu waluty, po jakim ma być
dokonywana wypłata kredytu i spłata rat kapitałowo-odsetkowych, zawartych w
umowach kredytów denominowanych, które podpisane i realizowane były jeszcze
przed wejściem w życie nowelizacji?
I CSK 5538/22 4
4. Czy w świetle prawidłowej wykładni art. 69 ust. 1 i ust. 2 ustawy
Prawo bankowe - by możliwe było przyjęcie, że kwota kredytu została
jednoznacznie określona w umowie, a umowa odpowiada treści art. 69 Prawa
bankowego, konieczne jest istnienie tożsamości pomiędzy kwotą i walutą kredytu
wskazaną w umowie, kwotą i walutą środków pieniężnych oddanych do dyspozycji
kredytobiorcy oraz kwotą i walutą, jaką kredytobiorca zobowiązany jest zwrócić
wraz z odsetkami?
Powodowie w odpowiedzi na skargę kasacyjną wnieśli o odmowę przyjęcia
jej do rozpoznania i zasądzenie kosztów postępowania kasacyjnego.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Skarga kasacyjna jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia, którego
rozpoznanie przez Sąd Najwyższy musi być uzasadnione względami o szczególnej
doniosłości, wykraczającymi poza indywidualny interes skarżącego, a mającymi
swoje źródło w interesie publicznym. Zgodnie z art. 3989 § 1 k.p.c. Sąd Najwyższy
przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania, jeżeli w sprawie występuje istotne
zagadnienie prawne, potrzeba wykładni przepisów prawnych budzących poważne
wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów, zachodzi
nieważność postępowania lub skarga kasacyjna jest oczywiście uzasadniona. Sąd
Najwyższy w ramach przedsądu bada tylko wskazane w skardze kasacyjnej
okoliczności uzasadniające jej przyjęcie do rozpoznania, a nie podstawy kasacyjne
i ich uzasadnienie. Cel wymagania określonego w art. 398 4 § 2 k.p.c. może być
osiągnięty tylko przez powołanie i uzasadnienie istnienia przesłanek o charakterze
publicznoprawnym, które będą mogły stanowić podstawę oceny skargi kasacyjnej
pod kątem przyjęcia jej do rozpoznania. Sąd Najwyższy nie jest trzecią instancją
sądową i nie jest jego rolą usuwanie błędów w zakresie wykładni i stosowania
prawa w każdej indywidualnej sprawie.
W judykaturze Sądu Najwyższego utrwalił się pogląd, że wskazanie
przyczyny określonej w art. 3989 § 1 pkt 1 k.p.c. nakłada na skarżącego obowiązek
przedstawienia zagadnienia o charakterze abstrakcyjnym wraz z argumentami
prowadzącymi do rozbieżnych ocen prawnych, wykazania, że nie zostało ono
rozstrzygnięte w dotychczasowym orzecznictwie, a wyjaśnienie go ma istotne
I CSK 5538/22 5
znaczenie nie tylko dla rozstrzygnięcia tej konkretnej sprawy, ale także innych
podobnych spraw, przyczyniając się do rozwoju prawa (zob. m.in. postanowienia
Sądu Najwyższego z 10 maja 2001 r., II CZ 35/01, OSNC 2002, nr 1, poz. 11 i z
11 stycznia 2002 r., III CKN 570/01, OSNC 2002, nr 12, poz. 151).
Oparcie natomiast wniosku o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania na
tym, że istnieje potrzeba wykładni przepisów prawnych budzących poważne
wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów wymaga
wykazania, że określony przepis prawa, mimo że budzi poważne wątpliwości, nie
doczekał się wykładni albo niejednolita wykładnia wywołuje wyraźnie wskazane
przez skarżącego rozbieżności w orzecznictwie w odniesieniu do identycznych lub
podobnych stanów faktycznych, które należy przytoczyć. Nie istnieje przy tym
istotne zagadnienie prawne ani potrzeba wykładni przepisów prawa, jeżeli Sąd
Najwyższy zajął już stanowisko w kwestii tego zagadnienia oraz wykładni
przepisów i wyraził swój pogląd we wcześniejszych orzeczeniach, a nie zachodzą
żadne okoliczności uzasadniające zmianę tego poglądu (zob. m. in. postanowienia
Sądu Najwyższego z 17 marca 2015 r., I PK 4/15, niepubl.; z 23 kwietnia 2015 r.,
I CSK 691/14, niepubl.; i z 12 grudnia 2008 r., II PK 220/08, niepubl.).
Wniosek o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania nie spełnia tych
wymagań, problematyka, na którą wskazuje skarżący, była bowiem wielokrotnie
przedmiotem wypowiedzi w nowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego,
ukształtowanym pod wpływem orzecznictwa TSUE – w odniesieniu do zbliżonych
treścią umów kredytowych denominowanych do franka szwajcarskiego - a pozwany
przekonująco nie wykazał, by istniała potrzeba ponownej wypowiedzi Sądu
Najwyższego w tym przedmiocie. Sąd Najwyższy odmawiał już także przyjęcia
skarg kasacyjnych pozwanego do rozpoznania opartych na identycznie
sformułowanych i uzasadnionych wnioskach o przyjęcie skarg do rozpoznania (zob.
m.in. niepublikowane postanowienia Sądu Najwyższego z 29 września 2023 r.
I CSK 108/23; I CSK 108/23 oraz I CSK 293/23)
Przyjęcia skargi do rozpoznania nie uzasadnia sformułowane przez
skarżącego zagadnienie prawne.
I CSK 5538/22 6
Po pierwsze nie budzi żadnych wątpliwości, że art. 111 ust. 1 pkt 4 Prawa
Bankowego, nie stoi na przeszkodzie badaniu przez sąd abuzywności postanowień
umowy, skoro dotyczy jedynie samej możliwości ustalania tabel kursowych i
obowiązku ogłaszania przez bank kursów walutowych. Nie oznacza to, że
jednostronne ukształtowanie na tej podstawie sytuacji prawnej drugiej strony
umowy nie podlega badaniu w kontekście klauzul niedozwolonych. Artykuł 111 ust.
1 pkt 4 Prawa Bankowego nie stanowi przepisu ustawy w rozumieniu art. 1 ust. 2
Dyrektywy 93/13. Wyjątek wymieniony w tym przepisie wymaga bowiem, aby
konkretny warunek umowny odzwierciedlał treść przepisu prawa mającego
zastosowanie między umawiającymi się stronami niezależnie od ich wyboru
ewentualnie mającego domyślne zastosowanie między stronami, z uwzględnieniem
jego ścisłej interpretacji ( zob. wyrok TSUE z 21 grudnia 2021 r., C-243/20, DP i SG
przeciwko Trapeza Peiraios oraz postanowienie Sądu Najwyższego z 30 marca
2023 r., I CSK 2897/22, niepubl.).
Po drugie, w ugruntowanym stanowisku Sądu Najwyższego przyjęto, że
klauzula pozwalająca na pełną swobodę decyzyjną banku przy kształtowaniu kursu
waluty obcej jest klauzulą niedozwoloną, kształtując prawa i obowiązki konsumenta
w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszając jego interesy (art.
3851 § 1 k.c.). Zarówno przeliczenie kwoty kredytu na PLN w chwili jego wypłaty,
jak i przeliczenie z CHF na PLN w chwili wymagalności poszczególnych rat, służy
bowiem określeniu wysokości świadczenia konsumenta. Postanowienia umowne
uprawniające bank do jednostronnego ustalania kursów walut są nietransparentne,
pozwalają bowiem bankowi na arbitralne kształtowanie kursów walut, a tym samym
zapewniają mu swobodę decyzyjną odnoście do wysokości kosztów kredytu
obciążających konsumenta. Zgodnie z zasadą dobrych obyczajów koszty
wynikające z zawartej z konsumentem umowy, powinny być możliwe do
przewidzenia. Jest tak także wtedy, gdy swoboda banku w ustaleniu wysokości
kursu jest w jakiś sposób ograniczona, przez wprowadzenie pewnych elementów
obiektywnych przy jego określaniu, jeżeli nie precyzuje ona wszystkich czynników
ustalanych przez bank w celu oznaczenia kursu wymiany (zob. m.in. wyroki Sądu
Najwyższego z 22 stycznia 2016 r., I CSK 1049/14, OSNC 2016, nr 11, poz. 134;
z 8 września 2016 r., II CSK 750/15, niepubl; z 1 marca 2017 r., IV CSK 285/16,
I CSK 5538/22 7
niepubl.; z 19 września 2018 r., I CNP 39/17, niepubl.; z 24 października 2018 r.,
II CSK 632/17, niepubl.; z 13 grudnia 2018 r., V CSK 559/17, niepubl.; z 27 lutego
2019 r., II CSK 19/18, niepubl.; z 4 kwietnia 2019 r., III CSK 159/17, OSP 2019, z.
12, poz. 115; z 9 maja 2019 r., I CSK 242/18, niepubl.; z 29 października 2019 r.,
IV CSK 309/18, OSNC 2020 r., nr 7-8, poz. 64; z 11 grudnia 2019 r.,
V CSK 382/ 18, Glosa 2020, nr 4, s. 67 i n.; z 30 września 2020 r., I CSK 556/18,
niepubl.; i z 13 maja 2022 r., II CSKP 464/22, niepubl.; zob. także wyrok TSUE z
18 listopada 2021 r., C – 212/20, M.P., B.P. przeciwko „A”).
Po trzecie, bez znaczenia jest to, w jaki sposób Bank rzeczywiście stosował
abuzywne postanowienia umowne, w szczególności czy przynosiły mu one
nieuzasadnione korzyści i czy opierał się na powszechnej i utrwalonej praktyce
bankowej. O tym bowiem czy postanowienie jest niedozwolone decydują
okoliczności z chwili zawarcia umowy. Dla oceny abuzywności postanowień
umownych nie ma znaczenia przyczyna zawarcia przez kredytobiorcę umowy,
sposób jej wykonywania czy interes Banku, który w relacji z konsumentem stosował
klauzule niedozwolone (zob. m.in. uchwała składu siedmiu sędziów Sądu
Najwyższego z 20 czerwca 2018 r., III CZP 29/17, OSNC 2019, nr 1, poz. 2 oraz
orzecznictwo TSUE przytoczone w jej uzasadnieniu).
Po czwarte, w okolicznościach sprawy Sąd Apelacyjny stwierdził
abuzywność mechanizmu indeksacji nie tylko w zakresie klauzuli kursowej, ale
także klauzuli ryzyka walutowego w związku z nie dopełnieniem przez pozwanego
obowiązków informacyjnych w zakresie ekspozycji powodów na nieograniczone
ryzyko walutowe. Czynienie zatem przy formułowaniu zagadnienia prawnego
założenia, że przyczyną stwierdzania nieuczciwego charakteru postanowień
umownych w kredytach denominowanych do franka szwajcarskiego jest jedynie nie
określenie przez bank zasad ustalania kursów, jest nieadekwatne do okoliczności
sprawy.
Ponadto, w aktualnym orzecznictwie TSUE rozróżnia się abuzywność
postanowień dotyczących kryteriów przeliczania waluty krajowej na walutę
indeksacji (klauzule kursowe, spreadowe), od klauzul ryzyka walutowego,
dotyczących obciążenia konsumenta negatywnymi następstwami deprecjacji waluty
krajowej, jako kompensata za korzystniejszą stopę procentową (zob. m.in. wyroki z
I CSK 5538/22 8
20 września 2017 r., C- 186/16, Ruxandra Andruciuc i in. Banca Romaneascu; z
22 lutego 2018 r., C-119/17; z 20 września 2018 r., C – 51/17, OTP Bank Nyrt. I in.
przeciwko Terez Illyez i in.). W nowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego
wyjaśniono natomiast, że klauzula ryzyka walutowego nie może funkcjonować bez
klauzuli kursowej określającej przeliczenie zobowiązań stron celem ustalenia
wysokości ich świadczenia. Z kolei klauzula spreadowa nie ma racji bytu w umowie,
w której nie zastosowano mechanizmu indeksacji i wynikającej z niego narażenia
konsumenta na ryzyko kursowe. W konsekwencji stwierdzono, że klauzule
przeliczeniowe i klauzule ryzyka walutowego składające się na przyjęty w
umowach kredytowych mechanizm indeksacji - są ze sobą ściśle powiązane, a ich
rozszczepienie jest zabiegiem sztucznym ( zob. m.in. wyroki Sądu Najwyższego z
27 listopada 2019 r., II CSK 483/18, OSP 2021, z. 2, poz. 7; z 11 grudnia 2019 r., V
CSK 382/18, OSNC-ZD 2021, z. B, poz. 20; z 10 maja 2022 r., II CSKP 285/22,
niepubl.; z 13 maja 2022 r., II CSKP 464/22, niepubl.; z 8 listopada 2022 r.,
II CSKP 1153/22, niepubl.; z 26 stycznia 2023 r., II CSKP 722/22, niepubl.; z 20
lutego 2023 r., II CSKP 809/22, niepubl.; i z 18 kwietnia 2023 r., II CSKP 1511/22,
niepubl.).
Przyjęcia skargi do rozpoznania nie uzasadniają także wskazywane przez
skarżącego rozbieżności w orzecznictwie dotyczące konsekwencji stwierdzenia w
umowie kredytu denominowanego do franka szwajcarskiego niedozwolonych
„klauzul przeliczeniowych” i możliwości utrzymania umowy w mocy mimo ich
wystąpienia. Skarżący po raz kolejny czyni w tym zakresie założenie, że
wątpliwości dotyczą konsekwencji stwierdzenia w umowie abuzywnych klauzul
kursowych, w sytuacji, gdy z motywów zaskarżonego rozstrzygnięcia wynika, że
Sąd Apelacyjny zakwestionował cały mechanizm indeksacji obejmujący zarówno
klauzule kursowe jak i klauzule walutowe, co czyni sformułowane przez skarżącego
wątpliwości nie w pełni adekwatnymi do okoliczności sprawy. Ponadto skarżący nie
wykazał, zwłaszcza w kontekście orzecznictwa TSUE i najnowszego orzecznictwa
Sądu Najwyższego, by aktualnie istniały poważne rozbieżności w orzecznictwie
Sądu Najwyższego w kwestiach poruszonych we wniosku, odnoszące się do
kredytu denominowanego do franka szwajcarskiego.
I CSK 5538/22 9
Sąd Najwyższy wyjaśnił w uchwale składu siedmiu sędziów z 7 maja 2021 r.,
III CZP 6/21 (OSNC 2021, nr 9, poz. 56), uwzględniając orzecznictwo TSUE, że
sąd krajowy ma obowiązek zbadania z urzędu, czy klauzula ma charakter
abuzywny i wyciągnięcia z tego konsekwencji. Aby konsument mógł udzielić wolnej
i świadomej zgody, sąd krajowy powinien, w ramach krajowych norm
proceduralnych i zasady słuszności w prawie cywilnym, wskazać konsumentowi,
którego wola jest w tym zakresie rozstrzygająca, w sposób obiektywny i
wyczerpujący, konsekwencje prawne, jakie mogą wynikać z usunięcia
nieuczciwego warunku, w tym upadku umowy i narażenia go na roszczenia
restytucyjne instytucji kredytowej (zob. wyrok TSUE z 29 kwietnia 2021 r.,
C-19/20). Dyrektywa 93/13 została ustanowiona w celu ochrony konsumenta i jej
stosowanie zmierza do udzielenia mu ochrony. Jeżeli prawidłowo pouczony
konsument utrzymuje, że nie chce być związany abuzywnymi postanowieniami
umownymi, to nie ma podstaw by kwestionować jego rozeznanie własnej sytuacji
prawnej i jego oświadczenie postrzegać jako nieskuteczne.
W judykaturze Sądu Najwyższego dominuje obecnie pogląd, że w przypadku,
gdy eliminacja niedozwolonego postanowienia umownego doprowadzi do takiej
deformacji umowy, że na podstawie pozostałej jej treści nie da się odtworzyć praw i
obowiązków stron, to nie można przyjąć, że strony są związane pozostałą częścią
umowy. Umowa będzie dotknięta nieważnością, gdy bez abuzywnych postanowień
jej obowiązywanie nie jest możliwe w świetle prawa krajowego i nie zaszły
przesłanki umożliwiające zastosowanie regulacji zastępczej, a konsument
postanowień abuzywnych nie potwierdził, nie udzielając następczo świadomej i
wolnej zgody na te klauzule i tym samym odmawiając przywrócenia im
skuteczności z mocą wsteczną.
Dotyczy to sytuacji, gdy określenie wysokości należności obciążającej
kredytobiorcę w umowie kredytu powiązanej z walutą obcą z odwołaniem do tabel
kursowych ustalanych jednostronnie przez bank, bez wskazania obiektywnych
kryteriów oznaczania kursu waluty obcej, jest nietransparentne, pozostawia pole do
arbitralnego działania banku i w ten sposób obarcza kredytobiorcę
nieprzewidywalnym ryzykiem oraz narusza równorzędność stron umowy kredytu.
Takie postanowienia są niedopuszczalne jako kształtujące prawa i obowiązki
I CSK 5538/22 10
konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego
interesy, a ich bezskuteczność – niezależnie od dalszych postanowień umowy, w
tym wyrażających ryzyko walutowe – może prowadzić do upadku umowy w całości.
W razie stwierdzenia abuzywności klauzuli ryzyka walutowego i klauzul
przeliczeniowych utrzymanie umowy nie jest możliwe z prawnego punktu widzenia.
Jest tak zwłaszcza wówczas, gdy unieważnienie tych klauzul doprowadziłoby nie
tylko do zniesienia mechanizmu indeksacji oraz różnic kursów walutowych, ale
również – pośrednio – do zaniknięcia ryzyka kursowego, które jest bezpośrednio
związane z indeksacją kredytu do waluty (zob. m.in. uchwała składu siedmiu
sędziów Sądu Najwyższego z 7 maja 2021 r., III CZP 6/21, OSNC 2021, nr 9, poz.
56; wyroki Sądu Najwyższego z 1 marca 2017 r., IV CSK 285/16; z
24 października 2018 r., II CSK 632/17; z 11 grudnia 2019 r., V CSK 382/18; z
16 września 2021 r., I CSKP 166/21; z 13 maja 2022 r., II CSKP 464/22, niepubl.;
z 9 września 2022 r., II CSKP 794/22, niepubl. oraz postanowienie Sądu
Najwyższego z 27 kwietnia 2023 r., I CSK 3629/22, niepubl.).
W orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjęto także, że utrzymanie w mocy
umowy kredytu denominowanego do franka szwajcarskiego, w której eliminacji
ulega abuzywna klauzula przeliczeniowa jako kredytu czysto walutowego
prowadziłoby do niedopuszczalnego zniekształcenia woli stron, która
ukierunkowana była od początku na wypłatę kredytu w walucie krajowej ( zob. m.in.
wyroki Sądu Najwyższego z 13 maja 2022 r., II CSKP 293/22, i II CSKP 405/22,
niepubl.; z 20 maja 2022 r., II CSKP 713/22 i II CSKP 943/22, niepubl.; z 26 maja
2022 r., II CSKP 650/22, niepubl.; i z 24 czerwca 2022 r., II CSKP 10/22, niepubl.
oraz postanowienie Sądu Najwyższego z 16 listopada 2022 r., I CSK 2237/22,
niepubl.).
W judykaturze Sądu Najwyższego dominuje także pogląd, że
niedopuszczalne jest przekształcenie kredytu powiązanego z walutą obcą w kredyt
złotowy oprocentowany stawką LIBOR lub WIBOR. Wyeliminowanie bowiem ryzyka
kursowego, charakterystycznego dla umowy kredytu powiązanego z walutą obcą,
byłoby równoznaczne z tak daleko idącą modyfikacją umowy, że umowę taką
należałoby uznać za umowę o odmiennej istocie i charakterze, co prowadzi do
wniosku, że po wyeliminowaniu tego rodzaju klauzul utrzymanie umowy o
I CSK 5538/22 11
charakterze zamierzonym przez strony nie jest możliwe co przemawia za jej
całkowitą nieważnością ( zob. m.in. wyrok Sądu Najwyższego z 11 grudnia 2019 r.,
V CSK 382/18, OSNC – ZD 2021, nr 2, poz. 20; z 24 lutego 2022 r., II CSKP
45/22, niepubl.; z 10 maja 2022 r., II CSKP 285/22, niepubl.; z 13 maja 2022 r.,
II CSKP 405/22 i II CSKP 293/22, niepubl.; z 27 maja 2022 r., II CSKP 395/22,
niepubl.; i z 24 czerwca 2022 r., II CSKP 10/22, niepubl.).
Wykładnia art. 3851 § 1 k.c. nie daje przy tym podstaw do przyjęcia, że w
ramach oceny abuzywności postanowienia, istotny jest sposób jego stosowania
przez bank. Przepis ten jest bowiem instrumentem kontroli treści umowy a
przedmiotem oceny jest treść normatywna postanowienia umownego a jej punktem
odniesienia – sposób odziaływania postanowienia na prawa i obowiązki
konsumenta (zob. uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z
20 listopada 2015 r., III CZP 17/15 i z 20 czerwca 2018 r., III CZP 29/17, OSNC
2019, nr 1, poz. 2). Sankcje będące konsekwencją abuzywności postanowień
umownych działają ze skutkiem ex tunc, co oznacza, że zdarzenia o charakterze
następczym w stosunku do daty zawarcia umowy zawierającej klauzule abuzywne
– z wyjątkiem woli konsumenta – pozostają bez znaczenia dla takiego charakteru
postanowień umownych.
W konsekwencji w ugruntowanym orzecznictwie Sądu Najwyższego
dominuje także pogląd, że nie jest możliwe – wbrew woli konsumenta - zastąpienie
niedozwolonego postanowienia umownego odsyłającego do kursu waluty
wynikającego z tabeli bankowej odwołaniem do kursu średniego ustalanego przez
NBP względnie kursu rynkowego waluty (zob. m.in. postanowienie Sądu
Najwyższego z 23 sierpnia 2022 r., I CSK 1669/22, niepubl.; wyroki Sądu
Najwyższego z 24 lutego 2022 r., II CSKP 45/22; z 10 maja 2022 r., II CSKP
163/22, II CSKP 285/22 i II CSKP 382/22, niepubl.; z 19 maja 2022 r., II CSKP
985/22; i z 20 maja 2022 r., II CSKP 403/22, niepubl.).
Wykluczono również możliwość wypełnienia luki w umowie po
wyeliminowaniu z niej postanowień abuzywnych przez odwołanie do art. 69 ust. 3
p.b. Przyjęto, że wejście w życie ustawy z 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy -
Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011, nr 165, poz. 984 dalej:
„ustawa antyspreadowa”) nie pozwala w pełni wyeliminować z umowy postanowień
I CSK 5538/22 12
zawierających niejasne reguły przeliczania należności kredytowych. Sankcje
będące konsekwencją abuzywności postanowień umownych działają bowiem ze
skutkiem ex tunc, co oznacza, że zdarzenia o charakterze następczym w stosunku
do daty zawarcia umowy – z wyjątkiem woli konsumenta – pozostają bez znaczenia
dla stwierdzenia abuzywności postanowień umowy. O tym bowiem czy
postanowienie jest niedozwolone decydują okoliczności z chwili zawarcia umowy
(zob. m.in. uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 20 czerwca
2018 r., III CZP 29/17, OSNC 2019, nr 1, poz. 2 oraz orzecznictwo TSUE
przytoczone w jej uzasadnieniu). Ponadto ustawa antyspreadowa nie zawiera
przepisów o charakterze dyspozytywnym, które mogłyby zastąpić nieuczciwe
klauzule zawarte w umowach kredytowych. Nie stwarza też podstawy do
formułowania przez kredytobiorców roszczeń przeciwko bankom o zobowiązanie do
złożenia oświadczenia woli o zmianę postanowień umowy od chwili jej zawarcia, a
umożliwia jedynie dokonanie zmiany postanowień umowy dotyczących sposobu
waloryzacji niespłaconych rat na przyszłość. Nie oznacza to jednak, że nakłada na
nich obowiązek zachowania takiej formy spłaty albo wyłącza możliwość zgłoszenia
roszczeń powstałych na gruncie umów niespełniających wymagań stawianych
umowom kredytowym w stosunkach z konsumentami (zob. m.in. wyroki Sądu
Najwyższego z 13 maja 2022 r., II CSKP 405/22, niepubl. i z 28 lipca 2023 r., I CSK
611/22, niepubl.).
Z tych samych przyczyn możliwości usunięcia luki w umowach kredytowych
nie stwarza także art. 358 § 2 k.c. wprowadzony do kodeksu cywilnego z dniem
24 stycznia 2009 r. ustawą z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy –
Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo dewizowe, Dz.U. z 2008 r., Nr 228, poz.
1506).
Nie można też dokonać wykładni umów kredytowych na podstawie art. 65 §
2 k.c. lub art. 56 k.c., już po usunięciu z nich postanowień abuzywnych, w celu
ustalenia zgodnego celu i zamiaru stron co do sposobu ustalenia kursu CHF.
Sprowadzało by się to bowiem do zmiany treści klauzuli indeksacyjnej, prowadząc
do zmiany jej rozumienia przez wprowadzenie odesłania do wartości rynkowej CHF.
Dla rozstrzygnięcia o utrzymaniu umowy w mocy nieadekwatne jest odwoływanie
się do hipotetycznej woli stron, groziłoby to bowiem ryzykiem dalszego pogorszenia
I CSK 5538/22 13
sytuacji strony dotkniętej nadużyciem, gdyby strona, która narzuciła niedozwolone
postanowienie umowne wywodziła, że nie zawarłaby umowy z jego pominięciem.
Zgodnie z orzecznictwem TSUE art. 5 i 6 Dyrektywy należy bowiem
interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie temu, by sąd krajowy,
który stwierdził nieuczciwy charakter warunku umowy dokonał wykładni tego
warunku w celu złagodzenia jego nieuczciwego charakteru, nawet jeśli taka
wykładnia odpowiadałaby wspólnej woli stron. W konsekwencji art. 6 ust. 1
Dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że niezgodny z tym artykułem jest
przepis prawa krajowego dający sądowi możliwość uzupełnienia umowy przez
zmianę treści owego warunku. Możliwość taka istniałaby tylko w przypadku, gdyby
stwierdzenie nieważności nieuczciwego warunku zobowiązywało sąd do
unieważnienia umowy w całości, narażając tym samym konsumenta na szczególnie
niekorzystne konsekwencje (zob. wyroki TSUE z 18 listopada 2021 r. C – 212/20,
M.P., B.P. przeciwko „A” i z 29 kwietnia 2021 r., C – 19/20, Bank BPH).
Nie jest także możliwe zaradzenie lukom wynikającym z usunięcia
nieuczciwego warunku zawartego w umowie kredytowej przez zastosowanie
przepisów prawa krajowego, które mogłyby mieć zastosowanie do umowy tylko
odpowiednio lub przez analogię i które odzwierciedlają regułę obowiązująca w
krajowym prawie zobowiązań (zob. wyrok TSUE z 16 marca 2023 r., C-6/22,
M.B.,U.B.,M.B. przeciwko X S.A.).Takie rozwiązanie stałoby w sprzeczności z
celami prewencyjnymi Dyrektywy w postaci zniechęcenia przedsiębiorców do
wykorzystywania w zawieranych umowach nieuczciwych postanowień umownych
(zob. m.in. wyroki Sądu Najwyższego z 24 października 2018 r., II CSK 632/17,
niepubl. i z 27 listopada 2019 r., II CSK 483/18; postanowienia Sądu Najwyższego
z 12 września 2023 r., I CSK 5858/22 i I CSK 5941/22, niepubl.; zob. także wyrok
TSUE z 8 września 2022 r., C-80/21, C-81/21, C-82/21). W tym ostatnim
orzeczeniu Trybunał stwierdził, że z przedłożonych mu materiałów sprawy nie
wynika, by istniały przepisy prawa polskiego o charakterze dyspozytywnym,
mogące zastąpić nieuczciwe warunki umowne, podkreślając niedopuszczalność
sądowej modyfikacji treści postanowienia nieuczciwego w drodze wykładni sądowej.
Stwierdzenie nieważności umowy mieści się przy tym w zakresie sankcji,
jaką Dyrektywa 93/13 przewiduje w związku z wykorzystywaniem przez
I CSK 5538/22 14
przedsiębiorcę nieuczciwych postanowień umownych. Uzupełnienie umowy przez
sąd i dokonanie zmiany treści abuzywnego postanowienia mogłoby zagrażać
realizacji długoterminowego celu ustanowionego w art. 7 Dyrektywy 93/13,
prowadząc do wyeliminowania zniechęcającego skutku wywieranego na
przedsiębiorców przez zwykły brak stosowania takich warunków wobec
konsumentów. Byliby oni w ten sposób zachęcani do stosowania nieuczciwych
warunków, wiedząc, że nawet gdyby miały być one uznane za bezskuteczne, to
umowa mogłaby zostać uzupełniona w niezbędnym zakresie przez sąd krajowy, co
pozostałoby bez wpływu na jej ważność i bez istotnego uszczerbku dla ich
interesów (zob. m.in. wyroki TSUE z 14 czerwca 2012 r., C-618/10 Banco Español
de Crédito SA; z 30 kwietnia 2014 r., C 26-13, Árpad Kásler, Hajnalka Káslernè
Rábai przeciwko OTP Jelzálogbank Zrt; z 26 marca 2019 r., C-70/17 i C-179/17,
Abanca Corporación Bancaria SA i Bankia SA oraz wyrok Sądu Najwyższego z 27
listopada 2019 r., II CSK 483/18).
Z tych względów, na podstawie art. 3989 § 2 k.p.c., Sąd Najwyższy odmówił
przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania, nie znajdując też okoliczności, które w
ramach przedsądu jest obowiązany brać pod uwagę z urzędu.
O kosztach postępowania kasacyjnego Sąd Najwyższy orzekł na podstawie
art. 98 § 3, art. 98 § 11 k.p.c., art. 99 w zw. z art. 391 § 1 i w zw. z art. 39821 k.p.c.,
a także § 2 pkt 7 w zw. z § 10 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych
(tekst. jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 265); uwzględniając, że Sąd Apelacyjny
postanowieniem z 7 września 2023 r. ustalił wartość przedmiotu zaskarżenia w
postępowaniu kasacyjnym – zgodnie z postanowieniem tego Sądu z
18 października 2021 r. ustalającym wartość przedmiotu zaskarżenia w
postępowaniu apelacyjnym (k. 327) - na kwotę 378 362 zł (k. 511).
[A.T.]
I CSK 5538/22 15
[ał