I CSK 5274/22
Верховний суд2022-12-15
Номер справи
I CSK 5274/22
Суд
Sąd Najwyższy
Дата рішення
2022-12-15
Тип
Postanowienie
Текст рішення
Sygn. akt I CSK 5274/22
POSTANOWIENIE
Dnia 22 grudnia 2022 r.
Sąd Najwyższy w składzie:
SSN Tomasz Szanciło
w sprawie z powództwa A.T. i K.T.
przeciwko Bank spółce akcyjnej w W.
o ustalenie i zapłatę,
na posiedzeniu niejawnym 22 grudnia 2022 r. w Izbie Cywilnej w Warszawie,
na skutek skargi kasacyjnej pozwanego
od wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie
z 10 maja 2022 r., sygn. akt I ACa 576/21,
1. odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania;
2. zasądza od Bank spółki akcyjnej w W. na rzecz A.T. i K.T. kwotę
2.700 zł (dwa tysiące siedemset złotych) tytułem zwrotu kosztów
postępowania kasacyjnego.
UZASADNIENIE
W związku ze skargą kasacyjną pozwanego Bank S.A. w W. od wyroku
Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 10 maja 2022 r. Sąd Najwyższy zważył, co
następuje:
Zgodnie z art. 3989 § 1 k.p.c. Sąd Najwyższy przyjmuje skargę kasacyjną do
rozpoznania, jeżeli w sprawie występuje istotne zagadnienie prawne, istnieje
potrzeba wykładni przepisów prawnych budzących poważne wątpliwości lub
wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów, zachodzi nieważność
postępowania lub skarga kasacyjna jest oczywiście uzasadniona. Tylko na tych
2
przesłankach Sąd Najwyższy może oprzeć rozstrzygnięcie o przyjęciu lub odmowie
przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania.
W judykaturze już wielokrotnie wypowiadano się na temat charakteru skargi
kasacyjnej (zob. np. postanowienia SN: z 13 czerwca 2018 r., II CSK 71/18; z 15
kwietnia 2021 r., I CSK 43/21; z 25 sierpnia 2021 r., II CSK 216/21). Wskazano
m.in., że skarga kasacyjna została ukształtowana w przepisach kodeksu
postępowania cywilnego jako nadzwyczajny środek zaskarżenia, nakierowany na
ochronę interesu publicznego przez zapewnienie rozwoju prawa, jednolitości
orzecznictwa oraz prawidłowej wykładni, a także w celu usunięcia z obrotu
prawnego orzeczeń wydanych w postępowaniu dotkniętym nieważnością lub
oczywiście wadliwych, nie zaś jako ogólnie dostępny środek zaskarżenia orzeczeń
umożliwiający rozpoznanie sprawy w kolejnej instancji sądowej.
Koniecznej selekcji skarg pod kątem realizacji tego celu służy instytucja tzw.
przedsądu, ustanowiona w art. 3989 k.p.c., w ramach której Sąd Najwyższy
dokonuje wstępnej oceny skargi kasacyjnej. Ten etap postępowania przed Sądem
Najwyższym jest ograniczony – co należy podkreślić – wyłącznie do zbadania
przesłanek przewidzianych w art. 3989 § 1 pkt 1-4 k.p.c., nie zaś merytorycznej
oceny skargi kasacyjnej. W razie spełnienia co najmniej jednej z tych przesłanek,
przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania jest usprawiedliwione.
Wniosek o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania skarżący oparł na
przesłankach uregulowanych w art. 3989 § 1 pkt 1 i 2 k.p.c. Przesłanki te nie zostały
jednak spełnione.
W tym kontekście Sąd Najwyższy wskazuje, że skarga kasacyjna stanowi
nadzwyczajny środek zaskarżenia. Jego rozpoznanie nie ma charakteru
postępowania w ramach trzeciej instancji. Służy realizacji konstytucyjnych
i ustawowych zadań Sądu Najwyższego, wśród których pozostają przede
wszystkim nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie
orzekania (art. 183 ust. 1 Konstytucji RP). Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 8 grudnia
2017 r. o Sądzie Najwyższym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1904 ze zm.) jego obowiązki
obejmują zapewnienie jednolitości orzecznictwa i rozstrzyganie zagadnień
3
prawnych. Tym właśnie celom wypada podporządkować także rozstrzyganie skarg
kasacyjnych.
Istotnym zagadnieniem prawnym w rozumieniu art. 398 9 § 1 pkt 1 k.p.c. jest
zagadnienie nowe, nierozwiązane dotąd w orzecznictwie, którego rozstrzygnięcie
może przyczynić się do rozwoju prawa. Odwołanie się do tej przesłanki przyjęcia
skargi kasacyjnej do rozpoznania wymaga – jak wynika z orzecznictwa Sądu
Najwyższego – sformułowania tego zagadnienia z przytoczeniem wiążących się
z nim konkretnych przepisów prawnych oraz przedstawienia argumentów
świadczących o rozbieżnych ocenach prawnych (zob. np. postanowienia SN:
z 7 czerwca 2005 r., V CSK 3/05; z 25 maja 2021 r., II CSK 96/21). Ponadto,
w judykaturze Sądu Najwyższego utrwalił się pogląd, że wskazanie przyczyny
określonej w powołanym przepisie nakłada na skarżącego obowiązek
przedstawienia zagadnienia o charakterze abstrakcyjnym wraz z argumentami
prowadzącymi do rozbieżnych ocen prawnych, wykazania, że nie zostało ono
rozstrzygnięte w dotychczasowym orzecznictwie, a wyjaśnienie go ma znaczenie
nie tylko dla rozstrzygnięcia tej konkretnej sprawy, ale także innych podobnych
spraw, przyczyniając się do rozwoju prawa. Nie może mieć charakteru
kazuistycznego i służyć uzyskaniu przez skarżącego odpowiedzi odnośnie do
kwalifikacji prawnej szczegółowych elementów podstawy faktycznej zaskarżonego
orzeczenia (zob. m.in. postanowienia SN: z 11 stycznia 2002 r., III CKN 570/01,
OSNC 2002, nr 12, poz. 151; z 30 kwietnia 2015 r., V CSK 598/14; z 15 kwietnia
2021 r., I CSK 720/20). Występowanie w sprawie istotnego zagadnienia prawnego
w zasadzie powinno spełniać wymagania stawiane zapytaniu przedstawianego
przez sąd drugiej instancji w razie powstania poważnych wątpliwości (art. 390 § 1
k.p.c.), których nie można rozwiązać za pomocą powszechnie przyjętych reguł
wykładni prawa (zob. np. postanowienia SN: z 24 października 2012 r., I PK
129/12; z 8 maja 2015 r., III CZP 16/15, Biul. SN 2015, nr 5). Zagadnienie to nie
może być przy tym pozorne, czyli m.in. nie może stanowić próby obejścia
dokonanych przez sądy ustaleń faktycznych i oceny dowodów (art. 398 3 § 3 i art.
39813 § 2 k.p.c.).
Występowania istotnego zagadnienia prawnego skarżący upatruje
w konieczności udzielenia odpowiedzi na pytania: „(1) czy żądania konsumenta
4
stwierdzenia nieważności umowy, jako skutku zarzucanej abuzywności niektórych
jej postanowień, wiąże sąd krajowy i zwalnia z obowiązku badania, czy
zastosowanie środków przewidzianych przez właściwe przepisy krajowe pozwala
na przywrócenie sytuacji prawnej i faktycznej konsumenta, jaka istniałaby w braku
tego nieuczciwego warunku, czy też oceny możliwości dalszego wykonywania
umowy po stwierdzeniu abuzywności części jej postanowień sąd bada niezależnie
od żądania konsumenta, kierując się zasadą prymatu utrzymania umowy
długoterminowej w mocy i uwzględnieniem pozostałych postanowień, w tym
zawartych w wiążącym strony regulaminie, przy poszanowaniu zasady favor
contractus; (2) czy abuzywne są postanowienia odwołujące się do kursów z tabel
kursowych banku, pomimo określenia w umowie weryfikowalnych zasad i kryteriów
określenia kursów w tabelach kursowych banku, (3) czy w przypadku badania
wzorca umownego w trybie tzw. indywidualnej kontroli stosuje się art. 385 § 2 k.c.,
w tym czy zasada dokonywania wykładni postanowień niejednoznacznych na
korzyść konsumenta ma pierwszeństwo przez badaniem wzorca umownego
w trybie kontroli tzw. indywidualnej; (4) czy w przypadku uznania abuzywności
jedynie dającej się wyinterpretować normy umownej, należy usunąć całą treść
postanowienia, czy jedynie wyinterpretowaną z postanowienia normę,
z pozostawieniem pozostałej treści postanowienia w mocy, jeżeli taki zabieg
pozwala z jednej strony usunąć przyczynę abuzywności i przywrócić równowagę
kontraktową, a z drugiej strony pozwala na utrzymanie umowy w pozostałej części
w mocy, bez zmiany jej charakteru i bez nadmiernej ingerencji w nawiązany przez
strony stosunek umowny; (5) czy abuzywność klauzuli różnicy kursowej skutkuje
abuzywnością klauzuli ryzyka kursowego, a jeśli tak, to czy klauzula ryzyka
kursowego upada w całości czy w części oraz czy w przypadku abuzywności
klauzuli ryzyka kursowego w całości lub w części, zastosowanie znajdą
postanowienia umowy (regulaminu) dotyczące oprocentowania dla kredytów
złotówkowych czy dla kredytów indeksowanych do waluty obcej?”.
Skarżący nie sformułował żadnego zagadnienia prawnego w formule wyżej
przedstawionej, jego wywód nie zawiera istotnej argumentacji prawnej. W istocie
zagadnienia prawne wskazane przez skarżącego są pytaniami o trafność
stanowiska Sądu Apelacyjnego wyrażonego w związku z rozstrzygnięciem tej
5
konkretnej sprawy i polemiką z tym stanowiskiem, związaną z zastosowaniem
konkretnych przepisów prawa (a nie problemem związanym z istotnością
zagadnienia prawnego). Zostały one odniesione do stanu faktycznego i przebiegu
postępowania w tej sprawie, a skarżący nie wykazał ich bardziej ogólnego
znaczenia.
W świetle powyższego należy uznać, że nie stanowi zagadnienia prawnego
stwierdzenie o potrzebie dokonania oceny prawnej w określonym zakresie
w sytuacji, gdy skarżący nie przedstawił argumentów, które świadczyłyby
o możliwych rozbieżnościach interpretacyjnych, innych niż ocena, którą przyjął Sąd
drugiej instancji. To samo dotyczy sytuacji, gdy skarżący nie wykazał wskazanego
powyżej elementu „istotności” ani „nowości”, ograniczając się do przedstawienia
argumentacji stanowiącej w istocie polemikę ze stanowiskiem Sądu drugiej
instancji. W niniejszej sprawie ograniczono się do zgłoszenia wątpliwości, które
w istocie stanowią pozór występowania w sprawie zagadnienia prawnego.
Co jednak istotniejsze, powyższe zagadnienia były już przedmiotem
orzecznictwa.
W judykaturze Sądu Najwyższego obecnie dominuje pogląd, że zastrzeżone
w umowie kredytu złotowego indeksowanego do waluty obcej klauzule, a zatem
także klauzule zamieszczone we wzorcach umownych kształtujące mechanizm
indeksacji, określają główne świadczenie kredytobiorcy (zob. np. wyroki
SN: z 4 kwietnia 2019 r., III CSK 159/17; z 9 maja 2019 r., I CSK 242/18; z 11
grudnia 2019 r., V CSK 382/18, OSNC-ZD 2021, nr 2, poz. 20; z 21 czerwca 2021 r.,
I CSKP 55/21; z 3 lutego 2022 r., II CSKP 459/22). W orzecznictwie TSUE również
podkreśla się, że za postanowienia umowne mieszczące się w pojęciu „głównego
przedmiotu umowy” w rozumieniu art. 4 ust. 2 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia
5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich
(Dz.Urz. UE L nr 95, s. 29 – dalej: „dyrektywa 93/13”) należy uważać te, które
określają podstawowe świadczenia w ramach danej umowy i które z tego względu
charakteryzują tę umowę (zob. wyroki TSUE: z 30 kwietnia 2014 r., C-26/13, Kásler
i Káslerné Rábai, pkt 49-50; z 26 lutego 2015 r., C-143/13, Matei, pkt 54; z 23
kwietnia 2015 r., C-96/14, Van Hove, pkt 33; z 20 września 2017 r., C-186/16,
6
Andriciuc i in., pkt 35). Za takie uznawane są m.in. postanowienia (określane
niekiedy jako „klauzule ryzyka walutowego”), które wiążą się z obciążeniem
kredytobiorcy – konsumenta ryzykiem zmiany kursu waluty i związanym z tym
ryzykiem zwiększenia kosztu kredytu (zob. wyroki TSUE: z 20 września 2017 r.,
C-186/16, Andriciuc i in., pkt 37; z 20 września 2018 r., C-51/17, OTP Bank i OTP
Faktoring, pkt 68; z 14 marca 2019 r., C-118/17, Dunai, pkt 48; z 3 października
2019 r., C-260/18, Dziubak, pkt 44).
Nie można podzielić argumentacji pozwanego, że klauzule waloryzacyjne
zostały wyrażone w umowie kredytu w sposób jasny i precyzyjny, a zatem nie
podlegają badaniu pod kątem spełnienia przesłanek z art. 385 1 § 1 k.c.
W orzecznictwie TSUE wyjaśniono, że wymóg wyrażenia warunku umownego
prostym i zrozumiałym językiem nakazuje, by umowa przedstawiała w sposób
przejrzysty konkretne działanie mechanizmu, do którego odnosi się ów warunek,
a także, w zależności od przypadku, związek między tym mechanizmem
a mechanizmem przewidzianym w innych warunkach, tak by konsument był
w stanie oszacować, w oparciu o jednoznaczne i zrozumiałe kryteria, wypływające
dla niego z tej umowy konsekwencje ekonomiczne. Postanowienia umowy
(regulaminu), określające zarówno zasady przeliczenia kwoty udzielonego kredytu
na złotówki przy wypłacie kredytu, jak i spłacanych rat na walutę obcą, pozwalające
bankowi swobodnie kształtować kurs waluty obcej, mają charakter niedozwolonych
postanowień umownych. Postanowienia analogiczne do ocenianych w tej sprawie
były już wielokrotnie przedmiotem badania Sądu Najwyższego (zob. np. wyroki SN:
z 22 stycznia 2016 r., I CSK 1049/14, OSNC 2016, nr 11, poz. 134; z 4 kwietnia
2019 r., III CSK 159/17; z 7 listopada 2019 r., IV CSK 13/19; z 2 czerwca 2021 r.,
I CSKP 55/21; z 27 lipca 2021 r., V CSKP 49/21). Wyjaśniono, że postanowienia
umowy (regulaminu), określające zarówno zasady przeliczenia kwoty udzielonego
kredytu na złotówki przy wypłacie kredytu, jak i spłacanych rat na walutę obcą,
pozwalające bankowi swobodnie kształtować kurs waluty obcej, mają charakter
niedozwolonych postanowień umownych. Takie klauzule mają charakter abuzywny,
bowiem kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi
obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Sprzeczność z dobrymi obyczajami
i naruszenie interesów konsumenta polega w tym przypadku na uzależnieniu
7
wysokości świadczenia banku oraz wysokości świadczenia konsumenta od
swobodnej decyzji banku. Zarówno przeliczenie kwoty kredytu na złotówki w chwili
jego wypłaty, jak i przeliczenie odwrotne w chwili wymagalności poszczególnych
spłacanych rat, służy bowiem określeniu wysokości świadczenia konsumenta.
Takie postanowienia, które uprawniają bank do jednostronnego ustalenia kursów
walut, są nietransparentne i pozostawiają pole do arbitralnego działania banku.
W ten sposób obarczają kredytobiorcę nieprzewidywalnym ryzykiem oraz naruszają
równorzędność stron. Takie uregulowanie umowne należy uznać za
niedopuszczalne, niezależnie od tego, czy swoboda przedsiębiorcy (banku)
w ustaleniu kursu jest pełna, czy też w jakiś sposób ograniczona, np. w razie
wprowadzenia możliwych maksymalnych odchyleń od kursu ustalanego
z wykorzystaniem obiektywnych kryteriów.
Sąd Apelacyjny zasadnie zatem stwierdził, że kwestionowane postanowienia
stanowiące klauzule indeksacyjne są abuzywne, co oznacza, że są od początku,
z mocy samego prawa dotknięte bezskutecznością na korzyść kredytobiorcy, chyba
że następczo udzieli on świadomej i wolnej zgody na te klauzule i w ten sposób
przywróci skuteczność z mocą wsteczną (zob. uchwałę 7 sędziów SN – zasada
prawna z 7 maja 2021 r., III CZP 6/21, OSNC 2021, nr 9, poz. 56). Powodowie
takiej zgody nie udzieli, o czym świadczą twierdzenia i zarzuty podnoszone w toku
procesu.
Jak wyjaśniono w orzecznictwie Sądu Najwyższego, jeżeli eliminacja
niedozwolonego postanowienia umownego doprowadzi do takiej deformacji
regulacji umownej, że na podstawie pozostałej jej treści nie da się odtworzyć treści
praw i obowiązków stron, to nie można przyjąć, iż strony pozostają związane
pozostałą częścią umowy. Koresponduje to z art. 6 ust. 1 dyrektywy 93/13, który
przewiduje, że nieuczciwe warunki w umowach zawieranych przez sprzedawców
lub dostawców z konsumentami nie będą wiążące dla konsumenta, a umowa
w pozostałej części będzie nadal obowiązywała strony, jeżeli jest to możliwe po
wyłączeniu z niej nieuczciwych warunków (zob. np. wyroki SN: z 27 lipca 2021 r.,
V CSKP 49/21; z 2 czerwca 2021 r., I CSKP 55/21; z 3 lutego 2022 r.,
II CSKP 459/22).
8
Zwrócić należy uwagę na wyrok TSUE z 29 kwietnia 2021 r. (C-19/20, Bank
BPH S.A.), w którym Trybunał orzekł, że wykładni art. 6 ust. 1 i art. 7 ust.
1 dyrektywy 93/13 należy dokonywać w ten sposób, że z jednej strony nie stoją
one na przeszkodzie temu, by sąd krajowy usunął jedynie nieuczciwy element
warunku umowy zawartej między przedsiębiorcą a konsumentem, w wypadku gdy
odstraszający cel tej dyrektywy jest realizowany przez krajowe przepisy ustawowe
regulujące korzystanie z niego, o ile element ten stanowi odrębne zobowiązanie
umowne, które może być przedmiotem indywidualnej kontroli pod kątem
nieuczciwego charakteru. Z drugiej strony przepisy te stoją na przeszkodzie temu,
by sąd odsyłający usunął jedynie nieuczciwy element warunku umowy zawartej
między przedsiębiorcą a konsumentem, jeżeli takie usunięcie sprowadzałoby się
do zmiany treści tego warunku poprzez zmianę jego istoty.
Wyeliminowanie z łączącej strony umowy abuzywnych postanowień
umownych rodzi zatem konieczność dokonania oceny, czy umowa w pozostałym
zakresie jest możliwa do utrzymania. Sąd meriti rozważył tę kwestię, uznając, że
obowiązywanie umowy po wyłączeniu z niej nieuczciwych warunków jest w takim
przypadku niemożliwe. Jak wskazał Sąd Najwyższy, wyeliminowanie ryzyka
kursowego, charakterystycznego dla umowy kredytu indeksowanego do waluty
obcej i uzasadniającego powiązanie stawki oprocentowania ze stawką LIBOR, jest
równoznaczne z tak daleko idącym przekształceniem umowy, że należy ją uznać za
umowę o odmiennej istocie i charakterze, choćby nadal chodziło tu tylko o inny
podtyp czy wariant umowy kredytu. Oznacza to z kolei, że po wyeliminowaniu tego
rodzaju klauzul utrzymanie umowy o charakterze zamierzonym przez strony nie jest
możliwe, co przemawia za jej całkowitą nieważnością (wyrok SN z 11 grudnia 2019
r., V CSK 382/18). Wyeliminowanie abuzywnych klauzul przeliczeniowych nie
prowadzi do utrzymania w mocy kredytu indeksowanego kursem CHF jako kredytu
złotowego oprocentowanego według stawki LIBOR (wyrok SN z 10 maja 2022 r.,
II CSKP 285/22); to samo dotyczy kredytu denominowanego kursem CHF (wyrok
SN z 13 maja 2022 r., II CSKP 293/22).
Stwierdzenie nieważności umowy mieści się w zakresie sankcji, jaką
dyrektywa 93/13 przewiduje w związku z wykorzystywaniem przez przedsiębiorcę
nieuczciwych postanowień umownych. Zaakcentować należy, że zagwarantowana
9
konsumentom przez przepisy tej dyrektywy ochrona ukierunkowana jest m.in. na
osiągnięcie skutku prewencyjnego, o czym mowa w jej art. 7, tj. zniechęcenia
przedsiębiorców do wykorzystywania w zawieranych umowach nieuczciwych
postanowień umownych. W wyroku z 6 marca 2019 r. (C-70/17 i C-179/17, Abanca
Corporación Bancaria SA i Bankia SA, pkt 54) TSUE wykluczył, aby sąd krajowy
mógł zmieniać treść nieuczciwych warunków zawartych w umowach. Wbrew zatem
twierdzeniom pozwanego, nie byłoby uprawnione zastąpienie przez Sąd
postanowień niedozwolonymi innymi, polegającymi np. na odwołaniu się do kursu
walut stosowanego przez Narodowy Bank Polski. Rozwiązanie takie stałoby
w sprzeczności z celami prewencyjnymi dyrektywy 93/13.
Na ten temat szeroko wypowiedziano się w orzecznictwie, również co do
niemożności uzupełnienia postanowień umownych normami zawartymi
w przepisach wskazanych przez pozwanego (zob. np. wyroki SN: z 17 marca 2022
r., II CSKP 474/22; z 19 maja 2022 r., II CSKP 797/22). Skarżący zdaje się przy tym
nie zauważać, że oceny, czy postanowienie umowne jest niedozwolone (art. 385 1 §
1 k.c.), dokonuje się według stanu z chwili zawarcia umowy (uchwała 7 sędziów SN
z 20 czerwca 2018 r., III CZP 29/17, OSNC 2019, nr 1, poz. 2). Wykładnia językowa
art. 3851 § 1 zd. 1 k.c. nie stwarza podstaw do przyjęcia, że w ramach oceny
abuzywności postanowienia istotny jest sposób jego stosowania przez
przedsiębiorcę. Przeciwnie, skłania ona do wniosku, że decydujące znaczenie ma
nie to, w jaki sposób przedsiębiorca stosuje postanowienie i dla kogo jest to
korzystne, lecz to, w jaki sposób postanowienie kształtuje prawa i obowiązki
konsumenta. Z przepisu wynika, że przedmiotem oceny jest samo postanowienie,
a więc wyrażona w określonej formie (przeważnie słownej) treść normatywna, tzn.
norma lub jej element określający prawa lub obowiązki stron (zob. uchwałę
7 sędziów SN z 20 listopada 2015 r., III CZP 17/15, OSNC 2016, nr 4, poz. 40),
a jej punktem odniesienia – sposób oddziaływania postanowienia na prawa
i obowiązki konsumenta. Samo postanowienie może bezpośrednio kształtować
prawa i obowiązki tylko w sensie normatywnym, wpływając na zakres i strukturę
praw lub obowiązków stron. Taka interpretacja pozostaje w zgodzie z powszechnie
akceptowanym poglądem, że art. 3851 k.c. jest instrumentem kontroli treści umowy
(stosunku prawnego). To, w jaki sposób postanowienie jest stosowane, jest kwestią
10
odrębną, do której art. 3851 § 1 zd. 1 k.c. wprost się nie odnosi (zob. uchwałę SN
z 20 czerwca 2018 r., III CZP 29/17, OSNC 2019, nr 1, poz. 2).
Mamy zatem do czynienia ze skutkiem ex tunc, co oznacza, że zdarzenia
o charakterze następczym w stosunku do daty zawarcia umowy zawierającej
klauzule abuzywne pozostają bez znaczenia dla takiego charakteru tych
postanowień umownych (wyjątek stanowi wola konsumenta). Abuzywności
poszczególnych klauzul zawartych w umowie kredytu nie wyeliminowało zatem
wprowadzenie w 2011 r. ust. 3 do art. 69 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo
bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 2439 ze zm. – dalej: „pr. bank.”),
w wyniku czego kredytobiorcy uzyskali w ramach umowy o kredyt denominowany
lub indeksowany do waluty innej niż waluta polska możliwość dokonywania spłat rat
kapitałowo-odsetkowych oraz dokonania przedterminowej spłaty pełnej lub
częściowej kwoty kredytu bezpośrednio w walucie obcej. Ta nowelizacja miała na
celu wyeliminowanie tzw. spreadów bankowych, a nie zmiany istoty umowy
kredytowej. Innymi słowy, nie doszło do przekształcenia takiej umowy w umowę
o kredyt walutowy.
W świetle orzecznictwa TSUE, w razie stwierdzenia abuzywności klauzuli
ryzyka walutowego utrzymanie umowy „nie wydaje się możliwe z prawnego punktu
widzenia”, co dotyczy także klauzul przeliczeniowych przewidujących spread
walutowy (zob. wyroki TSUE: z 14 marca 2019 r., C-118/17, pkt 52; z 5 czerwca
2019 r., C-38/17, HS, pkt 43). Zdaniem Trybunału jest tak zwłaszcza wówczas, gdy
unieważnienie tych klauzul doprowadziłoby nie tylko do zniesienia mechanizmu
indeksacji oraz różnic kursów walutowych, ale również – pośrednio – do zaniknięcia
ryzyka kursowego, które jest bezpośrednio związane z indeksacją przedmiotowego
kredytu do waluty. W konsekwencji art. 6 ust. 1 dyrektywy 93/13 nie stoi na
przeszkodzie temu, aby sąd krajowy, po stwierdzeniu nieuczciwego charakteru
niektórych warunków umowy kredytu indeksowanego do waluty obcej
i oprocentowanego według stopy procentowej bezpośrednio powiązanej ze stopą
międzybankową danej waluty, przyjął, zgodnie z prawem krajowym, że ta umowa
nie może nadal obowiązywać bez takich warunków z tego powodu, iż ich usunięcie
spowodowałoby zmianę charakteru głównego przedmiotu umowy (zob. wyrok
11
TSUE z 3 października 2019 r., C-260/18, pkt 44 i 45; zob. też wyrok SN z 11
grudnia 2019 r., V CSK 382/19).
W orzecznictwie TSUE wyjaśniono również, że art. 1 ust. 2 dyrektywy 93/13,
który dotyczy warunków umowy odzwierciedlających bezwzględnie obowiązujące
przepisy ustawowe lub wykonawcze, ustanawia wyłączenie z zakresu jej
stosowania, wymagające – zgodnie z orzecznictwem Trybunału – spełnienia dwóch
przesłanek. Po pierwsze, warunek umowny musi odzwierciedlać przepis ustawowy
lub wykonawczy, a po drugie, przepis ten musi mieć charakter bezwzględnie
obowiązujący (zob. wyroki TSUE: z 7 listopada 2019 r., C-349/18, C-350/19
i C-351/18, Kanyeba i in., pkt 60; z 3 marca 2020 r., C-125/18, Gómez del Moral
Guasch, pkt 31). Aby stwierdzić, czy przesłanki te są spełnione, sąd krajowy
powinien ustalić, czy dany warunek umowny odzwierciedla przepisy prawa
krajowego, które znajdują zastosowanie w sposób bezwzględnie wiążący wobec
stron umowy niezależnie od ich wyboru, czy też mają charakter dyspozytywny,
a więc są stosowane domyślnie w braku odmiennych ustaleń między stronami
w tym zakresie (zob. wyrok TSUE z 3 marca 2020 r., C-125/18, pkt 32
i przytoczone tam orzecznictwo). Sąd krajowy powinien mieć na uwadze
okoliczność, że w świetle celu wskazanej dyrektywy, polegającego na ochronie
konsumentów przed nieuczciwymi warunkami występującymi w umowach
zawieranych przez konsumentów z przedsiębiorcami, wyjątek ustanowiony w art.
1 ust. 2 tej dyrektywy podlega wykładni ścisłej (zob. podobnie wyroki TSUE: z 10
września 2014 r., C-34/13, Kušionová, pkt 77; z 20 września 2018 r., C-51/17, OTP
Bank i OTP Faktoring, pkt 54 i przytoczone tam orzecznictwo). Warunek
umieszczony w umowie zawartej przez przedsiębiorcę z konsumentem jest
wyłączony z zakresu stosowania tej dyrektywy wyłącznie wtedy, gdy warunek ten
odzwierciedla treść bezwzględnie obowiązującego przepisu ustawowego lub
wykonawczego w rozumieniu art. 1 ust. 2 dyrektywy 93/13 (zob. wyrok TSUE z 10
września 2014 r., C-34/13, pkt 80).
Powyższe kwestie zostały przesądzone w wyroku TSUE z 8 września 2022 r.
(C-80/21, C-81/21, C-82/21, Deutsche Bank Polska i Bank Millennium). Wskazano
w nim, że art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy 93/13 należy interpretować w ten
sposób, iż stoją one na przeszkodzie orzecznictwu krajowemu, zgodnie z którym
12
sąd krajowy może stwierdzić nieuczciwy charakter nie całości warunku umowy
zawartej między konsumentem a przedsiębiorcą, lecz jedynie elementów tego
warunku, które nadają mu nieuczciwy charakter, w związku z czym warunek ten
pozostaje, po usunięciu takich elementów, częściowo skuteczny, jeżeli takie
usunięcie sprowadzałoby się do zmiany treści tego warunku, który ma wpływ na
jego istotę, czego zweryfikowanie należy do sądu odsyłającego (pkt 64). Odwołując
się do swojego dotychczasowego dorobku orzeczniczego, Trybunał odkreślił, że
możliwość zastąpienia nieuczciwego postanowienia umownego przepisem prawa
krajowego o charakterze dyspozytywnym ma charakter wyjątkowy i jest
ograniczona do przypadków, w których usunięcie nieuczciwego postanowienia
umownego zobowiązywałoby sąd do unieważnienia umowy jako całości, narażając
tym samym konsumenta na szczególnie szkodliwe skutki, tak że ten ostatni
zostałby tym ukarany (pkt 67, 71). W razie możliwości stwierdzenia nieważności
sąd krajowy nie może zastąpić nieuczciwych warunków (klauzul abuzywnych)
przepisem krajowym o charakterze dyspozytywnym (pkt 68) czy ogólnym (pkt 77),
przy czym kluczowe znaczenie ma wola wyrażona przez konsumenta (pkt 74, 78).
TSUE stwierdził również, że „z akt sprawy przedłożonych Trybunałowi nie wynika,
by istniały przepisy prawa polskiego o charakterze dyspozytywnym, mające
zastąpić uchylone nieuczciwe warunki umowne”. Jednocześnie podkreślił
niedopuszczalność sądowej modyfikacji treści postanowienia nieuczciwego
w drodze wykładni sądowej (pkt 79-80). Generalnie zatem w omawianej sytuacji
sąd powinien stwierdzić nieważność umowy, jeżeli konsument został
poinformowany o skutkach takiego rozstrzygnięcia i wyraził na to zgodę, chyba że
wywołałoby ono dla niego szczególnie negatywne skutki.
Powołanie się na przesłankę przedsądu przewidzianą w art. 398 9 § 1 pkt
2 k.p.c. wymaga wskazania przepisu prawa, którego wykładnia budzi wątpliwości,
określenia zakresu koniecznej wykładni, wykazania, że wątpliwości interpretacyjne
mają poważny charakter i wymagają zajęcia stanowiska przez Sąd Najwyższy,
a jeżeli podstawą wniosku w tym zakresie jest twierdzenie o występujących
w orzecznictwie sądowym rozbieżnościach wynikających z dokonywania przez
sądy różnej wykładni przepisu, konieczne jest wskazanie rozbieżnych orzeczeń,
dokonanie ich analizy i wykazanie, że rozbieżność wynika z różnej wykładni
13
przepisu (zob. np. postanowienia SN: z 15 października 2002 r., II CZ 102/02; z 28
marca 2007 r., II CSK 84/07; z 12 grudnia 2008 r., II PK 220/08; z 24 lutego 2012 r.,
II PK 274/11; z 15 kwietnia 2021 r., IV CSK 617/20). Nie może stanowić przesłanki
przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania jedynie przekonanie skarżącej strony
o „istotności” czy „ważności” problemu, który pojawia się na tle konkretnego
rozstrzygnięcia w postępowaniu przed sądem drugiej instancji ani nie może
sprowadzać się jedynie do polemiki ze stanowiskiem co do wykładni prawa
przyjętym przez ten sąd.
Tych wymagań wniosek o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania nie
spełniał.
Po pierwsze, skarżący potraktował zamiennie dwie powołane przesłanki
przedsądu zawarte w art. 3989 § 1 pkt 1 i 2 k.p.c., do czego nie ma podstaw,
szczególnie w sytuacji, gdy istnienie przesłanki przewidzianej w art. 398 9 § 1 pkt
2 k.p.c. zostałoby uzasadnione rozbieżnościami w orzecznictwie. Skoro bowiem na
tle wykładni przepisu powstały rozbieżności w orzecznictwie Sądu Najwyższego, to
znaczy, że zajął on już stanowisko w tej kwestii i to nie jeden raz. Nie można zatem
budować w oparciu o te same wątpliwości istotnego zagadnienia prawnego, które
charakteryzuje się tym, że jest nowe, jeszcze nierozstrzygnięte przez Sąd
Najwyższy (zob. np. postanowienie SN z 15 grudnia 2016 r., I CSK 315/16).
Po drugie, zaproponowane przez skarżącego przepisy prawa, które w jego
opinii wymagają wykładni w istocie odpowiadają zagadnieniom prawnym
zaprezentowanym przez niego, do których Sąd Najwyższy odniósł się powyżej.
W okolicznościach sprawy nie zachodzi potrzeba głębszego wyjaśnienia
podniesionych przez pozwanego kwestii prawnych i dokonanie wykładni
wskazanych przez niego przepisów prawnych, gdyż zasadniczą przyczyną
ustalenia stwierdzenia nieważności umowy był fakt przyjęcia, że klauzule
umożliwiające stosowanie do przeliczeń kurs kupna i sprzedaży franka
szwajcarskiego, ustalone według tablicy kursowej banku, kształtują prawa
i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, a także rażącą
naruszają jego interesy. W odniesieniu do wskazanych przez skarżącego
przepisów prawa znajdują zastosowanie powyższe wywody (odnoszące się do
14
kwestii podniesionych zagadnień prawnych). Sąd Najwyższy wypowiedział się
szeroko na ten temat m.in. w wyrokach z 17 marca 2022 r., II CSKP 474/22, i z 19
maja 2022 r., II CSKP 797/22.
Z powyższych względów, na podstawie art. 3989 § 2 k.p.c., Sąd Najwyższy
odmówił przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania, nie znajdując też okoliczności,
które w ramach przedsądu jest obowiązany brać pod uwagę z urzędu.
O kosztach postępowania kasacyjnego orzeczono na podstawie art.
98 § 2 w zw. z art. 99 w zw. z art. 391 § 1 w zw. z art. 398 21 k.p.c.,
z uwzględnieniem § 2 pkt 6 w zw. z § 10 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności
radców prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 265 ze zm.).
as
l.n