I CSK 6472/22
Верховний суд2023-11-15
Номер справи
I CSK 6472/22
Суд
Sąd Najwyższy
Дата рішення
2023-11-15
Тип
Postanowienie
Текст рішення
I CSK 6472/22
POSTANOWIENIE
30 listopada 2023 r.
Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej w składzie:
SSN Monika Koba
na posiedzeniu niejawnym 30 listopada 2023 r. w Warszawie
w sprawie z powództwa M.N.-P. i D.P.
przeciwko Bankowi spółce akcyjnej w W.
o ustalenie i zapłatę,
na skutek skargi kasacyjnej Banku spółki akcyjnej w W.
od wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie
z 13 lipca 2022 r., I ACa 283/22,
1) odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania,
2) zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 5451 (pięć
tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) złotych tytułem kosztów
postępowania kasacyjnego z odsetkami w wysokości odsetek
ustawowych za opóźnienie w spełnieniu świadczenia
pieniężnego, za czas po upływie tygodnia od dnia doręczenia
niniejszego postanowienia pozwanemu do dnia zapłaty.
[A.T.]
UZASADNIENIE
Wyrokiem z 1 lutego 2022 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie stwierdził, że
umowa kredytu na cele mieszkaniowe (…) z 25 września 2008 r. łącząca powodów
M.N.-P. oraz D.P. z pozwanym Bankiem spółką akcyjną w W. jest nieważna oraz
zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 217 562,44 zł oraz kwotę 88
I CSK 6472/22 2
956,36 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 10 października 2020
r. do dnia zapłaty i orzekł o kosztach procesu.
Sąd Apelacyjny w Szczecinie wyrokiem z 13 lipca 2022 r. - orzekając na
skutek apelacji pozwanego - oddalił apelację i orzekł o kosztach postępowania
apelacyjnego.
Orzeczenie to zostało zaskarżone skargą kasacyjną przez pozwanego.
Skarżący we wniosku o przyjęcie skargi do rozpoznania powołał się na przesłanki z
art. 3989 § 1 pkt 1 i 2 k.p.c. (we wniosku omyłkowo powołano art. 3989 § 1 pkt 4
k.p.c.).
Zdaniem skarżącego istnieje potrzeba wykładni przepisów budzących
poważne wątpliwości i wywołujących i rozbieżności w orzecznictwie sądów, tj. art.
3851 § 1 i 2 k.c., w zakresie, w jakim odnoszą się one do skutków uznania
postanowień umownych za abuzywne i możliwości zastąpienia takich postanowień
przepisami dyspozytywnymi.
Ponadto w sprawie występuje istotne zagadnienie prawne polegające na
konieczności ustalenia czy brak możliwości oszacowania kwoty, którą strona
umowy kredytu będzie świadczyć w przyszłości stanowi per se o
niejednoznaczności tego postanowienia umownego, a w konsekwencji, czy
postanowienie takie powinno podlegać badaniu pod kątem abuzywności.
Powodowie w odpowiedzi na skargę kasacyjną wnieśli o odmowę przyjęcia
jej do rozpoznania i zasądzenie kosztów postępowania kasacyjnego.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Skarga kasacyjna jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia, którego
rozpoznanie przez Sąd Najwyższy musi być uzasadnione względami o szczególnej
doniosłości, wykraczającymi poza indywidualny interes skarżącego, a mającymi
swoje źródło w interesie publicznym. Zgodnie z art. 398 9 § 1 k.p.c. Sąd Najwyższy
przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania, jeżeli w sprawie występuje istotne
zagadnienie prawne, potrzeba wykładni przepisów prawnych budzących poważne
wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów, zachodzi
I CSK 6472/22 3
nieważność postępowania lub skarga kasacyjna jest oczywiście uzasadniona. Sąd
Najwyższy w ramach przedsądu bada tylko wskazane w skardze kasacyjnej
okoliczności uzasadniające jej przyjęcie do rozpoznania, a nie podstawy kasacyjne
i ich uzasadnienie. Cel wymagania określonego w art. 398 4 § 2 k.p.c. może być
osiągnięty tylko przez powołanie i uzasadnienie istnienia przesłanek o charakterze
publicznoprawnym, które będą mogły stanowić podstawę oceny skargi kasacyjnej
pod kątem przyjęcia jej do rozpoznania. Sąd Najwyższy nie jest trzecią instancją
sądową i nie jest jego rolą usuwanie błędów w zakresie wykładni i stosowania
prawa w każdej indywidualnej sprawie.
W judykaturze Sądu Najwyższego utrwalił się pogląd, że wskazanie
przyczyny określonej w art. 3989 § 1 pkt 1 k.p.c. nakłada na skarżącego obowiązek
przedstawienia zagadnienia o charakterze abstrakcyjnym wraz z argumentami
prowadzącymi do rozbieżnych ocen prawnych, wykazania, że nie zostało ono
rozstrzygnięte w dotychczasowym orzecznictwie, a wyjaśnienie go ma istotne
znaczenie nie tylko dla rozstrzygnięcia tej konkretnej sprawy, ale także innych
podobnych spraw, przyczyniając się do rozwoju prawa (zob. m.in. postanowienia
Sądu Najwyższego z 10 maja 2001 r., II CZ 35/01, OSNC 2002, nr 1, poz. 11 i z 11
stycznia 2002 r., III CKN 570/01, OSNC 2002, nr 12, poz. 151).
Oparcie natomiast wniosku o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania na
tym, że istnieje potrzeba wykładni przepisów prawnych budzących poważne
wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów wymaga
wykazania, że określony przepis prawa, mimo że budzi poważne wątpliwości, nie
doczekał się wykładni albo niejednolita wykładnia wywołuje wyraźnie wskazane
przez skarżącego rozbieżności w orzecznictwie w odniesieniu do identycznych lub
podobnych stanów faktycznych, które należy przytoczyć. Nie istnieje przy tym
istotne zagadnienie prawne ani potrzeba wykładni przepisów prawa, jeżeli Sąd
Najwyższy zajął już stanowisko w kwestii tego zagadnienia oraz wykładni
przepisów i wyraził swój pogląd we wcześniejszych orzeczeniach, a nie zachodzą
żadne okoliczności uzasadniające zmianę tego poglądu (zob. m. in. postanowienia
Sądu Najwyższego z 17 marca 2015 r., I PK 4/15, niepubl.; z 23 kwietnia 2015 r., I
CSK 691/14, niepubl.; i z 12 grudnia 2008 r., II PK 220/08, niepubl.).
I CSK 6472/22 4
Wniosek o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania nie spełnia tych
wymagań, problematyka, na którą wskazuje skarżący, była bowiem wielokrotnie
przedmiotem wypowiedzi w nowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego – w
odniesieniu do zbliżonych treścią umów kredytowych indeksowanych do franka
szwajcarskiego - a pozwany przekonująco nie wykazał, by istniała potrzeba
ponownej wypowiedzi Sądu Najwyższego w tym przedmiocie. Nie wykazał także,
zwłaszcza w kontekście orzecznictwa TSUE i najnowszego orzecznictwa Sądu
Najwyższego, by aktualnie istniały poważne rozbieżności w orzecznictwie Sądu
Najwyższego w kwestiach poruszonych we wniosku. Sąd Najwyższy zajmował się
także identycznie sformułowanymi wnioskami pozwanego nie podzielając
stanowiska o istnieniu podstaw do przyjęcia skarg kasacyjnych do rozpoznania ze
względu na sformułowane w nich zagadnienia prawne i wątpliwości orzecznicze
(zob. m.in. postanowienie Sądu Najwyższego z 28 września 2023 r., I CSK
6680/22, niepubl.).
W judykaturze Sądu Najwyższego dominuje obecnie pogląd, że w przypadku,
gdy eliminacja niedozwolonego postanowienia umownego doprowadzi do takiej
deformacji umowy, że na podstawie pozostałej jej treści nie da się odtworzyć praw i
obowiązków stron, to nie można przyjąć, że strony są związane pozostałą częścią
umowy. Umowa będzie dotknięta nieważnością, gdy bez abuzywnych postanowień
jej obowiązywanie nie jest możliwe w świetle prawa krajowego i nie zaszły
przesłanki umożliwiające zastosowanie regulacji zastępczej, a konsument
postanowień abuzywnych nie potwierdził, nie udzielając następczo świadomej i
wolnej zgody na te klauzule i tym samym odmawiając przywrócenia im
skuteczności z mocą wsteczną.
Dotyczy to sytuacji, gdy określenie wysokości należności obciążającej
kredytobiorcę w umowie kredytu powiązanej z walutą obcą z odwołaniem do tabel
kursowych ustalanych jednostronnie przez bank, bez wskazania obiektywnych
kryteriów oznaczania kursu waluty obcej, jest nietransparentne, pozostawia pole do
arbitralnego działania banku i w ten sposób obarcza kredytobiorcę
nieprzewidywalnym ryzykiem oraz narusza równorzędność stron umowy kredytu.
Takie postanowienia są niedopuszczalne, jako kształtujące prawa i obowiązki
konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego
I CSK 6472/22 5
interesy, a ich bezskuteczność – niezależnie od dalszych postanowień umowy, w
tym wyrażających ryzyko walutowe – może prowadzić do upadku umowy w całości
( zob. m.in. uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 7 maja 2021 r.,
III CZP 6/21, OSNC 2021, nr 9, poz. 56 ; wyroki Sądu Najwyższego z 1 marca 2017
r., IV CSK 285/16; z 24 października 2018 r., II CSK 632/17; z 11 grudnia 2019 r., V
CSK 382/18; z 16 września 2021 r., I CSKP 166/21; z 13 maja 2022 r., II CSKP
464/22, niepubl.; z 9 września 2022 r., II CSKP 794/22, niepubl. oraz postanowienie
Sądu Najwyższego z 27 kwietnia 2023 r., I CSK 3629/22, niepubl.).
W orzecznictwie Sądu Najwyższego zdecydowanie przeważa także pogląd,
że niedopuszczalne jest przekształcenie kredytu powiązanego z walutą obcą w
kredyt złotowy oprocentowany stawką LIBOR lub WIBOR. Wyeliminowanie bowiem
ryzyka kursowego, charakterystycznego dla umowy kredytu powiązanego z walutą
obcą, byłoby równoznaczne z tak daleko idącą modyfikacją umowy, że umowę taką
należałoby uznać za umowę o odmiennej istocie i charakterze, co prowadzi do
wniosku, że po wyeliminowaniu tego rodzaju klauzul utrzymanie umowy o
charakterze zamierzonym przez strony nie jest możliwe co przemawia za jej
całkowitą nieważnością ( zob. m.in. wyrok Sądu Najwyższego z 11 grudnia 2019 r.,
V CSK 382/18, OSNC – ZD 2021, nr 2, poz. 20; z 24 lutego 2022 r., II CSKP 45/22,
niepubl.; z 10 maja 2022 r., II CSKP 285/22, niepubl.; z 13 maja 2022 r., II CSKP
405/22 i II CSKP 293/22, niepubl.; z 27 maja 2022 r., II CSKP 395/22, niepubl.; i z
24 czerwca 2022 r., II CSKP 10/22, niepubl.).
W ugruntowanym orzecznictwie Sądu Najwyższego dominuje także pogląd,
że nie jest możliwe – wbrew woli konsumenta - zastąpienie niedozwolonego
postanowienia umownego odsyłającego do kursu waluty wynikającego z tabeli
bankowej odwołaniem do kursu średniego ustalanego przez NBP względnie kursu
rynkowego waluty ( zob. m.in. postanowienie Sądu Najwyższego z 23 sierpnia 2022
r., I CSK 1669/22, niepubl.; wyroki Sądu Najwyższego z 24 lutego 2022 r., II CSKP
45/22; z 10 maja 2022 r., II CSKP 163/22, II CSKP 285/22 i II CSKP 382/22,
niepubl.; z 19 maja 2022 r., II CSKP 985/22; i z 20 maja 2022 r., II CSKP 403/22,
niepubl.).
Wykluczono również możliwość wypełnienia luki w umowie po
wyeliminowaniu z niej postanowień abuzywnych przez odwołanie do art. 69 ust. 3
I CSK 6472/22 6
p.b. Przyjęto, że wejście w życie ustawy z 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy -
Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011, nr 165, poz. 984 dalej:
„ustawa antyspreadowa”) nie pozwala w pełni wyeliminować z umowy postanowień
zawierających niejasne reguły przeliczania należności kredytowych. Sankcje
będące konsekwencją abuzywności postanowień umownych działają bowiem ze
skutkiem ex tunc, co oznacza, że zdarzenia o charakterze następczym w stosunku
do daty zawarcia umowy – z wyjątkiem woli konsumenta – pozostają bez znaczenia
dla stwierdzenia abuzywności postanowień umowy. O tym bowiem czy
postanowienie jest niedozwolone decydują okoliczności z chwili zawarcia umowy
(zob. m.in. uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 20 czerwca 2018
r., III CZP 29/17, OSNC 2019, nr 1, poz. 2 oraz orzecznictwo TSUE przytoczone w
jej uzasadnieniu). Ponadto ustawa antyspreadowa nie zawiera przepisów o
charakterze dyspozytywnym, które mogłyby zastąpić nieuczciwe klauzule zawarte
w umowach kredytowych. Nie stwarza też podstawy do formułowania przez
kredytobiorców roszczeń przeciwko bankom o zobowiązanie do złożenia
oświadczenia woli o zmianę postanowień umowy od chwili jej zawarcia, a umożliwia
jedynie dokonanie zmiany postanowień umowy dotyczących sposobu waloryzacji
niespłaconych rat na przyszłość. Nie oznacza to jednak, że nakłada na nich
obowiązek zachowania takiej formy spłaty albo wyłącza możliwość zgłoszenia
roszczeń powstałych na gruncie umów niespełniających wymagań stawianych
umowom kredytowym w stosunkach z konsumentami (zob. m.in. wyroki Sądu
Najwyższego z 13 maja 2022 r., II CSKP 405/22, niepubl. i z 28 lipca 2023 r., I CSK
611/22, niepubl.).
Możliwości usunięcia luki w umowach kredytowych nie stwarza także art.
358 § 2 k.c. wprowadzony do kodeksu cywilnego z dniem 24 stycznia 2009 r.
ustawą z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz
ustawy – Prawo dewizowe, Dz.U. z 2008 r., Nr 228, poz. 1506). Niezależnie od
argumentacji wyżej przytoczonej, spełnienie przez Bank świadczenia w walucie
obcej było od początku wyłączone, a kwota kredytu mogła być wypłacona
wyłącznie w złotych.
Nie można też dokonać wykładni umów kredytowych na podstawie art. 65 §
2 k.c. lub art. 56 k.c., już po usunięciu z nich postanowień abuzywnych, w celu
I CSK 6472/22 7
ustalenia zgodnego celu i zamiaru stron co do sposobu ustalenia kursu CHF.
Sprowadzałoby się to bowiem do zmiany treści klauzuli indeksacyjnej, prowadząc
do zmiany jej rozumienia przez wprowadzenie odesłania do wartości rynkowej CHF.
Dla rozstrzygnięcia o utrzymaniu umowy w mocy nieadekwatne jest odwoływanie
się do hipotetycznej woli stron, groziłoby to bowiem ryzykiem dalszego pogorszenia
sytuacji strony dotkniętej nadużyciem, gdyby strona, która narzuciła niedozwolone
postanowienie umowne wywodziła, że nie zawarłaby umowy z jego pominięciem.
Zgodnie z orzecznictwem TSUE art. 5 i 6 Dyrektywy należy bowiem
interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie temu, by sąd krajowy,
który stwierdził nieuczciwy charakter warunku umowy dokonał wykładni tego
warunku w celu złagodzenia jego nieuczciwego charakteru, nawet jeśli taka
wykładnia odpowiadałaby wspólnej woli stron. W konsekwencji art. 6 ust. 1
Dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że niezgodny z tym artykułem jest
przepis prawa krajowego dający sądowi możliwość uzupełnienia umowy przez
zmianę treści owego warunku. Możliwość taka istniałaby tylko w przypadku, gdyby
stwierdzenie nieważności nieuczciwego warunku zobowiązywało sąd do
unieważnienia umowy w całości, narażając tym samym konsumenta na szczególnie
niekorzystne konsekwencje (zob. wyroki TSUE z 18 listopada 2021 r. C – 212/20,
M.P., B.P. przeciwko „A” i z 29 kwietnia 2021 r., C – 19/20, Bank BPH).
Nie jest także możliwe zaradzenie lukom wynikającym z usunięcia
nieuczciwego warunku zawartego w umowie kredytowej przez zastosowanie
przepisów prawa krajowego, które mogłyby mieć zastosowanie do umowy tylko
odpowiednio lub przez analogię i które odzwierciedlają regułę obowiązującą w
krajowym prawie zobowiązań (zob. wyrok TSUE z 16 marca 2023 r., C-6/22, M.B.,
U.B., M.B. przeciwko X S.A.). Takie rozwiązanie stałoby w sprzeczności z celami
prewencyjnymi Dyrektywy w postaci zniechęcenia przedsiębiorców do
wykorzystywania w zawieranych umowach nieuczciwych postanowień umownych
(zob. m.in. wyroki Sądu Najwyższego z 24 października 2018 r., II CSK 632/17,
niepubl. i z 27 listopada 2019 r., II CSK 483/18; postanowienia Sądu Najwyższego
z 12 września 2023 r., I CSK 5858/22 i I CSK 5941/22, niepubl.; zob. także wyrok
TSUE z 8 września 2022 r., C-80/21, C-81/21, C-82/21). W tym ostatnim
orzeczeniu Trybunał stwierdził, że z przedłożonych mu materiałów sprawy nie
I CSK 6472/22 8
wynika, by istniały przepisy prawa polskiego o charakterze dyspozytywnym,
mogące zastąpić nieuczciwe warunki umowne, podkreślając niedopuszczalność
sądowej modyfikacji treści postanowienia nieuczciwego w drodze wykładni sądowej.
Stwierdzenie nieważności umowy mieści się przy tym w zakresie sankcji,
jaką Dyrektywa 93/13 przewiduje w związku z wykorzystywaniem przez
przedsiębiorcę nieuczciwych postanowień umownych. Uzupełnienie umowy przez
sąd i dokonanie zmiany treści abuzywnego postanowienia mogłoby zagrażać
realizacji długoterminowego celu ustanowionego w art. 7 Dyrektywy 93/13,
prowadząc do wyeliminowania zniechęcającego skutku wywieranego na
przedsiębiorców przez zwykły brak stosowania takich warunków wobec
konsumentów. Byliby oni w ten sposób zachęcani do stosowania nieuczciwych
warunków, wiedząc, że nawet gdyby miały być one uznane za bezskuteczne, to
umowa mogłaby zostać uzupełniona w niezbędnym zakresie przez sąd krajowy, co
pozostałoby bez wpływu na jej ważność i bez istotnego uszczerbku dla ich
interesów (zob. m.in. wyroki TSUE z 14 czerwca 2012 r., C-618/10 Banco Español
de Crédito SA; z 30 kwietnia 2014 r., C 26-13, Árpad Kásler, Hajnalka Káslernè
Rábai przeciwko OTP Jelzálogbank Zrt; z 26 marca 2019 r., C-70/17 i C-179/17,
Abanca Corporación Bancaria SA i Bankia SA oraz wyrok Sądu Najwyższego z 27
listopada 2019 r., II CSK 483/18).
Przy formułowaniu wniosku o przyjęcie skargi do rozpoznania pozwany czyni
przy tym – nie znajdujące podstaw w motywach zaskarżonego orzeczenia -
założenie, że przyczyną uznania mechanizmu indeksacji za abuzywny w tego
rodzaju sprawach jest wyłącznie fakt dowolności w ustalaniu przez banki, w tym
skarżącego, kursu waluty, a osią sporu jest wyłącznie sposób ustalania tego kursu
a nie obciążające kredytobiorców ryzyko walutowe.
W aktualnym orzecznictwie TSUE rozróżnia się natomiast abuzywność
postanowień dotyczących kryteriów przeliczania waluty krajowej na walutę
indeksacji (klauzule kursowe, spreadowe), od klauzul ryzyka walutowego,
dotyczących obciążenia konsumenta negatywnymi następstwami deprecjacji waluty
krajowej, jako kompensata za korzystniejszą stopę procentową (zob. m.in. wyroki z
20 września 2017 r., C- 186/16, Ruxandra Andruciuc i in. Banca Romaneascu; z 22
I CSK 6472/22 9
lutego 2018 r., C-119/17; z 20 września 2018 r., C – 51/17, OTP Bank Nyrt. I in.
przeciwko Terez Illyez i in.).
W orzecznictwie Sądu Najwyższego wyjaśniono, że klauzula ryzyka
walutowego nie może funkcjonować bez klauzuli kursowej określającej przeliczenie
zobowiązań stron celem ustalenia wysokości ich świadczenia. Z kolei klauzula
spreadowa nie ma racji bytu w umowie, w której nie zastosowano mechanizmu
indeksacji i wynikającej z niego narażenia konsumenta na ryzyko kursowe. W
konsekwencji stwierdzono, że klauzule przeliczeniowe i klauzule ryzyka
walutowego składające się na przyjęty w umowach kredytowych mechanizm
indeksacji - są ze sobą ściśle powiązane, a ich rozszczepienie jest zabiegiem
sztucznym (zob. m.in. wyroki Sądu Najwyższego z 27 listopada 2019 r., II CSK
483/18, OSP 2021, z. 2, poz. 7; z 11 grudnia 2019 r., V CSK 382/18, OSNC-ZD
2021, z. B, poz. 20; z 10 maja 2022 r., II CSKP 285/22, niepubl.; z 13 maja 2022 r.,
II CSKP 464/22, niepubl.; z 8 listopada 2022 r., II CSKP 1153/22, niepubl.; z 26
stycznia 2023 r., II CSKP 722/22, niepubl.; z 20 lutego 2023 r., II CSKP 809/22,
niepubl.; i z 18 kwietnia 2023 r., II CSKP 1511/22, niepubl.). Podkreślenia wymaga,
że - w okolicznościach sprawy - Sądy meriti zakwestionowały nie tylko klauzule
przeliczeniowe, ale także, nie dopełnienie przez pozwanego obowiązków
informacyjnych w zakresie ekspozycji kredytobiorców na nieograniczone ryzyko
walutowe (klauzula ryzyka walutowego).
Ponadto, w aktualnym orzecznictwie Sądu Najwyższego dominuje pogląd, że
zastrzeżone w umowie kredytu klauzule kształtujące mechanizm indeksacji
określają główne świadczenia stron, co ma istotne znaczenie dla możliwości
utrzymania umowy w mocy po ich wyeliminowaniu. Odnoszą się one bowiem
bezpośrednio do elementów przedmiotowo istotnych umowy kredytu bankowego, a
zatem do oddania i zwrotu sumy kredytowej, której wysokość wprost kształtują.
Również w orzecznictwie TSUE uznaje się, że klauzule ryzyka walutowego, które
wiążą się z obciążeniem kredytobiorcy (konsumenta) ryzykiem zmiany kursu waluty
i związanym z tym ryzykiem zwiększenia kosztu kredytu, określają główne
świadczenia stron (zob. m.in. wyroki Sądu Najwyższego z 4 kwietnia 2019 r., III
CSK 159/17; z 11 grudnia 2019 r., V CSK 382/18; z 30 września 2020 r., I CSK
556/18; z 24 lutego 2022 r., II CSKP 45/22, niepubl., a także wyroki TSUE z 3
I CSK 6472/22 10
października 2019 r., C – 260/18, K.J. Dziubak przeciwko Raiffeisen Bank
International AG; z 10 czerwca 2021 r., C-776/19-C-782-19, VB i inni przeciwko
BNP Paribas Personal Finance SA oraz AV i in. przeciwko BNP Paribas Personal
Finance SA, Procureur de la République).
W ugruntowanym orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjęto także, że
klauzula pozwalająca na pełną swobodę decyzyjną banku przy kształtowaniu kursu
waluty obcej jest klauzulą niedozwoloną, kształtując prawa i obowiązki konsumenta
w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (art.
3851 § 1 k.c.). Zarówno przeliczenie kwoty kredytu na PLN w chwili jego wypłaty,
jak i przeliczenie z CHF na PLN w chwili wymagalności poszczególnych rat, służy
bowiem określeniu wysokości świadczenia konsumenta. Postanowienia umowne
uprawniające bank do jednostronnego ustalania kursów walut są nietransparentne,
pozwalają bowiem bankowi na arbitralne kształtowanie kursów walut, a tym samym
zapewniają mu swobodę decyzyjną odnoście do wysokości kosztów kredytu
obciążających konsumenta. Zgodnie z zasadą dobrych obyczajów koszty
wynikające z zawartej z konsumentem umowy, powinny być możliwe do
przewidzenia. Jest tak także wtedy, gdy swoboda banku w ustaleniu wysokości
kursu jest w jakiś sposób ograniczona, przez wprowadzenie pewnych elementów
obiektywnych przy jego określaniu, jeżeli nie precyzuje ona wszystkich czynników
ustalanych przez bank w celu oznaczenia kursu wymiany (zob. m.in. wyroki Sądu
Najwyższego z 22 stycznia 2016 r., I CSK 1049/14, OSNC 2016, nr 11, poz. 134; z
8 września 2016 r., II CSK 750/15, niepubl; z 1 marca 2017 r., IV CSK 285/16,
niepubl.; z 19 września 2018 r., I CNP 39/17, niepubl.; z 24 października 2018 r., II
CSK 632/17, niepubl.; z 13 grudnia 2018 r., V CSK 559/17, niepubl.; z 27 lutego
2019 r., II CSK 19/18, niepubl.; z 4 kwietnia 2019 r., III CSK 159/17, OSP 2019, z.
12, poz. 115; z 9 maja 2019 r., I CSK 242/18, niepubl.; z 29 października 2019 r., IV
CSK 309/18, OSNC 2020 r., nr 7-8, poz. 64; z 11 grudnia 2019 r., V CSK 382/ 18,
Glosa 2020, nr 4, s. 67 i n.; z 30 września 2020 r., I CSK 556/18, niepubl.; i z 13
maja 2022 r., II CSKP 464/22, niepubl.).
Taki sam pogląd został wypracowany w orzecznictwie Europejskiego
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącym postanowień Dyrektywy
93/13. Podkreślono w nim, że treść klauzuli umowy kredytu zawartej między
I CSK 6472/22 11
przedsiębiorcą a konsumentem ustalającej cenę zakupu i sprzedaży waluty obcej,
do której kredyt jest indeksowany, powinna na podstawie jasnych i zrozumiałych
kryteriów umożliwić właściwie poinformowanemu oraz dostatecznie uważnemu i
racjonalnemu konsumentowi zrozumienie sposobu ustalania kursu wymiany waluty
obcej, stosowanego w celu obliczenia rat kredytu, w taki sposób by konsument miał
możliwość w każdej chwili samodzielnie ustalić kurs wymiany stosowany przez
przedsiębiorcę (zob. m.in. wyrok z 18 listopada 2021 r., C – 212/20, M.P., B.P.
przeciwko „A”).
W odniesieniu do abuzywności klauzul ryzyka walutowego istotne jest
natomiast udzielenie kredytobiorcom informacji, które umożliwiły by im rozeznanie,
jak duże jest ryzyko wzrostu kursu CHF do PLN i w jakich proporcjach wzrost ten
może nastąpić, uwzględniając wieloletni z reguły okres związania stron umową, a
tym samym, czy byli w stanie ocenić wysokość swojego zobowiązania, a co za tym
idzie ryzyko ekonomiczne związane z zawarciem umowy w sytuacji silnej
deprecjacji waluty krajowej w stosunku do CHF (zob. m.in. wyroki Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 20 września 2017 r., C 186/16, R. P. Andriciuc i
in. przeciwko Banca Românească SA; z 20 września 2018 r., C-51/17 OTP Bank
Nyrt. I OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt. przeciwko Teréz Ilyés i Emilowi Kissowi;
z 14 marca 2019 r., C-118/17, Dunai przeciwko ERSTE Bank Hungary Zrt.; z 10
czerwca 2021 r., C-776/19-782/19 VB i inni przeciwko BNP Paribas Personal
Finance SA oraz AV i in. przeciwko BNP Paribas Personal Finance SA, Procureur
de la République).
Jeżeli klauzule przeliczeniowe są niejasne, konsument nie ma możliwości
samodzielnego określenia rozmiarów świadczenia należnego kredytodawcy. W
odniesieniu do klauzul walutowych nie jest natomiast wystarczające deklaratywne
oświadczenie przez konsumenta, że został poinformowany o ryzyku walutowym i
akceptuje to ryzyko, a ciężar udowodnienia, że konsument otrzymał niezbędne
informacje pozwalające mu na oszacowanie wysokości jego potencjalnego
zobowiązania spoczywa na przedsiębiorcy (zob. m.in. wyroki Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 10 czerwca 2021 r., C-776/19-782/19 VB i inni
przeciwko BNP Paribas Personal Finance SA oraz AV i in. przeciwko BNP Paribas
Personal Finance SA, Procureur de la République; z 20 września 2018 r., C-51/17
I CSK 6472/22 12
OTP Bank Nyrt. I OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt. przeciwko Teréz Ilyés i
Emilowi Kissowi; z 20 września 2017 r., C-186/16 R. P. Andriciuc i in. przeciwko
Banca Românească SA; z 30 kwietnia 2014 r., C 26-13, Árpad Kásler, Hajnalka
Káslernè Rábai przeciwko OTP Jelzálogbank Zrt oraz wyroki Sądu Najwyższego z
27 listopada 2019 r., II CSK 483/18, niepubl., 24 lutego 2022 r., II CSKP 45/22.; z
13 maja 2022 r., II CSKP 464/22, niepubl.). Skarżący nie wykazał by okoliczności
sprawy przemawiały za kolejną wypowiedzią Sądu Najwyższego w tym
przedmiocie.
Sąd Najwyższy badając wniosek o przyjęcie skargi do rozpoznania nie
dopatrzył się również okoliczności, które w ramach przedsądu ma obowiązek brać
pod uwagę z urzędu. Podstawy takiej nie stanowi rozpoznanie sprawy przez Sąd
drugiej instancji w składzie jednoosobowym. W orzecznictwie Sądu Najwyższego
kwestia niedostatecznie legitymowanego i nieproporcjonalnego - w świetle art. 45
ust. 1 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP - obniżenia standardu ochrony sądowej przez
odstąpienie od kolegialności orzekania w sądzie drugiej instancji została
wyjaśniona w uchwale składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego – zasadzie
prawnej – z 26 kwietnia 2023 r., III PZP 6/22, w której przyjęto, że rozpoznanie
sprawy cywilnej przez sąd drugiej instancji w składzie jednego sędziego
ukształtowanym na podstawie art. 15 zzs1 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 2 marca 2020
r. o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych ( Dz.U. z 2021 r., poz. 2095 z późn. zm.) ogranicza prawo do
sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy ( art. 45 ust. 1 Konstytucji RP), ponieważ nie
jest konieczne do ochrony zdrowia publicznego ( art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji
RP) i prowadzi do nieważności postępowania ( art. 379 pkt 4 k.p.c.). Przyjęta w
uchwale wykładnia prawa obowiązuje od dnia jej podjęcia - brak tego ograniczenia
byłby bowiem niepożądany ze społecznego punktu widzenia i prowadziłby do
nadwyrężenia powagi władzy sądowniczej oraz wizerunku sądownictwa - nie
znajduje zatem zastosowania w badanej sprawie, w której Sąd Apelacyjny orzekał
w składzie jednoosobowym w dniu 13 lipca 2022 r., a zatem przed datą podjęcia
uchwały.
I CSK 6472/22 13
Z tych względów – uznając, że argumentacja przedstawiona we wniosku w
zestawieniu z przywołanym orzecznictwem Sądu Najwyższego oraz orzecznictwem
unijnym - nie stwarza podstawy do kolejnej wypowiedzi Sądu Najwyższego w
przedstawionej przez skarżącego problematyce, na podstawie art. 398 9 § 2 k.p.c.,
Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania.
O kosztach postępowania kasacyjnego Sąd Najwyższy orzekł na podstawie
art. 98 § 3, art. 98 § 11 k.p.c., art. 99 w zw. z art. 391 § 1 i w zw. z art. 39821 k.p.c.,
a także § 2 pkt 7 w zw. z § 10 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych
(tekst. jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 265).
[A.T.]